117 44 15MB
Polish Pages [116] Year 1992
AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE
Bogusława Gnela, Janusz Koczanowski, Zbigniew Żabiński, Czesława Żuławska
ELEMENTY PRAWA Prawo państwowe i cywilne
Wydanie II zmienione i uzupełnione
Pod redakcją Czesławy Żuławskiej
Kraków 1992
AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE
Bogusława Gnela, Janusz Koczanowski, Zbigniew Żabiński, Czesława Żuławska
ELEMENTY PRAWA Prawo państwowe i cywilne Wydanie II zmienione i uzupełnione
Pod redakcją Czesławy Żuławskiej
Kraków 1992
Wydanie I: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1989
OPRACOWANIE Bogusława Gnela
- rozdz. I § 6, rozdz. II
Janusz Koczanowski - rozdz. IV [Zbigniew Żabiński] - rozdz. I § 1-5, rozdz. III § 2 i § 3 (zaktualizowane przez Czesławę Żuławską)
Czesława Żuławska
- "Uwagi wstępne", rozdz. III § 1, rozdz. V RECENZENT
Wojciech Pyzioł
Wydano za zgodą Rektora
Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Skrypt przeznaczony Jest dla studentów I roku
wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych
Powielono w Pracowni Poligraficznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ul. Rakowicka 27
Zam. 195/92
Wydanie II
Objętość 7,0 ark. wyd.
Nakład 5000+20 egz.
Spis treści
U w a g i
w s t e p n e ........................................
7
Rozdział I
OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE 8 1. Pojecie prawa ............................................... 8 2. Funkcjonowanie prawa w społeczeństwie, a zwłaszcza w gospo darce ........................................................ 6 3. Norma prawna, przepis prawny, zdarzenie prawne, stosunek prawny ....................................................... 8 4. Akty normatywne, tj. źródła prawa stanowionego ............. 8 5. Systematyka prawa przedmiotowego ............................ 8 6. Zasady stosowania prawa .....................................
A. B. C. D.
Zasada Zasada Zasada Zasada
znajomości prawa ................................. uchylania kolizji praw w przestrzeni ............. uchylania kolizji praw w czasie .................. wykładni przepisów prawnych ......................
9 11 15 20 21 23
23 24 29 30
Rozdział II ELEMENTY PRAWA PAŃSTWOWEGO
§ 1. Pojecie państwa ............................................. 8 2. Najwyższe organy władzy ustawodawczej .......................
33 34
Sejm ..................................................... Senat .................................................... Zgromadzenie Narodowe ...................................
34 38 38
8 3. Prezydent ................................................... 8 4. Organy najszerzej pojętej kontroli państwowej (swoiste orga
39
ny konstytucyjne) ............................................ A. Trybunał Konstytucyjny .................................. B. Trybunał Stanu ........................................... C. Najwyższa Izba Kont-roli ................................ D. Rzecznik Praw Obywatelskich ............................. 8 5. Organy wykonawcze władzy państwowej (organy władzy wyko nawczej ) .....................................................
41 41 43 45 45
A. B. C.
47
4
A. B.
Rada Ministrów (rząd) ................................... Prezes Rady Ministrów ...................................
47 48
C.
Minister ................................................
48
D. Określone w ustawach komisje i komitety ................. g 6. Pozycja obywatela w państwie ................................
49 49
Rozdział III
WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO
g 1. Prawna regulacja obrotu gospodarczego ........... ...........
54
g 2. Pojecie, przedmiot i źródła prawa cywilnego ................ g 3. Ważniejsze reguły realizacji praw podmiotowych .............
55 58
Rozdział IV PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH
g 1. Pojęcie i rodzaje podmiotów stosunków cywilnoprawnych ......
61
g 2. Osoby fizyczne .............................................. g 3. Osoby prawne ...............................................
62 66
66
A.
Uwagi ogólne ............................................
B. C.
Powstanie i ustanie osoby prawnej ....................... 68 Charakterystyka poszczególnych osób prawnych ............ . 70
1.
Skarb Państwa ........................................
70
2.
Przedsiębiorstwo państwowe ........................... a. Uwagi ogólne ......................................
73 73
3.
4. 5.
b.
Zasady działania przedsiębiorstw państwowych .....
74
c. d.
Rodzaje przedsiębiorstw państwowych ............... Tworzenie przedsiębiorstw państwowych .............
75 75
e. f. g.
Majątek przedsiębiorstwa państwowego .............. Organy przedsiębiorstwa państwowego ............... Tworzenie przez przedsiębiorstwo podmiotów gospo
76 77
darczych ..........................................
79
Spółdzielnie .........................................
79
a.
Pojęcie spółdzielni ...............................
79
b.
Tryb zakładania spółdzielni .......................
81
c.
Członkowie spółdzielni ............................
81
d. e.
Organy spółdzielni ................................ Ustanie spółdzielni ...............................
82 82
Spółki ............................................... Banki ................................................
83 85
5
6.
Stowarzyszenia .........................................
86
7.
Fundacje ...............................................
87
8. Inne osoby prawne ..................................... g 4. Reprezentacja podmiotów ......................................
88 89
Rozdział V MIENIE I PRAWA RZECZOWE g 1. Mienie i Jego składniki ......................................
93
g 2. Prawa rzeczowe Jako główne prawa do korzystania ze składni
ków mienia ................................................... g 3. Prawo własności .... ,......................................... A. Pojecie i charakterystyka ................................ B. C.
Współwłasność .................................... ........ Nabycie i utrata prawa własności .........................
98 99 99
100 101
D. Ochrona prawna własności ................................. 104 g 4. Prawo użytkowania wieczystego ............................... 105 § 5. Ograniczone prawa rzeczowe ................................... 106
A.
Charakterystyka ogólna ...................................
106
B.
Prawo użytkowania ........................................
106
C. D.
Prawo służebności ........................................ Spółdzielcze prawo do lokalu .............................
107 107
E.
Prawo zastawu ............................................
108
F.
Prawo hipoteki ...........................................
108
g 6. Księgi wieczyste i ewidencja gruntów ........................ 109 @ 7. Posiadanie i dzierżenie ...................................... 110
Uwagi
wstępne
Obecne wydanie "Elementów prawa" zawiera w podtytule wskazówkę, że skrypt obejmuje wiadomości z dwu dziedzin prawa, a mianowicie prawa
państwowego i prawa cywilnego. Ponieważ skrypt ten jest przeznaczony dla studentów uczelni ekonomicznej, konieczne też było poprzedzenie właściwej tematyki wykładu omówieniem wybranych ogólnych wiadomości o prawie. Umożliwi to należyte zrozumienie dalszego wykładu i używanych w nim pojęć, a także - doniosłości prawa w życiu społecznym i gospo darczym. Elementarny zasób wiadomości z zakresu prawa państwowego (Konstytu cji) jest niezbędny każdemu obywatelowi, dla ekonomisty zaś ma znaczenie szczególne, gdyż pozwala poznać normatywny kształt treści, które obejmuje wykład ekonomii politycznej. Istnieje bowiem ścisły związek między rozwiązaniami prawnoustrojowymi a realiami zawodowego realizowania działalności gospodarczej zarówno w gospodarczych jednostkach organizacyjnych lub indywidualnie, jak i w organach państwowych i samorządowych, których kompetencje dotyczą gospodarki. Znacznie szerszy tematycznie jest wykład elementów prawa cywilnego, aczkolwiek jest on fragmentaryczny, obejmuje bowiem jedynie podmioty i przedmioty, natomiast części tego prawa dotyczące obrotu gospodarczego są przedmiotem wykładu "Prawo gospodarcze" i paru wykładów tzw. monograficznych, proponowanych do wyboru przez studentów na wyższych latach studiów. Znaczenie prawa cywilnego dla ekonomistów bardzo wzrasta w warun kach rynkowego systemu gospodarki, a to w związku z potrzebą przygoto wania ekonomistów do pełnienia ról samodzielnych decydentów we wszystkich Jednostkach gospodarczych. Samodzielność decyzyjna bowiem wymaga z jednej strony znajomości ram prawnych, w Jakich może się realizować, z drugiej zaś - znajomości instrumentów i mechanizmów prawnych, przez których wykorzystanie decydent może osiągnąć zamie rzone cele. Zarówno ramy prawne, Jak i instrumenty i mechanizmy prawne dla działalności gospodarczej kreuje przede wszystkim prawo cywilne. Reguluje ono także odpowiedzialność majątkową Jednostek gospodarczych, co - wobec zasady samofinansowania tych jednostek - staje się kwestią ich egzystencji, a to ze względu na ewentualność upadłości lub likwidacj i.
a.•I
8
Wykształcenie ekonomisty celem przygotowania go do wykonywania zawodu w coraz bardziej różnicujących sle i coraz bardziej samo dzielnych gospodarczych bezwzględnie opanowania dziedziny prawa.
Jednostkach organizacyjnych niezbędnych elementarnych
wymaga zatem wiadomości z
Rozdział I OGOLNB WIADOMOŚCI O PRAWIE 8 1. Pojęcie prawa Istnieje wiele słów, za którymi kryje się po kilka różniących się co do treści znaczeń. Do takich słów wieloznacznych należy także wyraz "prawo". Służy on bowiem do wyrażania kilku całkowicie od siebie odmiennych pojęć. 1) W pierwszym znaczeniu wyrazu "prawo" używa się na określenie tzw. prawa naukowego, czyli prawa przyrody. Przez prawo w tym znacze niu rozumie się pewną prawidłowość w występowaniu zjawisk w otaczają cym nas świecie. Można to ściślej wyrazić słowami, że określenie "prawo" oznacza w tym wypadku sformułowany przez naukę i empirycznie sprawdzalny opis związków, zachodzących między zjawiskami, występują cymi w świecie, opisujący i wyjaśniający ich powiązania przyczynowoskutkowe. Prawa naukowe stanowią zatem odbicie w ludzkiej świadomości przebiegu rzeczywistych zjawisk. nie stanowią zaś żadnych reguł postępowania dla zjawisk, lecz starają się tylko wiernie je odzwier
ciedlić . Prawa naukowe, sformułowane przez badaczy, mogą opisywać rzeczywi stość w sposób bardziej lub mniej trafny. Jeżeli przeto późniejsze badania wykażą, że rzeczywisty przebieg zjawisk jest inny, niż to wyraża pewne prawo naukowe, prawo to ulega odpowiedniej zmianie lub uściśleniu. Na tym polega postęp nauki. Powszechnie znanymi przykła dami praw naukowych są np. prawo Archimedesa. prawo astronomiczne
Kopernika, prawo Newtona itp. Prawa naukowe oddają nie
tylko
przebieg
zjawisk
zachodzących
w
przyrodzie nieożywionej i ożywionej, ale przedstawiają także prawidło wości. zachodzące w przebiegu zjawisk międzyludzkich czyli społe cznych. Przykładami takich praw są: prawo ekonomiczne Kopernika-Greshama,
twierdzące,
że
pieniądz
zły
wypiera
dobry, a także różne inne prawa ekonomiczne. 2) W życiu codziennym mówiąc o prawie ma się prawo naukowe. lecz tzw. prawo przedmiotowe określeniem rozumie się całość norm czyli reguł lub ustanowionych i chronionych przez państwo.
z
obiegu
pieniądz
zazwyczaj na myśli nie (oficjalne). Pod tym postępowania, uznanych Tak pojęte prawo nie
I 10
opisuje zatem żadnych zjawisk zachodzących w świecie, nawet jeżeli są to zjawiska społeczne, lecz na jego treść składają sie tylko skiero wane do ludzi polecenia, wyznaczające im pewien sposób postępowania. Ludzie jednak nie zawsze stosują się dobrowolnie do poleceń wyrażonych w normach prawnych. Jeżeli więc nie stosują się do nich i - jak to się mówi - łamią prawo, państwo przy pomocy swoich organów stara się
zmusić ich do przestrzegania norm prawnych, posługując się przy tym niejednokrotnie środkami przymusu, zwanymi sankcjami. Prawo przedmio towe (oficjalne) ma więc za zadanie tak pokierować postępowaniem ludzkim, jak tego wymaga interes państwa, a w szczególności dobro jego społeczeństwa. Z uwagi na sposób tworzenia dzieli się prawo przedmiotowe na: a) prawo zwyczajowe, b) prawo stanowione, określane też jako prawo pisane. Zwyczaje, jako źródło tworzenia się prawa, miały znaczenie głównie w społeczeństwach prymitywnych, później były stopniowo wypierane przez prawo pisane. Pomimo tego jednak w państwach nowoczesnych prawo zwyczajowe istnieje i ma znaczenie. Spotkać się z nim można zwłaszcza w obrocie handlowym, gdzie istnieją i stale się tworzą nowe zwyczaje obrotu poszczególnymi artykułami handlowymi. System prawa polskiego uznaje te zwyczaje jako źródło prawnych reguł postępowania, w szcze
gólności zaś kodeks cywilny z 1964 r. wielokrotnie odwołuje się do zwyczajów jako do źródła norm uzupełniających normy prawa stanowione go. Tak np. art. 56 k.c. postanawia, że czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Podobne sformułowania znajdują się także w innych artykułach tego kodeksu. Nie można jednak zaprzeczyć, że znaczenie prawa zwyczajowego jest w dzisiejszych czasach dużo mniejsze, niż prawa stanowionego. 3) W trzecim znaczeniu wyrazu "prawo’ używa się na określenie tzw. prawa podmiotowego. W nauce rozróżnia się prawa podmiotowe prywatne i publiczne. Definiując te pierwsze, mówimy, że prawo podmiotowe jest to możność określonego zachowania się lub możność domagania się określo nego zachowania się od osób do tego obowiązanych, wynikająca z norm prawa przedmiotowego. W takich wyrażeniach, jak: "ja mam do tego prawo” lub "on nie miał do tego prawa" używa się słowa "prawo w znaczeniu podmiotowym. Można więc np. powiedzieć, że właściciel ma prawo (podmiotowe) do korzystania z rzeczy i rozporządzania Pracownik ma prawo do wynagrodzenia, do urlopu itp.
nią.
O prawach podmiotowych publicznych natomiast mówimy przede wszyst kim w kontekście stosunków, jakie istnieją między obywatelem a
11
państwem.
Ich charakter nie zawsze w pełni odpowiada wyżej wskazanej
definicji, niekiedy mianowicie nie da sie ich realizować wprost przez "domaganie sie określonego zachowania" przez państwo lub jego organy. Jako przykład wskazać tu można niektóre prawa obywatelskie określone w Konstytucji, np. prawo do pracy, prawo do ochrony zdrowia. Czytając przepisy prawne należy zatem odróżnić, kiedy posługują sie wyrazem "prawo" w znaczeniu prawa przedmiotowego, a kiedy - prawa podmiotowego.
Prawa podmiotowe zależnie od ich cech można podzielić w różny sposób. Pierwszy z nich odróżnia prawa podmiotowe bezwzględne od względnych. Prawa podmiotowe bezwzględne są to te, które są skuteczne w stosunku do wszystkich osób. Na przykład właściciel ma prawo domagać sie, aby nikt nie naruszał przedmiotu jego własności. Jego prawo jest wiec skuteczne w stosunku do wszystkich osób, także cudzoziemców, a zatem Jest bezwzględne. Prawa podmiotowe względne są natomiast skuteczne tylko w stosunku do niektórych, oznaczonych osób. Wierzyciel ma wiec prawo domagać sie
świadczenia tylko od dłużnika. Pracownik może domagać sie wynagrodze nia tylko od zakładu pracy, a opieki lekarskiej tylko od właściwych ośrodków zdrowia. Te prawa podmiotowe są zatem tylko względne. Prawa podmiotowe można poza tym dzielić na: - majątkowe i niemajątkowe, - przenaszalne (np. własność, wolność, cześć), - podzielne (np.
własność)
wierzytelność) i
niepodzielne
i nieprzenaszalne
(np.
życie,
(np.
cześć).
§ 2. Funkcjonowanie prawa w społeczeństwie, a zwłaszcza w gospodarce
Omawiając pojecie prawa przedmiotowego i przeciwstawiając je prawu przyrody, należy koniecznie zwrócić uwagę na istotną różnice pomiędzy prawniczym sposobem formułowania wypowiedzi, a sposobem stosowanym w
innych naukach. Różnica ta wynika z niejednakowych podstaw metodologi cznych prawa i innych nauk, wśród nich nauk ekonomicznych. Jeżeli bowiem podzieli sie nauki według przeważającego w nich
rodzaju wypowiedzi, wówczas wyodrębnić można w nich trzy najważ niejsze, a zarazem najbardziej ogólne grupy. Pierwszą stanowią tzw.
nauki teoretyczne, czyli czyste, tj. takie, w których przeważają wypowiedzi o charakterze obiektywno-poznawczym. Formułują one sądy,
12
bądące
odbiciem
w
świadomości
ludzkiej
zjawisk,
zachodzących
w
świecie. Treścią ich Jest więc swoisty sposób przedstawiania przebiegu rzeczywistych zjawisk oraz ustalania zachodzących w nim prawidłowości. Jako przykład można wymienić matematyką, fizyką, biologią, a także ekonomią polityczną. Naukom opartym na sądach teoretycznych przeciwstawić należy nauki, w których przeważają wypowiedzi subiektywno-stosunkowe, tj . tzw. nauki praktyczne, czyli stosowane. Nauki te nie opisują bowiem zjawisk zachodzących w świecie, lecz oceniają krytycznie te zjawiska, bądź też wypowiadają wskazówki dla postępowania ludzkiego. Z uwagi na rodzaj wypowiadanych przez nich wskazówek można Je podzielić na dalsze dwie
podgrupy. Jedne z nich podają mianowicie, w Jaki sposób można najłat wiej osiągnąć z góry wyznaczony cel. Nauki opracowujące tego rodzaju zalecenia noszą nazwą nauk celowościowych. Do nich zalicza sią przede wszystkim nauki techniczne, a z zakresu nauk dotyczących zagadnień gospodarczych np. statystyką i rachunkowość. Odmienną natomiast podgrupą w zakresie nauk praktycznych stanowią nauki, w których główny trzon stanowią wypowiedzi normatywne, jak to ma miejsce przede wszystkim w nauce prawa. W odróżnieniu bowiem od nauk celowościowych, nauki normatywne badają normy, czyli reguły
postępowania, które w sposób kategoryczny wyznaczają sposób ludzkiego postąpowania. Oznacza to, że przy ich stosowaniu nie bada sią, dlaczego zostały te normy ustanowione, lecz normy te obowiązują dlatego, że państwo nadało im moc obowiązującą, która opiera sią na zagrożeniu zastosowania przymusu. Normy prawne zatem ani nie opisują rzeczywistego przebiegu zjawisk, zachodzących w otaczającym nas świecie, a w szczególności w stosunkach społecznych, ani też nie wypowiadają wskazówek o charakterze celowośćiowym, lecz ustalają zasady postąpowania, których porzestrzeganie Jest nakazane przez państwo. Prawda, że przy ustalaniu przepisów prawnych ustawodawca zastanawia sią nad tym, jak Je należy sformułować, aby umożliwić skuteczne prowadzenie do zamierzonego przez niego celu. Jednak przy
stosowaniu w praktyce zawartych w nim norm decydować ma nie rozważanie nad trafnością ującia danej normy, lecz raz ustalona jej treść. Dla przykładu weźmy przepisy ruchu drogowego. Co by było, gdyby każdy jego uczestnik mógł zastanawiać sią nad tym, czy słuszne jest trzymanie sią prawej strony jezdni, czy też raczej lepiej byłoby Jeździć po lewej stronie i zaczął sią stosować do tego, co uważa za bardziej korzystne. Oddziaływanie państwa na stosunki społeczno-gospodarcze za pośre dnictwem norm prawnych przebiega zasadniczo w dwojakim trybie.
13
W
pierwszym
rzędzie
dokonuje
się
ono
poprzez
wydawanie
norm
o
funkcji organizacyjnej, za pomocą których państwo oddzialywuje bezpośrednio na życie społeczno-gospodarcze w formie kategorycznych poleceń, tj . nakazów i zakazów, lub też upoważnia swoje organy do
wydawania innych aktów o charakterze władczym, a więc wymagających bezpośredniego podporządkowania się treści tych aktów. Normy organiza cyjne bądź tworzą podstawę dla struktury organizacyjnej jednostek zarządzających, gospodarujących lub wykonujących inne funkcje społe czne, bądź ustalają zakres ich kompetencji, tJ . obowiązków i upraw nień, bądź wyznaczają tryb ich działalności, bądź wreszcie ustalają porządek, obowiązujący w sytuacjach masowego stykania się ludzi (np. przepisy o ruchu drogowym). Nieprzestrzeganie takich norm wywołałoby
oczywisty chaos organizacyjny, któregc szkodliwości nikt rozumny nie kwestionuje. Normy te składają się w przeważającej mierze na treść prawa administracyjnego. Druga grupa norm prawnych - to normy o funkcji ramowo-wyznaczającej. Za ich pomocą państwo wyznacza tylko ramy działalności jednostek i organizacji społecznych, w obrębie których Jednostki te mogą
kształtować swoje wzajemne stosunki. Tutaj państwo nie ingeruje bezpośrednio w stosunki społeczno-gospodarcze, lecz pozostawia ich ukształtowanie samym stronom tych stosunków. Państwo bowiem nie ma możności ani potrzeby wnikać we wszystkie szczegóły życia społecznego i godzi się na pozostawienie Jego uczestnikom pewnego zakresu swobody. Dopiero Jeżeli ci uczestnicy nie uregulowali wystarczająco ściśle swojego stosunku prawnego, ustawa uzupełnia niedopowiedziane przez nich postanowienia. Normy tej grupy tworzą część prawa cywilnego. W systemie gospodarki rynkowej ten właśnie sposób wyznaczania jedynie
ram działalności poszczególnym jednostkom gospodarczym, przy pozosta wieniu im swobody kształtowania stosunków z pozostałymi jednostkami gospodarczymi, ma główne zastosowanie. W konfrontacji z rzeczywistością stwierdzić należy.że prawo wywiera ogromny wpływ na kształtowanie się stosunków społecznych. Wynika on w
pierwszym rzędzie stąd, że raz ustalone i dokładnie sprecyzowane przepisy prawne usuwają wiele wątpliwości co do dozwolonych prawem ram postępowania. Zawarte w nich normy określają bowiem jednolity sposób postępowania w regulowanych przez nie wypadkach i są przy tym poparte silą władzy państwowej, która zapewnia wprowadzenie ich w życie. Oprócz tego zapewnienia przestrzegania norm prawnych drogą przymusu państwowego, samo ich stałe stosowanie przyczynia się drogą przyzwy
czajenia do ustalania jednolitych zasad postępowania przez członków społeczeństwa. Toteż zbyt częste zmienianie przepisów prawnych
oddziaływuje niekorzystnie na społeczeństwo, które nie orientuje się co do treści obowiązującego prawa. Na skuteczność norm prawnych wpływają także ich cechy strukturalne. Normy prawne odznaczają się bowiem charakterem dwustronnym, obowiązkowo-uprawniającym, gdyż z jednej strony wyznaczają obowiązek dla jednego podmiotu prawnego, a z drugiej - przyznają drugiemu podmiotowi prawnemu uprawnienia (prawo podmiotowe) do domagania się od podmiotu obowiązanego wypełnienia jego obowiązku. Tak np. norma prawna, która nakłada na dłużnika obowiązek spełnienia świadczenia, przyznaje równocześnie wierzycielowi prawo (podmiotowe) żądania od dłużnika tego świadczenia. Norma prawna przyznająca właścicielowi rzeczy wyłączne prawo do korzystania z tej rzeczy i rozporządzania nią, nakłada na inne osoby obowiązek nieprzeszkadzania właścicielowi w realizacji tego prawa. Norma prawna, uznająca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za najwyższy organ władzy państwowej, nakłada na wszystkie inne osoby obowiązek podporządkowania się ustawom i uchwałom Sejmu. Skutkiem tego normy prawne wytwarzają w psychice członków społeczeństwa pewne dyspozycje, które z jednej strony ugruntowują poczucie uprawnień, domagające
się
ich
zaspokojenia,
a
z
drugiej
-
wytwarzają
u
osób
obowiązanych poczucie obowiązku i przekonanie, że jego wypełnienie stanowi zaspokojenie słusznej należności uprawnionego. Z tych względów prawo spełnia doniosłe zadanie wychowawcze w społeczeństwie. Należy przy tym wyraźnie zdać sobie sprawę z tego, że nieprzestrze ganie prawa stanowi łamanie, a zarazem hamowanie wytyczonego przez ustawodawcę kierunku rozwoju społecznego, czemu należy zapobiegać przez dołożenie wysiłków. zmierzających do zapewnienia ścisłego
przestrzegania prawa. Prawo jest bowiem środkiem do świadomego tworzenia układu stosunków społeczno-gospodarczych. Jego naruszenie wywołuje przeto szkodliwy chaos społeczno-gospodarczy. Podana wyżej definicja norm prawa przedmiotowego podkreśla dwu stronny charakter norm prawnych. Chodzi w niej mianowicie o przeciw
stawianie tych norm jednostronnym tylko normom, którymi są m.in. normy moralne. Te ostatnie wyznaczają bowiem obowiązek, ale nie przyznają drugiej stronie uprawnień. Porównując znaczenie społeczne norm prawnych z normami moralnymi zauważyć należy, że normy moralne dużo głębiej sięgają do świadomości ludzkiej, z której wypływają, wyzna czając przy tym reguły postępowania dla każdej sytuacji międzyludz kiej. Z drugiej jednak strony są one w wielu wypadkach mniej skuteczne od norm prawnych, albowiem przestrzeganie ich pozostawione jest wyłącznie dobrej woli ludzi, gdyż nie są poparte autorytetem państwa i
15
sankcjami, które państwo ma możność stosować w celu wyegzekwowania ich przestrzegania. Okoliczność ta społecznego znaczenia prawa.
stanowi
Jeszcze
Jedno
uzasadnienie
B 3. Norma prawna, przepis prawny, zdarzenie prawne, stosunek prawny
Podana wyżej definicja prawa przedmiotowego oficjalnego zaznacza, że stanowi ono całość norm czyli reguł postępowania, uznanych lub ustanowionych i chronionych przez państwo. Obecnie trzeba ustalić, czym jest pojedyncza norma prawna. Otóż norma prawna prawa oficjalnego Jest reguła, czyli określenie sposobu postępowania, uznane lub ustanowione i chronione przez państwo, które - Jak zaznaczono - z jednej strony nakłada na pewne osoby obowiązek określonego zachowania
sie. z drugiej zaś przyznaje osobom uprawnienia (prawa podmiotowe) odpowiadające temu obowiązkowi. Od określonej w ten sposób normy prawnej odróżnić należy przepis prawny. Przepis prawny jest to po prostu zdanie zawarte w ustawie lub w innym akcie normatywnym. Pomiędzy przepisem prawnym a norma prawna jest zatem taka różnica. Jaka zachodzi pomiędzy słowami a zawarta w nich myślą. Czytamy przepisy prawne, a szukamy w nich norm prawnych. Mogłoby sie wydawać, że. w gruncie rzeczy w obu wypadkach chodzi o to samo. W rzeczywistości Jednak tak nie jest, występują tu bowiem trzy możliwości: 1) Pierwsza z nich zachodzi wówczas, gdy w jednym przepisie prawnym
kryje sie Jedna i tylko Jedna i ta sama norma prawna. Przykładem takiego przepisu jest art. 6 k.c.: "Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Tu rzeczywiście istnienie jednej i tylko jednej normy prawnej nie budzi wątpliwości. 2) Wyraźne przeciwieństwo takiego przepisu stanowi np. art. 551
k.c. który wskazuje, jakie składniki należy zaliczyć w skład przedsię biorstwa: "Przedsiębiorstwo, jako zespół składników materialnych i niematerialnych
gospodarczych,
przeznaczonych
do
obejmuje wszystko,
realizacji
co wchodzi
określonych
zadań
w skład przedsiebior—
stwa. a w szczególności: 1) firmę (nazwę), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo. 2) 3)
księgi handlowe. nieruchomości i
ruchomości
produkty i materiały. %
należące
do
przedsiębiorstwa,
w
tym
16
4)
patenty, wzory użytkowe i zdobnicze,
5)
zobowiązania stwa,
i obciążenia,
związane z prowadzeniem przedsiębior
prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo". Przepis ten wylicza aż 6 grup (w tym niektóre złożone) różnego rodzaju wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Można by go wiec rozbić na kilkanaście drobnych przepisów, z których każdy wskazywałby tylko jeden rodzaj składników. Widać z tego, że przepis ten zawiera w istocie kilkanaście norm prawnych.
6)
3) Trzecia możliwość polega na tym, że norma prawna może być wyprowadzona dopiero z kilku przepisów prawnych. Możliwość taka zachodzi np. wówczas, gdy stosując pewien przepis musi się mieć równocześnie na uwadze inny przepis, np. przepis definiujący zawarte w pierwszym przepisie pojęcie. Tak np. przepis art. 45 k.c. określający, że "rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne", musi być brany pod uwagę przy stosowaniu wszystkich innych przepisów kodeksu cywilnego, w których jest mowa o "rzeczach". Czytając przepisy prawne należy zawsze wydobyć z nich treść normatywna. Nawet bowiem takie przepisy, które pozornie zdają się tylko opisywać pewną obiektywną rzeczywistość, zawierają w istocie rzeczy treść normatywną. Tak np. powołany wyżej art. 45 k.c., choć ujęty został w formie opisowej, zawiera w sobie, jak to wyjaśniono,
normę prawną, która nakazuje przez określenie "rzeczy" użyte w tym kodeksie, rozumieć tylko przedmioty materialne. Ten sposób rozumienia treści przepisów prawa, polegający na znajdowaniu w nich zawsze treści normatywnej, określa się jako zasadę przyznawania charakteru normaty wnego przepisom pozornie opisującym. Istnieją różne rodzaje norm prawnych:
1) Z uwagi na treść wyznaczonego przez prawnego normy dzielą się na:
normę
prawną
stosunku
a) nakazujące, np. art 355 § 1 k.c.: "Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju...", b) zakazujące, np. art. 119 k.c.: "Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną". c) upoważniające, tj. takie, które ani nie nakazują, ani nie zakazują, lecz pozostawiają stronom swobodę decyzji, np. art. 509 § 1 k.c.: "Wierzyciel może (tzn. nie musi) bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią..."; ten ostatni rodzaj norm można także rozumieć jako szczególny rodzaj sformułowania norm nakazujących,
17
gdyż zawierając upoważnienie dla jednej strony, nakazuje tym samym drugiej stronie poddać się uprawnieniu płynącemu z tego upoważnienia, d) mieszane, tj. nakazująco-upoważniające, czyli kompetencyjne. Tak np. normy przyznające pewne uprawnienia Sejmowi nakazują mu zarazem wykonywanie tych uprawnień w interesie społecznym. Stąd mówi się o kompetencjach Sejmu, mając przy tym na myśli jego uprawnienia, które zarazem stanowią jego obowiązki,
e) normy wyznaczające stosunek prawny wzajemnie przeciwstawny, tj. takie, które na obie strony stosunku prawnego nakładają równocześnie zarówno uprawnienia, jak i obowiązki wzajemnie sobie odpowiadające, lecz o innej treści. Jako przykład podać można normę zawartą w art. 535 § 1 k.c., która brzmi: "Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowią zuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę". Stosownie więc do normy zawartej w tym przepisie sprzedawca ma obowiązek: przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a zarazem ma prawo: domagać się odebrania rzeczy i zapłacenia ceny, zaś kupujący ma obowiązek: odebrać rzecz i zapłacić cenę, a zarazem ma prawo domagać się przeniesienia na siebie własności rzeczy i wydania rzeczy do swych rąk. Norm takich jest bardzo dużo:
2) a)
Ze względu na sposób obowiązywania normy prawne dzielą się na: imperatywne, czyli dwukierunkowo bezwzględnie obowiązu j_ące,„ tj.
takie, których stosowanie nie może być w żadnym wypadku wyłączone przez strony stosunku prawnego (np. normy ruchu drogowego), b) jednokierunkowo bezwzględnie, obowiązujące .(semidyspozytywne), czyli granicznie obowiązujące, np. normy ustalające ceny maksymalne,
które nie mogą być przekroczone "w górę", choć strony mogą się umówić co do niższej ceny, c) dyspozytywne, czyli względnie obowiązujące, tj. takie, których stosowanie może być w poszczególnych wypadkach wyłączone przez umowę stron stosunku prawnego. Ustawa mówi zazwyczaj w takich wypadkach: "Jeżeli strony nie zastrzegły inaczej...". Sformułowanie takie może być wyraźne lub może nawet wynikać tylko z treści odnośnego przepisu.
Normy prawa państwowego, administracyjnego, finansowego, karnego są z reguły normami imperatywnymi. Domeną natomiast norm dyspozytywnych jest prawo cywilne. Prawo cywilne pozostawia bowiem stronom stosunków
cywilno-prawnych dużą swobodę ich kształtowania, co generalnie wyraża art. 3531 k.c.: "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości
(naturze)
stosunku,
ustawie
ani
zasadom
współżycia
18
społecznego . Jeżeli Jednak strony, Jak to zresztą w praktyce często sie dzieje, nie wyraziły swej woli określając szczegółowo treść stosunku prawnego, lecz tylko określiły w sposób ogólnikowy niektóre Jego postanowienia, normy zawarte w przepisach dyspozytywnych prawą cywilnego mają za zadanie uzupełnić niedopowiedzianą przez strony treść tego stosunku. Ustawowa treść stosunku prawnego odpowiada bowiem temu, co w tego rodzaju wypadkach strony najczęściej mają na myśli. Jako przykład normy dyspozytywnej przytoczyć można art. 357 k.c.:
"Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a Jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej jakości". Strony mogą więc umówić się, że przedmiotem świadczenia mają być rzeczy o innej jakości niż średnia, jeżeli Jednak co do tego się nie umówiły, ustawodawca przyjmuje, że właśnie średnią jakość miały na myśli, i to za nie dopowiada.
Pod względem
logicznej
budowy treść
normy
prawnej
składa
się
z
dwóch części (elementów), t j. z hipotezy i dyspozycji. Hipoteza normy prawnej opisuje pewną sytuację, dyspozycja zaś przewiduje wskazówkę co do sposobu postępowania w tej sytuacji. Można więc normę prawną ująć w formie schematu na przykładzie: "Jeżeli dłużnik pożyczył od wierzy ciela (= hipoteza), to jest obowiązany dług oddać (= dyspozycja)". Sytuacje opisane w hipotezie normy prawnej określa się mianem zdarzeń prawnych, czyli faktów prawnych, nazywanych w ten sposób, gdyż wywołują one skutki prawne w postaci powstania, zmiany albo ustania stosunku prawnego, jak to jest przewidziane w dyspozycji normy prawnej. Natomiast wskazówki co do zachowania się w warunkach konkretnego zdarzenia prawnego, określone w dyspozycji normy prawnej, przewidują, jak to jest zaznaczone, nałożenie obowiązku na jedną stronę, a przyznanie uprawnień (prawa podmiotowego) drugiej stronie. Pomiędzy tymi stronami powstaje zatem pewien stosunek, określony mianem stosunku prawnego. Stosunek prawny jest to więc stosunek społeczny,
wyznaczony przez dyspozycję normy prawnej, zachodzący między stronami, z których Jedna jest obciążona obowiązkiem, a drugiej przysługują uprawnienia (prawo podmiotowe), odpowiadające temu obowiązkowi. Elementami stosunku prawnego są: a) przynajmniej dwa podmioty tego stosunku, tj . podmiot obowiązku oraz podmiot uprawnienia, z tym, że po każdej ze stron stosunku
19
prawnego może występować kilka podmiotów,
a wiec np.
kilka podmiotów
obowiązku lub kilka podmiotów uprawnienia.
b) przedmiot lub przedmioty tego stosunku, którymi mogą być rzeczy, pieniądze, dobra majątkowe, (np. prawa autorskie) lub zachowanie sie człowieka (np. praca), c) treść tego stosunku. na który składa sie z jednej strony określenie obowiązku ciążącego na podmiocie obowiązku - z drugiej strony określenie uprawnienia przysługującego podmiotowi uprawnienia. Tak np. elementami stosunku prawnego wynikającego z umowy o prace
są:
a) podmioty tego stosunku, tj. zakład pracy i pracownik, b) przedmiot stosunku prawnego, którym są: rodzaj pracy określony w umowie, np. praca w dziale księgowym przedsiębiorstwa oraz zapłata za
te prace» c) treść stsunku prawnego, na który składa sie obowiązek pracownika do osobistego i sumiennego wykonywania tej pracy oraz prawo zakładu pracy do kierowania tą pracą; na odwrót - pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia, a na zakładzie pracy ciąży obowiązek jego zapłaty. Mówiąc o elementach normy prawnej wymienia sie niekiedy trzeci element, tj . sankcję, czyli ogół następstw, które prawo przewiduje na wypadek niezastosowania sie przez stronę, obowiązaną w tym stosunku prawnym, do sposobu postępowania wyrażonego w dyspozycji. W rzeczy wistości jednak sankcja stanowi osobną normę prawną (tzw. normę sankcjonującą) lub nawet zespól takich norm, w których hipotezą jest niezastosowanie sie strony do dyspozycji wyrażonej w normie sankcjono wanej, dyspozycją zaś są skutki przewidziane dla takiej sytuacji. Na przykład "Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie długu (= hipoteza), to wierzyciel może zwrócić sie do sądu, aby sąd wydal wyrok nakazujący dłużnikowi spełnić świadczenie (= dyspozycja), a jeżeli dłużnik nie zastosuje sie do wyroku (= następna hipoteza) - zwrócić sie komornika o przeprowadzenie egzekucji (= następna dyspozycja)". Sankcja może w szczególności polegać:
do
- na wymuszeniu spełnienia świadczenia w drodze egzekucji, - na utracie możności dochodzenia roszczenia; ma to miejsce zwłaszcza w wypadkach niedotrzymania terminu lub niedokonanie pewnych obo
wiązków formalnych, - na nieważności czynności prawnej, - na obowiązku płacenia odsetek zwłoki, odszkodowań itp.. - na ponoszeniu kary.
20
Sankcje bardzo często są unormowane w innych ustawach niż których sie mieszczą normy przez nie sankcjonowane.
te,
w
§ 4. Akty normatywne, t j . źródła prawa stanowionego
Jak zaznaczono poprzednio, nowoczesne prawo jest przede wszystkim prawem stanowionym. Do tworzenia tego prawa powołane są różne organy władzy państwowej. Im wyższy organ władzy państwowej wyda pewien akt normatywny, tym większa Jest jego moc obowiązująca. Niższy organ nie może bowiem zmienić norm ustanowionych przez organ wyższy, podczas gdy organ wyższy może zmienić normy organu niższego. Akty normatywne (zwane też aktami prawnymi) wydawane przez organy władzy państwowej tworzą więc pewną hierarchię: 1) Aktem normatywnym najwyższej rangi w Polsce Jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 VII 1952 r. , wielokrotnie zmie
niana (nowelizowana), przy czym szczególnie radykalne zmiany wprowa dzono do niej po 1989 r. Obecnie trwają prace nad projektem nowej konstytucj i.
2) Drugim, a zarazem - z punktu widzenia treści - podstawowym źródłem prawa stanowionego są ustawy, uchwalane przez Sejm RP. Szczególnym rodzajem ustaw są kodeksy. Nazwą tą określa się obszerne ustawy, których treść obejmuje unormowanie podstaw całej gałęzi lub działu prawa (np. kodeks cywilny, kodeks karny), albo dziedziny życia (np. kodeks drogowy).
3) Rozporządzenia (tzw. wykonawcze) wydawane sa przez Rade Mini strów na podstawie ustaw, tzn. w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe, i mają na celu wykonanie tych ustaw. Rozporządzenia takie
mogą być wydawane także przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez poszczególnych ministrów. Dotyczą one spraw wpływających bezpośrednio na sferę praw i obowiązków obywateli. 4) Zarządzenia (o charakterze wykonawczym) wydają: Prezes Rady Ministrów i poszczególni ministrowie. Dotyczą one z reguły tzw. spraw wewnętrznych danego resortu. 5) Uchwały są podejmowane przez Radę Ministrów i mają również charakter wykonawczy. Najczęściej dotyczą spraw gospodarki narodowej. Ponadto uchwały wydają też inne organy kolegialne, przede wszystkim Sejm. Senat a także rady samorządu terytorialnego. Uchwały tych ostatnich stanowią źródło tzw. prawa lokalnego. 6) Umowy międzynarodowe (konwencje, porozumienia, traktaty) stanowią źródło prawa dla stosunków międzynarodowych, zaś po ich
21
ratyfikowaniu (zatwierdzeniu) przez Sejm stają się częścią stanowio nego prawa wewnątrzkrajowego.
Umów międzynarodowych nie należy mieszać z tzw. kontraktami, zawieranymi pomiędzy jednostkami gospodarczymi dwóch różnych państw, które stanowią rodzaj umów podlegających unormowaniu prawem cywilnym. Akty normatywne ogłaszane są w specjalnie do tego celu przeznaczo nych dziennikach. Są nimi: 1) Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (skrót: Dz.U.), przezna czony do publikowania Konstytucji, ustaw, rozporządzeń i umów między narodowych , 2) Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej (skrót MP), przeznaczony do publikowania uchwał i zarządzeń o znacze niu szerszym niż resortowe, 3) Dzienniki urzędowe poszczególnych ministerstw (skrót: Dz.Urz. Min. ...), przeznaczone do ogłaszania zarządzeń o znaczeniu wewnątrzresortowym, 4) Dzienniki Urzędowe poszczególnych wojewódzkich rad narodo wych - przeznaczone do ogłaszania uchwal rad narodowych i zarządzeń terenowych organów administracji rządowej.
8 5. Systematyka prawa przedmiotowego Całość prawa przedmiotowego (oficjalnego) z uwagi na ogromną różnorodność tematyczną, a także na zakres jego obowiązywania można podzielić przede wszystkim na dwie dziedziny, tj. na: A - prawo międzynarodowe,
B - prawo wewnątrzkrajowe. Podmiotami obowiązków w prawie międzynarodowym są zasadniczo tylko państwa i organizacje międzynarodowe (np. ONZ). Prawo międzynarodowe nakłada bowiem obowiązki tylko na wymienione wyżej podmioty, choć
uprawnienia może przyznawać nie tylko państwom, ale także poszczegól
nym obywatelom, co np. ma miejsce w przypadku Konwencji Genewskich o polepszeniu losu rannych, traktowaniu jeńców i ochronie osób cywilnych podczas wojny, a także w Konwencjach Brukselskich z zakresu przewozu morskiego. Podmiotami
prawa wewnątrzkrajowego są
państwowe oraz osoby prawne i fizyczne.
natomiast:
państwo,
organy
Prawo wewnątrzkrajowe dzieli
się na tzw. gałęzie obejmujące zagadnienia wiążące się z sobą pod względem tematyczno - metodycznym. Gałęzie prawa przedmiotowego dzielą się z kolei na bardziej szczegółowe działy.
22
Gałęziami prawa wewnątrzkrajowego są: 1) Prawo państwowe, które normuje zasady ustroju państwowego, tj. organizację i kompetencje naczelnych i terenowych organów władzy i administracji rządowej, a także organów wymiaru sprawiedliwości, dalej - sposób wydawania aktów normatywnych oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli wobec państwa. Prawo państwowe zawarte jest przede wszystkim w konstytucji, a ponadto także w ustawach szczególnych, tematycznie związanych z konstytucją, tzn. normujących szczegółowo zagadnienia, które w konstytucji unormowane zostały w sposób tylko bardzo ogólny. 2) Prawo administracyjne reguluje w sposób szczegółowy organizację
i działalność organów administracji, ustalonych prawem państwowym zadań z
podejmowaną w celu wykonania zakresu zarządzania państwem.
Cechą charakterystyczną tej działalności jest to, że organy admini stracji występują tu w charakterze władczym w stosunku do ludności. Prawo administracyjne dzieli się na: dział ogólny, normujący organiza cję szczegółową i działalność ministerstw, centralnych i terenowych
organów administracji państwa oraz rad gmin wraz ze sposobem funkcjo nowania tych organów, a ponadto obejmuje działy szczególne, normujące wykonywany przez organy państwowe zarząd stosunków gospodarczych
(przemysł, handel, rolnictwo itp.), sprawy zdrowia i opieki społecz nej, porządku i bezpieczeństwa publicznego itp. 3) Prawo finansowe stanowi właściwie wyodrębnioną część prawa
administracyjnego
zawierającą
unormowanie
gospodarki
finansowej
państwa. Prawo finansowe normuje w szczególności system budżetowy państwa, państwowe dochody i wydatki, obrót pieniężny i kredytowy łącznie z organizacją banków, ubezpieczenia, a także system finansowy
przedsiębiorstw państwowych, 4) Prawo karne obejmuje
zwalczanie przestępczości stosunku do przestępców, 5)
system norm prawnych,
oraz
wymierzanie
i
mających
wykonywanie
na
celu
kar
w
Prawo cywilne jest to prawo normujące stosunki przede wszystkim
majątkowe (t j. mające za przedmiot wycenialne w pieniądzu składniki majątkowe), a także niektóre niemajątkowe (np. dotyczące ochrony praw
autorskich, wynalazczych itp.), jakie powstają pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Istotną cechą tych stosunków, powstają cych w toku gospodarowania, jest równorzędność stanowisk stron, z których żadna - w przeciwieństwie do stosunków regulowanych prawem administracyjnym - nie występuje w ramach tego stosunku w charakterze władczym, tj. nadrzędnym względem drugiej.
23
6) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje unormowania stosunków zachodzących pomiędzy zakładem pracy a pracownikami w procesie pracy oraz w sytuacjach z nią związanych; tu należy m.in. unormowanie praw pracownika i jego rodziny w wypadku choroby i
niezdolności do pracy (ubezpieczenia społeczne), pracownika względem zakładu pracy,
a także obowiązków
7) Prawo rodzinne normujące stosunki pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi oraz opiekunami a osobami pozostającymi pod opieką.
8 6. Zasady stosowania prawa Stosowanie prawa sprowadza się do takich czynności, jak: ustalenie stanu faktycznego, określenia wchodzących w grę i obowiązujących przepisów prawnych, dokonania wykładni tych przepisów w celu znalezie nia
zawartej
w
nich
normy
prawnej,
subsumpcji
(■podciągnięcia")
ustalonego stanu faktycznego pod zakres znalezionej normy prawnej i wydania na tej podstawie orzeczenia w rozpatrywanej sprawie. Stosowania prawa nie należy mylić z dokonywaniem wykładni przepisów prawnych. Wykładni może dokonywać każdy zainteresowany (np. Kowalski, czytając przepisy o podatkach) albo organ uprawniony do ustalania wiążącej interpretacji przepisów prawnych (np. Trybunał Konstytucyj
ny). Natomiast stosowanie prawa należy do organów wydających orzecze nia oparte na obowiązującym prawie. Takimi organami są np. sądy i organy administracyjne (pozostające w stosunku organizacyjnym z adresatami wydanych przez siebie decyzji). Dlatego mówi sie o sadowym lub kierowniczym typie stosowania prawa. Kierownicze stanowiska są często obsadzane ludźmi o wykształceniu ekonomicznym. Zatem w pracy
zawodowej
ekonomista
jest
podmiotem
kierowniczego
typu
stosowania
prawa (np. dyrektor przedsiębiorstwa, kierownik urzędu wobec pracowni ków lub tenże kierownik działający na "zewnątrz”, jako organ admini stracji).
Również
przyswojenia
sobie
prowadzenie ogólnych
ukształtowanie odpowiedniej stosujących prawo.
działalności
zasad
gospodarczej
stosowania
postawy
wobec
prawa.
Pozwoli
rozstrzygnięć
wymaga to
na
organów
A. Zasada znajomości prawa Zasada znajomości prawa określa, że przepisy prawne należy stosować
bez względu na to, czy osoby będące ich adresatami znają treść tych przepisów. Zatem nieznajomość prawa szkodzi, gdyż tego rodzaju niewie-
24
dza nie usprawiedliwia uchylenia się od skutków naruszenia prawa. Ta formalna równość w traktowaniu wszystkich adresatów norm prawnych dotyczy zarzucalnej (zawinionej) nieznajomości prawa. Adresat (np. Kowalski) może zatem usprawiedliwić naruszenie normy prawnej wskazując uzasadniona przyczynę nieznajomości tej normy. Obowiązek znajomości prawa sprowadza sie
do
odpowiedzialności
prawnej i dotyczy elementarnej wiedzy o prawie aktualnie obowiązują cym, publikowanym w powszechnie dostępnych dziennikach urzędowych (np. w Dzienniku Ustaw). Chodzi przy tym o znajomość podstawowych i powszechnie znanych reguł postępowania ujętych w normy prawne (np. nie wolno zabijać człowieka) oraz znajomość norm odnoszących się do sytuacji, w których adresat podejmuje określone działania. Adresat normy powinien wiedzieć, co w takich sytuacjach jest mu nakazane, zakazane lub dozwolone. Dlatego np. Kowalski powinien zaznajomić się z przepisami prawa celnego przy wyjeździe za granicę. Dysponowanie tego rodzaju wiedzą przez adresatów norm prawnych stanowi racjonalne założenie działań podmiotów stosujących prawo (np. sądów, urzędów skarbowych lub urzędów celnych).
B. Zasada uchylania kolizji praw w przestrzeni Każde państwo ma swoje prawo. Zatem na terytorium Polski obowiązuje
prawo polskie, a np. we Francji obowiązuje prawo francuskie. Granice państwa stanowią zarazem granicę obowiązywania prawa publicznego (np. państwowego, administracyjnego, karnego) albowiem w nim przejawia się element "władztwa państwowego". Dlatego prawo polskie nie powinno
regulować kwestii, kto może posiadać obywatelstwo belgijskie lub zagadnienia wysokości podatków w Turcji, itd. Tego rodzaju przepisy naruszałyby
zasadę
suwerenności
się w wyłączności regulacji terytorium. Natomiast inaczej
poszczególnych
państw
przejawiającą
stosunków publicznoprawnych na swoim przedstawia się problem obowiązywania
norm prawa prywatnego (np. prawa cywilnego). Regulują one bezpośrednie stosunki zachodzące między podmiotami innymi niż państwo. Zatem w tego rodzaju normach nie przejawia się władztwo państwowe. Nic więc nie
stoi na przeszkodzie, aby normy prawa prywatnego jednego państwa nie mogły być stosowane w innym państwie. Dlatego mówimy, ze normy prawa prywatnego obowiązują ”w przestrzeni" ponad państwami. Ta reguła powoduje kolizję praw w przestrzeni wówczas, gdy konkretna sytuacja
wymagająca rozstrzygnięcia ma charakter międzynarodowy. Chodzi oczywiście o stosunki cywilnoprawne, między podmiotami należącymi do różnych
państw,
które
występują
szczególnie
często
w
działalności
25
gospodarczej. Tak np. w sytuacji, gdy obywatel polski zawrze ze spółką holenderska urnowe sprzedaży we Francji. która ma być wykonana w Austrii, może zrodzić się pytanie, według jakiego prawa należy ocenić ważność tej umowy. Na tego rodzaju pytania powstające w sytuacjach "z elementem obcym" odpowiadają normy kolizyjne prawa prywatnego między
narodowego. Jest ono, wbrew nazwie, prawem wewnętrznym albowiem każde państwo posiada własne prawo prywatne międzynarodowe. Podstawowym
aktem normatywnym w tym zakresie jest w Polsce ustawa z dnia 12 XI 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. nr 46, poz. 290). Nadto, normy kolizyjne są zawarte w ustawach szczególnych (np. w prawie wekslowym, czekowym, lotniczym) i w konwencjach międzynarodo wych. Są to konwencje dwustronne (np. o pomocy prawnej łączącej Polskę z Austrią albo z Francją) i wielostronne (np. konwencja warszawska o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących przewozu lotniczego).
Pierwszeństwo prawa konwencyjnego przed prawem ściśle" wewnętrznym nakazuje zbadać, czy danej sytuacji nie rozstrzyga norma konwencyjna. Jeżeli jej nie reguluje, należy sięgnąć do ustaw szczególnych, a gdy i tam nie znajdziemy odpowiedzi, prawo właściwe dla sytuacji "z elemen tem obcym" wskaża normy kolizyjne ustawy o prawie prywatnym między
narodowym . Norma kolizyjna składa się z hipotezy i dyspozycji. W hipotezie opisane są sytuacje a w dyspozycji wskazane jest prawo właściwe dla tych sytuacji. Tak np. "Własność i inne prawa rzeczowe (hipoteza) podlegają prawu państwa, w którym znajduje się ich przedmiot (dyspozy cja) . Reguły odchylania kolizji praw w przestrzeni nawiązują najczęściej
do prawa państwa. któremu podlega dana osoba (zasada osobowego stosowania prawa) lub prawa państwa, na terytorium którego ma miejsce dane zdarzenie (zasada terytorialnego stosowania prawa) lub do prawa obowiązującego w siedzibie sądu orzekającego (lex fori). Dokładniejsza
analiza omawianego problemu pozwala stwierdzić, że prawo właściwe dla określonych zdarzeń wyznaczają tzw. łączniki, zawarte w dyspozycji normy kolizyjnej. W roli
łączników występują różnego
rodzaju okoli
czności (czynniki) - np. obywatelstwo, miejsce zamieszkania, siedziba osoby prawnej lub przedsiębiorstwa, miejsce położenia rzeczy, wybór
prawa, miejsce zdarzenia. a)
obywatelstwo Obywatelstwo
zdolności
danej
prawnej
i
osoby
fizycznej
zdolności
do
wyznacza
czynności
prawo
prawnych,
właściwe
uznania
dla
za
26
zmarłego oraz sytuacji regulowanych prawem rodzinnym i spadkowym. Jeżeli dana osoba ma wielorakie obywatelstwo, w tym polskie, uważa sie
ją za obywatela polskiego. W razie wielorakiego obywatelstwa obcego (np. francuskiego, norweskiego, hiszpańskiego) osobę uważa sie za obywatela tego państwa, z którym jest najściślej związana (np. przez zamieszkiwanie na jego terytorium). b)
miejsce zamieszkania Jeżeli
osoba
fizyczna
nie
posiada
w
ogóle
obywatelstwa
(jest
bezpaństwowcem) albo jej obywatelstwa nie da sie ustalić a prawo właściwe dla danego zdarzenia wyznacza obywatelstwo, wówczas to zdarzenie należy ocenić według prawa państwa, w którym osoba ma
miejsce zamieszkania. Zatem zdolność prawną bezpaństwowca zamieszka łego w Polsce należy ocenić według prawa polskiego. Zamieszkanie występuję w charakterze łącznika także w innych sytuacjach (np. na tle wyznaczania prawa właściwego dla umowy).
c)
siedziba osoby prawnej Przynależność człowieka do określonego państwa wyznacza obywatel
stwo. Natomiast tego rodzaju przynależność odnośnie osoby prawnej wyznacza jej siedziba. Zatem o zdolności prawnej danej osoby prawnej
rozstrzyga
prawo
państwa,
w
którym
ma
ona
siedzibą.
Chodzi
tu
o
siedzibą głównego zarządu (dyrekcji) osoby prawnej. Jeżeli prowadzi ona działalność, np. w Szwajcarii, Kanadzie i Japonii, a siedziba zarządu głównego znajduje się w Tokio, to prawem właściwym dla oceny jej zdolności prawnej jest prawo japońskie. d)
siedziba przedsiębiorstwa
Osoby fizyczne lub prawne mogą prowadzić przedsiębiorstwo (zawodowe zarobkowe i zorganizowane prowadzenie działalności, np. produkcyjnej, handlowej lub usługowej) poza terytorium państwa, do którego należą w wyniku posiadania jego obywatelstwa lub umiejscowienia siedziby osoby
prawnej. Jeżeli te osoby dokonują czynności w zakresie swego przedsię biorstwa. to oceny ich zdolności należy dokonać według prawa państwa, w którym znajduje sie siedziba tegoż przedsiębiorstwa. Siedzibę określa miejsce ("ośrodek") stałej, zorganizowanej działalności
gospodarczej. Dlatego zdolność prawna obywatela austriackiego lub włoskiej osoby prawnej, prowadzących w Polsce przedsiębiorstwa, podlega prawu polskiemu w zakresie czynności dokonywanych w ramach tych przedsiębiorstw. Gdyby obywatel polski (np. Kowalski) prowadził
27
przedsiębiorstwo w Danii,
prawna w biorstwa .
zakresie
to prawo duńskie określałoby Jego zdolność
czynności
dokonywanych
w
ramach
tego
przedsię
miejsce położenia rzeczy (lub przedmiotu praw)
e)
Własność i inne prawa rzeczowe ocenia sie według prawa państwa, w którym znajduje sie ich przedmiot. Niezależnie wiec od tego, czy przedmiotem prawa rzeczowego Jest nieruchomość czy ruchomość, właściwe Jest prawo miejsca położenia rzeczy. Gdy przedmiotem omawianych praw Jest inne dobro niż rzecz, właściwe Jest prawo miejsca położenia tego dobra.
Przedstawione zasady stosuje sie odpowiednio do posiadania. f)
wybór prawa
Zasada swobody umów oznacza m.in.. że strony mogą same kształtować treść tych umów. Przejawem autonomii woli na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego Jest wybór prawa.
że w zakresie
Polega on na tym.
zobowiązań wynikających z umów (lub Jednostronnych czynności prawnych)
strony mogą poddać swe stosunki prawne wypływające wybranemu przez siebie prawu. Jeżeli pozostaje ono
tych umów. związku ze
z w
zobowiązaniem. Możność wyboru prawa ma ogromne znaczenie w międzynarodowym obrocie
gospodarczym.
Ustalając treść kontraktu międzynarodowego strony mogą
określić prawo,
które bedzie rządziło tym kontraktem.
Wówczas strony
mają pewność co do treści łączących ich zobowiązań i wiedzą. Jakie prawo zostanie zastosowane w razie powstania sporu. Dlatego w sytua cji.
gdy np.
polska osoba prawna zawiera w Danii urnowe sprzedaży z
holenderską spółka handlową, to strony mogą wybrać prawo polskie. holenderskie lub duńskie. Jako właściwe dla tej umowy i dostosować do
Jednego z tych praw treść umowy. Kontrahenci mogą Jednak nie
dokonać
wyboru
Wówczas
prawa.
dla
zobowiązań z umów giełdowych stosuje sie prawo obowiązujące w siedzi bie giełdy. Dla zobowiązań z umów zawieranych na targach publicznych
właściwe
Jest prawo obowiązujące w miejscu odbywania
sie
pozostałych przypadkach do umów stosuje sie prawo państwa, obie
strony
mają
miejsce
zamieszkania
lub
siedzibę.
targów.
W
w którym
Jeżeli
taka
sytuacja nie zachodzi, zobowiązanie podlega prawu państwa, w którym ma miejsce
zamieszkania
lub siedzibę strona zobowiązana do
świadczenia
charakterystycznego (sprzedawca, przewoźnik, przyjmujący zamówienie lub zlecenie, agent, komisant, spedytor, przechowawca, przedsiebior-
28
stwo składowe itd.). Jeżeli za pomocą omawianych reguł nie da sie ustalić prawa właściwego dla zobowiązania wynikającego z czynności
prawnej, stosuje sie do tego zobowiązania prawo miejsca zawarcia umowy lub prawo miejsca dokonania jednostronnej czynności prawnej . Wyboru prawa nie można dokonać dla zobowiązania dotyczącego
nieruchomości, gdyż właściwe jest tu zawsze prawo miejsca położenia rzeczy. Natomiast wyboru prawa można dokonać dla stosunku pracy (jeżeli pozostaje ono w związku ze stosunkiem). g)
miejsce zdarzenia
Dla zobowiązań nie wynikających z czynności prawnych lecz np. z czynów niedozwolonych lub z bezpodstawnego wzbogacenia, stosuje się prawo państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiąza nia. Jednakże wówczas, gdy strony są obywatelami tego samego państwa i mają w nim miejsce zamieszkania lub siedzibę, właściwe jest prawo tego
państwa. Jeżeli np. obywatel polski w wyniku wypadku mającego miejsce w Hiszpanii wyrządzi szkodę obywatelowi niemieckiemu. to powstałe zobowiązanie podlega prawu hiszpańskiemu. Gdyby poszkodowanym był w tym przypadku obywatel polski i obie strony miałyby miejsce zamieszka
nia w Polsce, właściwym dla oceny zobowiązania byłoby prawo polskie. h)
inne przypadki
Niektóre kwestie prawne ocenia się według prawa właściwego dla zdarzeń, z których ta kwestia wynika. Dotyczy to np. formy czynności prawnej
(która podlega prawu właściwemu dla samej
czynności),
albo
przedawnienia roszczenia. Wspomnieć również warto o tym, że ‘posiłko wą" właściwość prawa polskiego przewiduje się wtedy, gdy nie można
ustalić okoliczności (np. obywatelstwa, siedziby), od których zależy właściwość prawa obcego albo nie można stwierdzić treści wskazanego prawa (np. prawa obowiązującego na Madagaskarze). Natomiast inną sprawą jest to, że sąd polski stosuje zawsze, nawet rozstrzygając
sytuację "z elementem obcym", polskie prawo procesowe. Jest to zgodne z powszechnie przestrzeganą zasadą, że sąd stosuje zawsze obowiązu jące w jego siedzibie przepisy procesowe (lex fori). Zatem sąd polski
może wydać wyrok na podstawie obcego prawa cywilnego (np. francuskie go, niemieckiego) ale w trakcie postępowania będzie kierował się zawsze polskimi przepisami proceduralnymi.
29
C. Zasada uchylania kolizji praw
w czasie
W trakcie stosowania prawa może powstać wątpliwość czy znaleziony przepis obowiązuje. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których wchodzi w życie nowa ustawa (pod pojęciem ustawy należy rozumieć także inny akt normatywny). Rodzi się wówczas pytanie, które przepisy zastosować: dotychczas obowiązujące czy przepisy nowej ustawy. Tego rodzaju kolizję praw w czasie uchylają reguły prawa międzyczasowego. Są one zawarte w przepisach wprowadzających kodeksy (np. przepisy wprowadzające kodeks cywilny lub kodeks karny) lub w przepisach
końcowych,
stanowiących zakończenie innych aktów normatywnych. Jeżeli
zawiera przepisów prawa międzyczasowego
to powstałą
kolizję praw w czasie należy usunąć przez stosowanie uznanych reguł, wypracowanych przez naukę prawa. Jest kilka zasad uchylania kolizji praw w czasie.
powszechnie
nowa ustawa nie
a)
Ustawa
wchodzi
w
życie
z
dniem
w
niej
określonym,
a
gdyby
takiego dnia nie podawała - z upływem czternastu dni od ukazania się dziennika urzędowego, w którym ją opublikowano. b) Ustawa nie działa wstecz, chyba że co innego wynika z jej treści. Wsteczne działanie prawa narusza poczucie pewności oraz
podważa zaufanie obywateli do obowiązującego prawa.
Dlatego wsteczne
działanie prawa musi być ograniczone do bardzo rzadkich i szczególnie uzasadnionych przypadków. W razie naruszenia tej zasady Konstytucyjny może uchylić wstecznie działającą ustawę.
c) Ustawa wówczas gdy: -
późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą.
Dzieje
Trybunał
się
tak
ustawa późniejsza nie wspomina o uchyleniu przepisów dotychczas obowiązujących ale z jej treści wynika, że reguluje ona określone materie
inaczej niż w przepisach wcześniej wydanych.
Jest to
tzw.
uchylenie domniemane.
- ustawa późniejsza stanowi, że z dniem jej wejścia w życie uchyla wszystkie wcześniejsze przepisy dotyczące przedmiotów (kwestii) w ustawie unormowanych (por. art. II przepisów wprowadzających cywilny). Jest to uchylenie ogólne. - ustawa późniejsza wymienia wszystkie akty normatywne
kodeks
lub przepisy
prawne, które uchyla, określając granice tych uchyleń (por. np. art.
III - VII przepisów wprowadzających kodeks cywilny). Jest to uchyle nie szczegółowe.
d) Ustawa szczegółowa wyłącza ustawę ogólną. Zatem ustawa później sza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej, chyba że co innego wynika z tej ustawy późniejszej.
30
e) Jeżeli zdarzenie prawne wywołuje skutki prawne pod rządem kilku następujących po sobie ustaw, to każda z nich jest właściwa dla oceny
tych skutków, które powstały w czasie jej obowiązywania. f) W razie wątpliwości czy stosować ustawę dotyczczas obowiązującą, czy ustawę nową, stosuje się ustawę nową. Z reguły przepis prawny obowiązuje do chwili,
w której
zostanie
uchylony zgodnie z przepisami prawa. Zdarza się jednak, że głębokie przekształcenia stosunków społecznych (które mają miejsce w naszym państwie) dezaktualizują niektóre przepisy prawne. Wówczas następuje derogacja (uchylenie) przepisu przez jego niestosowanie. Budowa nowego
ustroju politycznego,
gospodarczego wymaga ciągłych zmian w prawie.
Rodzi się szereg trudności w praktyce. Mądra wykładnia (interpretacja) organów stosujących prawo może te trudności zmniejszyć. Natomiast
obywatele
(i
inne
podmioty prawa)
obowiązani
przepisów prawnych chociażby wydawały im pozytywistyczne stanowisko jest niezbędne
są
do
przestrzegania
się "nieaktualne". To w procesie budowania
demokratycznego państwa prawnego. Natomiast można, a nawet trzeba, inicjować zmianę prawa, które nie jest dostosowane do nowych stosunków społecznych.
D. Zasada wykładni przepisów prawnych Wykładnia (interpretacja,
tłumaczenie) przepisów prawnych zmierza
do ustalenia ich rzeczywistej treści. Jej celem jest bowiem odkodowa nie norm prawnych zawartych w przepisach prawnych. Jest wiele rodzajów
(metod) wykładni, spośród których warto przedstawić te najważniejsze. a) Wykładnia gramatyczno-logiczna składa się z dwóch etapów.
Pierwszy
stanowi
wykładnia
gramatyczna,
polegająca
na
ustaleniu
znaczenia wyrażeń i zwrotów użytych w tekście przepisu prawnego. Jednakże te wyrażenia lub zwroty mogą mieć na gruncie przepisu inne znaczenie, odmienne od przypisywanego im w języku potocznym,
albo są
wieloznaczne. Dla ich wyjaśnienia ustawodawca przewiduje niekiedy tzw. definicje legalne. Takie definicje zawiera wiele aktów normatywnych - np. kodeks cywilny stanowi: "Kto rzeczą faktycznie włada za kogoś
innego, jest dzierżycielem”. Niekiedy to same pojęcie jest różnie rozumiane w poszczególnych gałęziach prawa a nawet w poszczególnych
przepisach tego samego aktu normatywnego (np. termin "zlecenie" oznacza w kodeksie cywilnym umowę zlecenia lub czynność dokonywaną w ramach agencji albo komisu). Jeżeli zatem nie ma definicji określonego wyrazu trudności pojawia
legalnej
(zwrotu), wiążący jest kontekst językowy. Wiele się przy wykładni przepisów prawnych dawniej
31
wydanych, gdy zawierają one pojęcia, które wyszły już z "obiegu" językowego lub zostały zastąpione przez inne wyrażenia (np. spotykane w kodeksie handlowym wyrażenie "zdolność do działań prawnych" oznacza teraz
"zdolność
do
czynności
a
prawnych",
"kara
termin
wiezienia"
oznacza "karę pozbawienia wolności"). Natomiast przy ustalaniu sensu przepisu zawartego w konwencji międzynarodowej należy, w razie
wątpliwości, sięgnąć do tekstu oryginalnego (lub tekstu sporządzonego
w jeżyku drugiej strony konwencji). Drugi etap stanowi wykładnia logiczna.
gdy
wówczas,
konteks
językowy
nie
Należy
wystarcza
dla
po
sięgnąć
nią
ustalenia
sensu
przepisu. Stosuje sie wtedy reguły rozumowania i wnioskowania logicz nego. Pozwalają one na wyciąganie wniosków, które nie wynikają wprost że wolno
wnioskujemy,
z przepisu wynika,
Jeżeli np.
z treści przepisu.
i mniej.
że wolno wiecej to
Gdy ktoś jest zobowiązany do czegoś
wiecej, jest i obowiązany do czegoś mniej. W sytuacji prze ciwnej jeżeli komuś nie wolno czynić mniej, nie powinien również
czynić
wiecej.
Natomiast
wnioskowanie
przeciwieństwa
z
polega
na
założeniu, że w sytuacji przeciwnej niż określona w przepisie prawnym powstaje skutek przeciwny do wyrażonego w tym przepisie (np. jeżeli
czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest nieważna, to czynność zgodna z tymi zasadami jest, z punktu widzenia tego kryterium, ważna). Doniosłe znaczenie ma również wnioskowanie "z celu na środki". Na jego podstawie można przyjąć, że przepis zezwala
jący na jakieś działanie pozwala również (chociaż o tym wyraźnie nie wspomina)
te
na
bez
czynności,
których
dozwolonych działań nie byłoby możliwe. b) Wykładnia systemowa pozwala na
względu gałęzi
obowiązywanie
na prawa
polskiego.
innego
wykładnia
ustalenie
przepisu,
tych
sensu
wyraźnie
przepisu
zasady
naczelnej
lub zasady
prawa cywilnego)
(np.
Jeżeli
prowadzenie
ze
danej
całego systemu prawa
gramatyczno-logiczna
nie
pozwoliła
na
ustalenie sensu przepisu, wówczas stosując wykładnię systemową należy określić sens tego przepisu z uwzględnieniem treści innych przepisów i
zasad prawnych tak. systemu
prawa).
aby był z nimi zgodny
Przy
dokonywaniu
(postulat niesprzeczności
omawianej
pomocne
wykładni
jest
ustalenie miejsca analizowanego przepisu (część ogólna lub szczegółowa aktu normatywnego), jego rangi (zawarty w ustawie czy zarządzeniu) oraz przynależności do danej gałęzi prawa (np. cywilnego lub karnego).
W prawie cywilnym obowiązuje rozstrzygający
daną
sprawę
zasada równości
nie
może
stron,
preferować
prawie karnym obowiązuje natomiast zasada:
a
jednej
zatem sędzia ze
stron.
W
"w razie wątpliwości - na
32
korzyść
oskarżonego".
Jeżeli
zatem
sędzia
ma
wątpliwość
czy
czyn
oskarżonego jest przestępstwem określonym w przepisie karnym to powinien przyjąć, że nim nie jest. Gdyby natomiast miał wątpliwości co do winy oskarżonego, to powinien orzec, że jest on niewinny. Z kolei w prawie finansowym obowiązuje zasada: "w razie wątpliwości - na korzyść
skarbu państwa*. Dlatego wątpliwość co do opodatkowania danego źródła dochodu organy finansowe rozstrzygają przez wymierzenie podatku (zasada, że każdy obywatel lub inny podmiot prawa finansowego, powinni przyczyniać się do wzbogacenia państwa). c) Wykładnia funkcjonalna zmierza do prawnego ze względu na cel,
ustalenia
jaki przyświecał
sensu
przepisu
ustawodawcy przy jego
ustanowieniu. Można go określić przez analizę projektów lub protokołów obrad komisji kodyfikacyjnej, itp. Należy również brać pod uwagę faktyczną rolę, jaką pełni przepis oraz oceny i normy moralne funkcjo nujące w danym społeczeństwie. Jeżeli np. powstaje wątpliwość w zrozumieniu przepisów o rękojmi za wady lub przepisów o gwarancji co do jakości towarów, to wymienione przepisy należy interpretować
zgodnie z interesem prawnym konsumenta. Funkcją omawianych przepisów jest bowiem ochrona interesów konsumenta.
W praktyce trzeba niekiedy rozstrzygnąć sytuacje, które nie mają uregulowania prawnego. Mówimy wówczas o istnieniu luki w prawie. System prawny powinien być zupełny, dlatego lukę w prawie wypełnia się w drodze analogii "z ustawy" lub analogii z prawa . W pierwszym przypadku sytuację rozstrzyga się na podstawie przepisu lub przepisów regulujących sytuację podobną. Natomiast analogia "z prawa" polega na
rozstrzygnięciu nieuregulowanej sytuacji zgodnie z zasadami obowiązu jącego prawa.
Stosowanie analogii wyłączone jest tam, gdzie nie powstają luki w prawie. Nie wolno jej stosować w prawie karnym, gdyż w przeciwnym razie można byłoby pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które nie dopuściły się przestępstwa (przestępstwem jest bowiem tylko czyn wyraźnie określony w przepisach prawa karnego).
Jeżeli dokonywanie wykładni nie należy do kompetencji interpretują cego, wówczas nie ma ona wiążącego charakteru. Natomiast wykładnia
dokonywana przez uprawnione organy może wiązać tylko niektóre podmioty bądź wszystkich. Organem uprawnionym do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw jest Trybunał Konstytucyjny.
Rozdział II
ELEMENTY PRAWA PAŃSTWOWEGO 8 1. Pojęcie państwa
Państwo jest organizacją społeczno-polityczną, posiadającą ludność zamieszkałą na ściśle określonym terytorium oraz władzę najwyższą, suwerenną nad tym terytorium i w stosunkach międzynarodowych. Pojęcie suwerenności ma charakter prawny i oznacza niezależność jakąkolwiek od czegokolwiek. Suwerenność wewnętrzna państwa polega na jego wyłączności do normowania wszelkich spraw na swoim terytorium. Natomiast suwerenność zewnętrzna oznacza prawną niezależność państwa
od jakichkolwiek czynników zewnętrznych - np. obcych państw lub organizacji międzynarodowych. Jeszcze raz należy podkreślić, że chodzi
tu o prawną niezależność państwa co nie przekreśla faktu, że państwa słabsze ekonomicznie czy militarnie są, z punktu widzenia tych kryteriów, zależne od państw silniejszych. Tego rodzaju zależność nie pozbawia państwa suwerenności zewnętrznej, jeżeli jest ono zdolne do samodzielnego występowania na arenie międzynarodowej. Uproszczona definicja "państwa” nie wyjaśnia, do kogo władza. W myśl Konstytucji "W Rzeczypospolitej Polskiej
zwierzchnia należy do Narodu".
należy władza
Zatem to naród jest nosicielem suwe
renności a suwerenność państwa jest w istocie przejawem zwierzchnictwa
narodu. Naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu. Bezpośrednio może to czynić przez wyrażenie swojej woli na drodze referendum. Obywatele powinni być świadomi faktu, że do nich należy władza a określone organy mogą tylko pełnomocniczo sprawować (w ich "imieniu")
tę władzę. To nie obywatel jest dla organów państwowych ale te organy pełnią służebną rolę wobec obywatela. Nawet najwyższy organ przedsta wicielski władzy, który nie podlega innemu organowi, odpowiada przed
Narodem. Państwo dla swego bytu musi posiadać system organów władzy. W wielu państwach
demokratycznych
system
sprawowania
władzy
opiera
się
na
teorii Ch.L. Montesguieu (Monteskiusza). Twórca tej teorii stworzył ją
i wygłosił w okresie walki z absolutyzmem. Stawiał sobie za cel takie ukształtowanie systemu władzy, które w maksymalnym stopniu chroniłby
34
jednostkę (obywatela) przed nadużyciem władzy. Obserwując najważniej
sze
wykonawczą
funkcje państwa podzielił władzę na ustawodawczą,
sądowniczą.
odrębnym
Twierdził, organom
że
należy
państwowym
i
każdy
zapewnić
rodzaj
takie
władzy
i
powierzyć
mechanizmy,
dzięki
którym żadna z tych władz nie mogłaby uzyskać przewagi. Monteskiusz zapewnił np. system 'hamulców", które pozwoliłyby każdej władzy powstrzymać pozostałe. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Taki zapis
znajduje się w polskiej Konstytucji od końca 1989 r. , przed tą datą w Polsce obowiązywała zasada jednolitości władzy państwowej. Trudno w tej chwili przewidzieć, jaki będzie ostateczny kształt ustroju Rzeczy pospolitej Polskiej, albowiem prace legislacyjne nad nową Konstytucją są w toku.
Przed omówieniem konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej należy podkreślić, że sądownictwo, prokuratura oraz samorząd teryto rialny zostały przedstawione w skrypcie pt. "Elementy Prawa. Prawo
administracyjne, karne i ochrona prawna". W tym miejscu nawiązując do układu Konstytucji, zaprezentowane zostaną najwyższe i naczelne organy
władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz "swoiste" organy konstytucyj ne .
S 2. Najwyższe organy władzy ustawodawczej A.
Sejm
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym organem władzy państwowej. Jako najwyższy wyraziciel woli Narodu urzeczywistnia jego, suwerenne prawa. Sejm składa się z 460 posłów, wybieranych w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich, czterech lat. Czteroletnia kadencja
w głosowaniu tajnym na okres Sejmu trwa aż do pierwszego
posiedzenia Sejmu następnej kadencji. nietykalność poselska.
Posłom przysługuje immunitet i
W myśl regulaminu organami Sejmu są: Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów oraz komisje sejmowe. Jednakże bardzo ważną funkcję, określa
ną
również
w
Konstytucji,
pełni
Marszałek
Sejmu.
niektórych funkcji zastępują go wicemarszałkowie. pomocnicze wykonują sekretarze Sejmu.
W
sprawowaniu
Nadto,
funkcje
Sejm obraduje cały czas (tzn. zniesiono sesyjny tryb jego pracy) na posiedzeniach. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu posłowie wybierają ze swego grona marszałka, wicemarszałków oraz komisje sejmowe.
35
Marszałek Sejmu (lub w jego zastępstwie wicemarszałkowie) przewod
niczy obradom Sejmu (i Konwentu Seniorów) i czuwa nad tokiem jego prac. Kieruje również pracami Kancelarii Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz. Zmiany do Konstytucji wyposażyły Marszalka Sejmu w szereg ważnych kompetencji. Marszałek Sejmu zarządza wybory Prezydenta oraz
zastępuje Prezydent
go w razie opróżnienia Urzędu tymczasowo nie może sprawować
Prezydenta, a także, gdy urzędu. Marszałek Sejmu
zwołuje Sejm i Senat połączone w Zgr< nadzenie Narodowe oraz przewodni czy jego obradom. Prezydent chce rozwiązać Sejm zasięgnąć opinii Marszałka Sejmu (i i.^rszałka Senatu).
najpierw
musi
Komisje Sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygoto wania spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu oraz pełnią funkcje opiniodawcze i kontrolne. Nazwa komisji świadczy o zakresie jej
kompetencji (np. Komisje: Ustawodawcza; Odpowiedzialności Konstytucyj
nej; tzw.
Przekształceń Własnościowych; Samorządu Terytorialnego). Liczbę stałych komisji określa regulamin Sejmu. Natomiast w razie
potrzeby Sejm może powołać komisję nadzwyczajną dla zbadania konkret
nej sprawy. Komisje sejmowe mają również inne kompetencje, wynikające z ustaw
szczegółowych. Mogą np. występować z wnioskami do Trybunału Konstytu cyjnego oraz do Trybunału Stanu. Prezydium Sejmu tworzą Marszałek Sejmu
i
pięciu wicemarszałków.
Prezydium kieruje pracami Sejmu oraz reprezentuje go na zewnątrz. W skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek i wicemarszałkowie
Sejmu,
przewodniczący klubów poselskich lub ich zastępcy,
czący
Rady
powołane
Społeczno-Gospodarczej
przez
Konwent
spośród
oraz
posłów.
ewentualnie Konwent
przewodni
osoby,
inne
Seniorów
zapewnia
współdziałanie klubów i kół poselskich w sprawach dotyczących działal ności Sejmu. Nadto opiniuje projekty i wnioski w przedmiocie toku prac Sejmu oraz inne sprawy przekazane mu przez Prezydium Sejmu. Sekretarze Sejmu są wybierani przez Sejm i pełnią funkcje pomocni
cze w trakcie kierowania przez Marszałka (lub wicemarszałka) obradami Sejmu - np. obliczają wyniki glosowania. Sejm jako najwyższy organ władzy państwowej pełni szereg donios łych funkcji. Najważniejsze z nich to: - funkcja ustrójodawcza, gdyż do wyłącznej kompetencji Sejmu należy uchwalanie
i
zmiana
Konstytucji.
Zmiana
Konstytucji
może
nastąpić
tylko w drodze ustawy zasadniczej, uchwalonej większością co najmniej dwu
trzecich
posłów.
głosów w obecności
co
najmniej
połowy
ogólnej
liczby
36
- funkcja ustawodawcza, bowiem tylko Sejm uchwala ustawy,
jakkol
wiek inicjatywa ustawodawcza przysługuje nie tylko posłom (komisja sejmowa lub co najmniej 15 posłów) ale także Senatowi, Prezydentowi oraz Radzie Ministrów. Sejm uchwala ustawy większością głosów, w
obecności co najmniej przesyła je do Senatu.
połowy ogólnej liczby posłów, a następnie Jeżeli w ciągu miesiąca od dnia przekazania
ustawy Senat nie zgłosi propozycji zmian lub odrzucenia ustawy,
albo
gdy Sejm nie przyjmie tych propozycji (większością dwu trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłow), wówczas ustawę
podpisuje Prezydent i zarządza jej ogłoszenie. Prezydent może przed podpisaniem ustawy skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o
stwierdzenie jej zgodności z Konstytucją. Wolno mu również zwrócić sie
do Sejmu z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie "niepodpisanej" ustawy. Sejm może zgodzić sie z wnioskiem Prezydenta albo może ponownie uchwalić ustawę (większością co najmniej dwu trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów). Ponownie
uchwaloną
ustawę
Prezydent
podpisuje
i
zarządza
jej
ogłoszenie
w
Dzienniku Ustaw. W kwestiach nie wymagających regulacji ustawowej Sejm podejmuje uchwały i inne rozstrzygnięcia (głosowanie jak przy ustawach, chyba że
przepisy prawa lub regulamin Sejmu stanowią inaczej ) . - funkcja ogólnego kierownictwa działalnością państwa przejawia się w podejmowaniu przez
Sejm uchwał
określających
podstawowe
kierunki
działalności państwa, wpływaniu na politykę państwa przez ustosunkowa nie się do expose premiera. uchwalaniu budżetu państwa. planów finansowych i kredytowych państwa, itp.
- funkcja kreacyjna polega Ministrów lub poszczególnych jej
na powoływaniu przez Sejm: Rady członków (na wniosek Prezesa Rady
Ministrów przedstawiony po porozumieniu z Prezydentem) w tym również
Prezesa Radv Ministrów, członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu (przewodniczącym tego Trybunału jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, którego również powołuje Sejm na wniosek Prezyden
ta), Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (za zgodą Senatu), Rzecznika Praw Obywatelskich (za zgoda Senatu) oraz innych osób wskazanych w ustawach. - funkcja kontrolno-inspekcyjna wypływa z konstytucyjnego zapisu,
że Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością innych organów władzy i administracji państwowej. Nie jest to typowa kontrola lecz kontrola. która łączy się z podjęciem przez Sejm określonych działań. Sejm może przeprowadzać kontrolę na posiedzeniach plenarnych, poprzez posłów lub
37
komisje sejmowe. Wolno mu również zlecić dokonanie kontroli przez inne
organy (np. NIK). Na posiedzeniach plenarnych Sejm ocenia roczne sprawozdanie rządu z wykonania nałożonych na niego zadań (np. z wykonania budżetu państwa).
Nad sprawozdaniem rządu toczy sie debata.
Zaakceptowanie sprawozdania
jest jednoznaczne z udzieleniem rządowi absolutorium.
Posłowie mogą wykonywać funkcje kontrolne przez składanie inter pelacji i zapytań. Interpelacje są formą kontroli poselskiej nad
(czyli organów władzy
działalnością naczelnych organów administracji
wykonawczej).
Składane
są
sprawach
w
Odpowiedź
zasadniczych.
na
interpelacje może być ustna lub pisemna. Złożona zostaje w regulamino wym terminie na posiedzeniu Sejmu. Nad odpowiedzią interpelowanego organu Sejm może toczyć debate. Natomiast zapytainia poselskie dotyczą spraw mniej
złożonych, w których chodzi przede wszystkim o uzyskanie
pewnej informacji. prowadzi debaty. Wykonywanie
żądaniu
sprawozdań
lub
zapytanego
odpowiedzią
kontrolnych
funkcji
informacji
nad
Dlatego
przez
sejmowe
komisje
od kontrolowanego
nie
Sejm
polega
organu
na
albo
na
przeprowadzeniu bezpośredniej kontroli przez członków komisji bądź we współdziałaniu z Najwyższą Izbą Kontroli. Na podstawie wyników kontroli komisja sejmowa może składać wnioski, opinie oraz postulaty do naczelnego organu państwowego, którego kompetencji dotyczy kontro la. Są to tzw. dezyderaty, na które adresat ma obowiązek odpowiedzieć.
W omawianym zakresie komisja sejmowa może sporządzić projekt rezolucji
i przedstawić go Sejmowi do zatwierdzenia. rezolucja jest wiążąca dla adresata.
Uchwalona
przez
Sejm
Sejm może przeprowadzić kontrolę za pomocą Najwyższej Izby Kontro li, zlecając jej to zadanie. Nadto, Prezes NIK składa Sejmowi sprawoz
danie z działalności tej Izby oraz informuje Sejm o wynikach ważniej
szych kontroli, przeprowadzonych własnej inicjatywy NIK-u.
dokonane
Zmiany
w
tekście
na
Konstytucji
jednej strony podniosły rangę Sejmu,
(powołanie
pozycje możności
instytucji
Sejmu:
Senatu
odstąpienie
prowadzenia
zlecenie
i
od
ciągłych
w
organów
lub
z
ostatnich
lat
z
innych
ciągu
a z drugiej strony ją osłabiły
Prezydenta).
sesyjnego obrad.
Niewątpliwie
trybu
działania
samodzielność
w
wzmocniły na
rzecz
zwoływaniu
posiedzeń, eliminacja dekretów z mocą ustawy, udział w ratyfikowaniu tych umów międzynarodowych (konwencji), z których wynikałoby znaczne
obciążenie finansowe państwa lub konieczność zmian w ustawodawstwie,
powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (co podniosło również rangę
Sądu
Najwyższego)
oraz
inne
postanowienia
Konstytucji,
w
tym
38
dotyczące Ostateczny
się
samorozwiązań la
Sejmu
ustrojowy
kształt
na
Sejmu
B.
podstawie określi
własnej
nowa
uchwały.
Konstytucja.
Senat
Senat jest naczelnym ale nie najwyższym organem władzy ustawodaw czej. Wbrew nazwie nie jest izbą wyższą parlamentu ani nawet izbą równorzędną Sejmowi. Składa się ze stu senatorów, wybieranych na okres
kadencji Sejmu.
Senatorowie są wyposażeni w
immunitet
(senator
bez
zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnosądowej) i nietykalność senatorską (senator nie może być aresztowany
bez zgody Senatu). Senat ze swego grona wybiera Marszałka i wice marszałków. Marszalek (lub w jego zastępstwie wicemarszałek) kieruje
obradami Senatu i czuwa nad tokiem jego prac. Senat powołuje również komisje senackie. Liczbę tych komisji i ich rodzaje ustala regulamin uchwalony przez Senat. Ten regulamin określa, że organami Senatu są: Marszałek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów i Komisje Senatu. Senat posiada następujące kompetencje:
- prawo inicjatrywy ustawodawczej, - rozpatrywanie
ustaw
wyjątkiem
(z
ustawy
budżetowej)
uchwalonych
przez Sejm (zob. pkt A),
- udział dwustopniowy w uchwalaniu aktów dotyczących "życia społeczno-gospodarczego",
takich jak: ustawy budżetowej czy planów finanso
wych państwa. Najpierw Senat rozpatruje projekty tych przedstawia Sejmowi swoje stanowisko. Z punktu widzenia
aktów i prawnego
jest to niewiążąca opinia, którą jednak Sejm powinien wziąć pod uwagę. Po uchwaleniu omawianych aktów przez Sejm będzie je bowiem rozpatrywał Senat. Ma on wówczas prawo zgłoszenia poprawek do tych aktów (nie może jednak zgłosić propozycji odrzucenia omawianych aktów w całości).
- od zgody Senatu zależy obsadzenie przez Sejm urzędu Prezesa NIK oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydaje się, że nowa Konstytucja określi dokładnie charakter Senatu.
C.
Zgromadzenie Narodowe
Zgromadzenie Narodowe nie jest dwuizbowym parlamentem lecz
działania dwóch samoistnych organów - Sejmu
i Senatu.
formą
Zgromadzenie
Narodowe zwołuje Marszałek Sejmu w celu stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta
oraz
przyjęcia
od
niego
przysięgi.
Nadto
Zgromadzenie
Narodowe może uznać niezdolność Prezydenta do sprawowania urzędu ze
39
względu na stan zdrowia lub rozpatrzyć sprawę postawienia go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
0 3. Prezydent Prezydent został przewidziany w Konstytucji jako organ, który ma wzmocnić władzę wykonawczą. Z drugiej strony przejął on większość
uprawnień Rady Państwa a Konstytucja wyposażyła go w szereg uprawnień wobec Sejmu (a pośrednio także wobec Senatu). Najważniejsze z tych występowanie z inicjatywą ustawodawczą,
uprawnień to:
kwestionowanie
uchwalonych ustaw oraz przedterminowe rozwiązanie Sejmu (co jest równoznaczne z upływem kadencji Sejmu i Senatu). Trudno jest w tej
nada
Konstytucja
Polskiego
w
Polskiej
najwyższym
jest
nad
czuwa
przestrzeganiem
przedstawicielem
Państwa
Zatem na
stoi
jest
Polskiej.
Rzeczypospolitej
Konstytucji,
nowa
Prezydent
razie
każdym
międzynarodowych.
i
majestat
reprezentującą
dopiero
albowiem
W
kształt.
stosunkach wewnętrznych
państwa”,
Prezydent
Prezydenta
ostateczny
mu
Rzeczypospolitej "głową
urząd
scharakteryzować
chwili
straży
suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodziel ności
jego
terytorium
politycznych
i
konkretyzuje
się
oraz
wojskowych.
przestrzegania
Ta
ogólna
międzynarodowych
charakterystyka
dopiero w kompetencjach szczegółowych,
sojuszy
Prezydenta określonych
przez przepisy Konstytucji. Prezydent ponownie
jest
wybierany
wybierany tylko
przez
jeden
Naród
raz.
na
pięć
Prezydentem
lat może
i być
być
może
wybrany
obywatel polski. który ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych. Ważność wyboru Prezydenta stwierdza Zgromadzenie Narodowe
(o czym już wspomniano). Do kompetencji Prezydenta, jako "głowy państwa” należy: reprezento wanie
państwa
na
zewnątrz,
mianowanie
i
pełnomocnych
odwoływanie
przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach, przyjmo wanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy
nim
ratyfikowanie
i
wypowiadanie konwencji międzynarodowych (niekiedy za zgodą Sejmu).
W
przedstawicieli
dyplomatycznych
stosunkach wewnętrznych
państw
'głowa państwa”:
obcych,
nadaje ordery, odznaczenia i
tytuły honorowe, stosuje prawo łaski oraz obsadza określone w ustawach stanowiska cywilne
i wojskowe.
Prezydent może powoływać
i odwoływać
ministrów stanu upoważnionych do wykonywania w jego imieniu powierzo nych im czynności. Prezydent powołuje i odwołuje także szefa Kancela rii
Prezydenta,
która
jest
jego organem wykonawczym.
Prezydent
(na
40
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa) powołuje sędziów, w tym również na stanowiska Prezesów Sądu Najwyższego (stojących na czele Izb tego Sądu).
Jeżeli dodać,
że Prezydent występuje do Sejmu z wnioskiem o
powołanie lub odwołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego to okaże się, jak duży wpływ ma prezydent na sądownictwo ("władzę sądowniczą', odnośnie kadry sędziowskiej) w Polsce. Równie znaczące uprawnienia ma Prezydent w zakresie władzy wykonawczej. Występuje do Sejmu z wnios kiem o powołanie lub odwołanie Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa
Narodowego Banku Polskiego.
Powołanie na stanowiska ministrów odbywa
się po uprzednim porozumieniu z Prezydentem. W sprawach szczególnej wagi Prezydent może zwoływać posiedzenia Rady Ministrów oraz im przewodniczyć. Prezydent jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Przewodniczy Komitetowi Obrony Kraju, który jest organem właściwym w sprawach obronności i bezpieczeństwa państwa. Prezydent może wprowa dzić stan wojenny lub stan wyjątkowy na części lub całości terytorium RP. Stan wojny uchwala Sejm, jednakże gdy on nie obraduje,
o stanie
wojny postanawia Prezydent, mianując na czas wojny Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. Uprawnienia "zastępcze" Prezydenta, wykonywane zamiast Sejmu (czyli najwyższej władzy ustawodawczej) przejawiają się również tym, że w czasie gdy Sejm nie może obradować (np. został rozwiązany)
członków Rady Ministrów na wniosek jej
Prezesa powołuje
i odwołuje
Prezydent (akty o powołaniu lub odwołaniu muszą być przedstawione Sejmowi do zatwierdzenia na jego najbliższym posiedzeniu). W omawianej
sytuacji Rada Ministrów odpowiada przed Prezydentem.
Jeżeli przypom
nieć, że Prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej, może kwestiono wać ustawy przed ich podpisaniem, wolno mu rozwiązać Sejm (w przypad
kach określonych w Konstytucji), uprawnienia
(władzy
Prezydenta
ustawodawczej).
w
to można
zakresie
Jednakże
w
stwierdzić
wykonywania Konstytucji
daleko
władzy
idące
państwowej
przewidziano
szereg
■ hamulców'' przed ewentualnym rozrostem władzy prezydenckiej . Tak np. wybory do Sejmu (i Senatu) zarządza Prezydent, on też zwołuje pierwsze
posiedzenie nowo wybranego Sejmu. Jednakże kadencja Sejmu rozpoczyna
się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa do czasu zebrania się posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu następnej kadencji. Praktycznie zlikwidowany został więc "okres" między kadencjami Sejmu, w którym zastępowałby go Prezydent. Jeżeli Prezydent rozwiąże Sejm, zobowiązany jest do zarządzenia wyborów do Sejmu (i Senatu) wyznaczając ich datę w
ciągu czterech miesięcy od daty rozwiązania Sejmu. W okresie stanu wyjątkowego Sejm nie może się rozwiązać, jego kadencja ulega przedłu
żeniu na okres trzech miesięcy po zakończeniu stanu wyjątkowego.
W
41
czasie
trwania tego stanu nie może być uchwalona zmiana Konstytucji
ani ordynacja wyborcza. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko za zgodą Sejmu i Senatu. Prezydent wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na podstawie i w ramach Konstytucji oraz ustaw. Na podstawie tych ustaw, w celu ich
wykonania Prezydent wydaje rozporządzenia i zarządzenia. Prezydent za naruszenie Konstytucji oraz za popełnienie przestęp stwa może być postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu Jest również Jednym z "hamul ców" w sprawowaniu władzy.
S 4. Organy najszerzej pojętej kontroli państwowej (swoiste organy konstytucyjne) A.
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny jest organem państwowym powołanym do orze kania o zgodności z Konstytucją aktów ustawodawczych (ustaw i wydanych
kiedyś przez nie istniejącą już Radę Państwa dekretów, zatwierdzonych przez Sejm) oraz do orzekania o zgodności z Konstytucją lub aktami ustawodawczymi innych aktów normatywnych. Nadto, Trybunał Konstytu cyjny
ustala
powszechnie
obowiązującą
wykładnię
ustaw.
Uwagi
o
stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie Trybunał Konstytucyjny przedstwia Sejmowi RP oraz innym, właściwym organom stanowiącym prawo.
Trybunał
Konstytucyjny
Jest
organem
typu
sądowego
ale
nie
jest
sądem. Do jego kompetencji nie należy bowiem rozstrzyganie indywidual nych
sporów,
nie
podlega
Najwyższego. Siedzibą Trybunału
on
również
Konstytucyjnego
nadzorowi jest
m.st.
judykacyjnemu
Warszawa.
Sądu
Członków
Trybunału Konstytucyjnego wybiera (i odwołuje) Sejm spoza swego grona
(funkcji członka TK nie można również łączyć z innymi zajęciami, które
utrudniałyby pełnienie tej
funkcji albo uchybiałyby godności członka
TK lub mogłyby zachwiać zaufanie co do Jego bezstronności w orzeka
niu). Członkami Trybunału Konstytucyjnego są: prezes, wiceprezes oraz
dziesięciu sędziów. Wszyscy członkowie Trybunału Konstytucyjnego mają zagwarantowany immunitet oraz nietykalność sędziowską. Skład Trybunału
Konstytucyjnego ulega zmianom albowiem członkowie powoływani sa na lat osiem, z tym że co cztery lata następuje wybór połowy składu. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym inicjuje sam Trybunał lub wniosek uprawnionego organu (w sprawach o stwierdzenie zgodności
42
aktu
ustawodawczego z
Konstytucją
albo
innego
aktu
normatywnego
z
Konstytucją lub aktem ustawodawczym) albo wniesienie pytania prawnego. Do złożenia wspomnianego wniosku uprawnieni są: Prezydent. Prezy dium Sejmu, komisje sejmowe albo pięćdziesięciu posłów. Prezydium
Senatu, komisje senackie albo trzydziestu senatorów. Trybunał Stanu. Rada Ministrów lub prezes Rady Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich, prezes Najwyższej
Izby
Kontroli,
Prezes
pierwszy
Sądu
Najwyższego,
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prokurator Generalny. Z omawianym wnioskiem nie mogą wystąpić obywatele chociaż mają oni wpływ na złożenie tego wniosku. Organy uprawnione do składania wniosku występują bowiem do Trybunału z własnej inicjatywy lub w wyniku analizy wniosków i skarg obywateli. Natomiast z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego mogą wystąpić także inne organy wskazane w ustawie (np. rada gminy, sejmik samorządowy), jeżeli kwestionowany akt ustawodawczy lub inny akt normatywny dotyczy spraw objętych zakresem działania tych organów.
Orzeczenie, stwierdzające niezgodność z Konstytucją aktu ustawodaw czego. prezes Trybunału Konstytucyjnego przedkłada Sejmowi (lub także Prezydentowi,
gdy on był wnioskodawcą) do rozpatrzenia.
Jeżeli Sejm
uzna orzeczenie za zasadne, dokonuje odpowiednich zmian w akcie objętym orzeczeniem albo uchyla go w całości lub w części. W razie
stwierdzenia, że omawiany akt jest zgodny z Konstytucją, Sejm oddala orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa objęta nie może być ponownie rozpatrywana przez Trybunał.
Orzeczenie
stwierdzające
niezgodność
z
tym orzeczeniem
Konstytucją
lub
aktem
ustawodawczym innego aktu normatywnego prezes Trybunału Konstytucyj nego przedkłada organowi, który wydał ten akt normatywny. Organ będący "twórcą" aktu objętego orzeczeniem, dokonuje niezwłocznie odpowiednich zmian w tym akcie bądź uchyla go w całości lub w części. Jeżeli do
trzech miesięcy od przedłożenia orzeczenia Trybunału danemu organowi ,
nie usunie on niezgodności aktu z Konstytucją lub innym aktem ustawo dawczym , wówcazs ten akt traci ważność (moc) w zakresie ustalonym w orzeczeniu. 0 utracie mocy obowiązującej aktu normatywnego prezes Trybunału Konstytucyjnego ogłasza w dzienniku urzędowym, w którym akt
był publikowany, a gdy akt był niepublikowany - w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Do Trybunau Konstytucyjnego mogą być kierowane pytania prawne co do zgodności aktu ustawodawczego z Konstytucją albo innego aktu normatyw
nego z Konstytucją lub aktem ustawodawczym, jeżeli od udzielenia odpowiedzi zależy rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu
43
administracyjnym, sądowym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, należących do właściwości finansowych organów orzekających. Z pytaniami prawnymi mogą zwracać
sie: pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Admini
stracyjnego lub składy orzekające wymienionych Sądów albo sądów rewizyjnych (np. sądów apelacyjnych) oraz naczelne i centralne organy administracji państwowej. W razie stwierdzenia przez Trybunał Konsty
tucyjny (w wyniku rozpoznania pytania prawnego) niezgodności aktu ustawodawczego lub innego aktu normatywnego z Konstytucją (lub aktem ustawodawczym) prezes Trybunału przekazuje orzeczenie organowi, który wydał
ten
a
akt,
odpis
tego
orzeczenia
organowi,
przesyła
który
zwrócił się z pytaniem prawnym. Jeżeli Trybunał stwierdzi zgodność (objętego pytaniem prawnym) aktu ustawodawczego z Konstytucja albo
zgodność aktu normatywnego z Konstytucją lub aktem ustawodawczym, swoje
do organu,
przesyła
orzeczenie
sie
zwrócił
który
prawnym, a odpis tego orzeczenia przesyła do organu, objęty orzeczeniem.
z
to
pytaniem
który wydal akt
Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są z reguły ostateczne.
Jednakże, gdy sprawa dotyczy aktu normatywnego innego niż ustawodawczy,
może być ona ponownie rozpatrzona przez Trybunał w pełnym składzie.
Trybunał ustaw
na
Konstytucyjny ustala
pełnego
posiedzeniu
B. Trybunał
w
składu
uchwały.
drodze
Trybunał Stanu
Stanu jest organem państwowym powołanym do orzekania o
odpowiedzialności
stanowiska
obowiązującą wykładnię
powszechnie
osób
zajmujących
za
określone
naruszenie
w
najwyższe
ustawie
Do
jego
kompetencji należy również orzekanie o odpowiedzialności karnej
tych
państwowe
Konstytucji
i
ustaw.
osób za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. Wówczas Trybunał Stanu orzeka i wymierza kary, tak jak sąd karny.
Trybunał okres Jego
prezes
Pierwszy
nadto:
Stanu jest wybierany Sadu
zastępca
Najwyższego.
przewodniczącego,
pięciu zastępców członków.
podlegają
przez Sejm spoza jego
Przewodniczącym Trybunału
kadencji.
jedynie
W
skład
Trybunału
dwudziestu
grona
Stanu jest dwóch
i
na
z urzędu
Stanu wchodzą
członków
oraz
Sędziowie Trybunału Stanu są niezawiśli i
ustawom
(członkowie
Trybunału
Konstytucyjnego
podlegają jedynie Konstytucji).
Osobami.
które
mogą
Trybunałem Stanu są:
być
Prezydent,
do
odpowiedzialności
przed
osoby wchodzące w skład Rady
Mini-
pociągnięte
44
strów, prezes Najwyższej Izby Kontroli, prezes Narodowego Banku Polskiego, Prokurator Generalny oraz kierownicy urzędów centralnych.
Postępowania przed Trybunałem Stanu poprzedza złożenie wniosku do Prezydium Sejmu o pociągnięcie danej osoby lub osób do odpowiedzialno ści konstytucyjnej. Uprawnionymi do złożenia wniosku są np. komisje sejmowe, pięćdziesięciu posłow lub Trybunał Konstytucyjny. Prezydium
Sejmu przesyła omawiany wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytu cyjnej. Komisja po zbadaniu sprawy, podejmuje uchwałę o umorzeniu
postępowania lub uchwałę o pociągnięciu danej osoby (osób) do odpowie dzialności konstytucyjnej. Jeżeli Sejm zaakceptuje uchwalę Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o pociągnięciu danej osoby do odpowiedzialności
(co czyni również w drodze uchwały),
to wyznacza
dwóch posłów, którzy mają wystąpić przed Trybunałem Stanu w charakte
rze
oskarżycieli.
Następnie
przesyła
do
Trybunału
Stanu
uchwalę
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która w postępowaniu przed tym Trybunałem pełni rolę aktu oskarżenia. Postępowanie przes Trybunałem Stanu jest dwuinstancyjne. szej
instancji orzeka przewodniczący
i sześciu członków.
W pierw W drugiej
instancji orzeka pełny skład Trybunału z wyłączeniem tych członków, którzy wydali orzeczenie w pierwszej instancji. Jeżeli
Trybunał
ustali
naruszenie
Konstytucji
lub
ustaw
przez
oskarżone osoby, wymierza im kary polegające na: utracie czynnego i biernego prawa wyborczego, zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk
lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych, utracie wszystkich
lub niektórych orderów,
odznaczeń
i
tytułów honorowych.
Wymienione
kary mogą być wymierzone na okres od dwóch do dziesięciu lat, jednakże zakaz zajmowania określonych wyżej stanowisk lub pełnienia wspomnia
nych funkcji może być orzeczony na zawsze. Nadto Trybunał wymierza kary określone w prawie karnym, gdy czyn oskarżonego (mający związek z zajmowanym stanowiskiem) stanowi przestępstwo. W niektórych, szczegól
nych przypadkach. Trybunał Stanu może ograniczyć się do stwierdzenia winy oskarżonego i nie orzekać o karze. Fakt, że dana osoba nia zajmuje już najwyższego stanowiska w państwie, nie stanowi przeszkody w postawieniu jej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Jednakże należy pamiętać o zasadzie, że prawo nie działa wstecz.
Zatem za czyn popełniony przed wejściem w życie
ustawy o Trybunale Stanu nie wymierza się kary (chyba,
że
ten czyn
jest przestępstwem). Orzeczenie ogranicza się wówczas do stwierdzenia dokonanych naruszeń prawa.
45
C.
Najwyższa Izba Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) jest organem państwowym powołanym do
kontroli
działalności
gospodarczej,
finansowej
organizacyjno-
i
administracyjnej organów administarcji państwowej oraz innych państwo wych jednostek organizacyjnych, z punktu widzenia legalności, gospo
celowości
darności,
i
rzetelności.
NIK
kontrolować
również
może
organizacje spółdzielcze, organizacje społeczne oraz inne,
■prywatne"
podmioty gospodarcze. Organizacje spółdzielcze mogą być kontrolowane w
realizacji
zakresie
zadań
zleconych
przez
państwo
i
gospodarowania
mieniem państwowym. Natomiast pozostałe z wymienionych podmiotów NIK może kontrolować w zakresie realizacji ich zobowiązań wobec państwa
lub korzystania z jego pomocy.
Biorąc pod uwagę fakt, że każdy podmiot gospodarczy jest z reguły zobowiązany wobec państwa (np. obowiązek podatkowy), to wobec tego każdy z nich może być kontrolowany przez NIK. Najwyższa
Izba
Kontroli
podlega Sejmowi.
na
Działa ona
zasadach
NIK posiada Kolegium, w skład którego wchodzą:
kolegialności.
prezes
NIK, wiceprezesi, sekretarz i członkowie. Osoby tworzące Kolegium są niezawisłe. Prezesa NIK powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu.
Prezes
kieruje
sprawowanie
Izby
działalnością
Najwyższa
urzędu.
swojego
oraz
odpowiada Izba
Sejmem
przed
za
przedstawia
Kontroli
Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
NIK
kontrole
przeprowadza
własnej
z
inicjatywy
na
lub
uprawnionych organów (np. Sejmu, Prezesa Rady Ministrów).
kontrolną
realizuje
Izba
Pracownicy
delegatur.
przeprowadzający
za
pomocą
Najwyższej
kontrole
są
(w
zespołów,
Izby
Kontroli
zakresie
zlecenie
Działalność
departamentów
lub
nadzorujący
lub
czynności
kontrolnych)
niezawiśli. Po zakończeniu działań kontrolnych mogą oni wydawać kontrolowanym jednostkom zalecenia bądź składać wnioski. Te zalecenia i
wnioski
nie
pokontrolne
mają
bezwzględnie
wiążącego
charakteru,
wpływają Jednak na działalność kontrolowanych jednostek (kontrolowani stosują
się
z
reguły D.
do
tych
wniosków
i
zaleceń).
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywate li, określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Wykonując te
funkcje Rzecznik bada, czy organy (organizacje, instytucje) obowiązane do przestrzegania i realizacji praw i wolności obywateli nie naruszają w Lym zakresie prawa, społecznej.
zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości
46
Praw Obywatelskich
Rzecznika
powołuje
Sejm
zgodą
za
Senatu
(na
wniosek Marszalka Sejmu lub grupy 35 posłów). Kadencja Rzecznika P.O. trwa cztery lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję Rzecznika P.O. nie
więcej niż przez dwie kadencje. Rzecznik P.O. jest w swej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada
jedynie przed Sejmem. Celem zapewnienia bezstronności Rzecznika P.O. prawo wyposaża go w immunitet i nietykalność co oznacza,
że nie może
on być pociągnięty do do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub zatrzymany bez zgody Sejmu. Rzecznikowi nie wolno również wykonywać innej funkcji publicznej ani podejmować innego zatrudnienia. Rzecznik wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Za zgodą Sejmu może ustanowić pełnomocników terenowych. Rzecznik P.O. podejmuje czynności z własnej inicjatywy, na wniosek:
obywateli lub ich organizacji albo organów samorządów. W celu zbadania
sprawy Rzecznik może sam przeprowadzić postępowanie wyjaśniające albo może zwrócić się o jej zbadanie do innych organów (np. prokuratury). W zależności od wyników postępowania Rzecznik podejmuje określone czynności. Jeżeli nie stwierdzi naruszenia praw i wolności obywatela,
zawiadamia o tym wnioskodawcę. W razie ustalenia Rzecznik może: skierować wystąpienie do organu,
instytucji, wolności
których
w
obywatela,
działalności
zwrócić
się
do
stwierdził
nadrzędnego
tego naruszenia organizacji lub
praw
i
organu
z
naruszenie
nim
nad
prawa;
wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach
żądać
wszczęcia
postępowania
cywilnego
lub
administracyjnego
albo
wziąć udział w tych postępowaniach będących w toku; zaskarżyć decyzję do sądu administarcyjnego; żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarży
ciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane
z urzędu; wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także uchylenie prawo
mocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, oraz wnosić do Sądu Najwyższego rewizję nadzwyczajną od każdego prawo mocnego orzeczenia. W związku z rozpatrywanymi sprawami Rzecznik może przedstawiać właściwym organom wnioski i oceny zmierzające do zape wnienia skuteczniejszej ochrony praw i wolności obywateli oraz
trybu
usprawnienia
załatwiania
tych
spraw.
Nadto.
Rzecznik
może
również występować do kompetentnych organów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, zmianę lub wydanie innych aktów normatywnych
w
sprawach
występować
dotyczących z
wnioskami
praw
do
i
wolności
Trybunału
obywateli.
Wolno
Konstytucyjnego
albo
mu do
także Sądu
Najwyższego (o wyjaśnienie przepisów budzących wątpliwości i rodzących rozbieżności w orzecznictwie).
47
Rzecznik swej
przedstawia i
działalności
Sejmowi
uwagi
i
Senatowi coroczne sprawozdanie
stanie
o
przestrzegania
praw
i
ze
wolności
obywateli.
8 5. Organy wykonawcze władzy państwowej (organy władzy
wykonawczej) Rada Ministrów (rząd)
A.
Rada Ministrów czyli rząd, jest naczelnym wykonawczym i zarządzają cym organem władzy państwowej. Rząd odpowiada i zdaje sprawę ze swej
działalności
Sejmem
przed
(lub przed Prezydentem w okresie
"między
co ze względu na konstytucyjne określenie terminu
kadencjami Sejmu",
upływu kadencji Sejmu, w praktyce nie powinno mieć miejsca). W skład Rady Ministów wchodzą: prezes Rady Ministrów jako jej przewodniczący,
wiceprezesi RM, ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawie
sprawujących funkcje naczelnych organów admini
komisji i komitetów,
stracji państwowej. Prezesa RM powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezydenta. Natomiast Radę Ministrów lub poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Sejm na wniosek prezesa Rady Ministrów przedsta wiony po porozumieniu z Prezydentem. Sejm może także z własnej
odwołać
inicjatywy
Prezydent
Radę
przewiduje,
Konstytucja
powołuje
i
lub poszczególnych jej
Ministrów
że
w
okresie
odwołuje
członków
między
Rady
członków.
Sejmu"
kadencjami
na
Ministrów
wniosek
prezesa RM (ale w rzeczywistości takiego okresu nie ma, chyba że chodziłoby tu o okres po rozwiązaniu Sejmu np. przez Prezydenta,do cza su pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu). Omawiane akty Prezy dent przedstawia Sejmowi na najbliższym posiedzeniu do zatwierdzenia.
Rada
Ministrów
aparatem
administracji
ministerstw
ich
posiada ogólną
pracy.
i
innych,
Kieruje
kompetencję w zakresie
państwowej.
Koordynuje
kierowania
działalność
bowiem
podległych sobie organów oraz nadaje kierunek
również
pracą
terenowych
organów
administracji
rządowej. Rada Ministrów sprawuje także ogólne kierownictwo w dziedzi
nie stosunków z innymi państwami (czyli w polityce zagranicznej) oraz w zakresie obronności kraju i organizacji sił zbrojnych Rzeczypospoli
tej
Polskiej.
Nadto,
interesów państwa
czynności
w
i
ramach
rząd
zapewnia
praw obywateli. funkcji
ochronę
porządku
publicznego.
Rada Ministrów wykonuje
inicjatywnej:
np.
ma
prawo
szereg
inicjatywy
ustawodawczej, uchwala corocznie i równocześnie przedstawia Sejmowi Senatowi
projekt budżetu państwa.
W ramach funkcji wykonawczej
i
rząd
48
czuwa nad wykonaniem budżetu państwa oraz przedstawia Sejmowi coroczne
Na
zapewnia również wykonanie ustaw.
sprawozdanie z jego wykonania,
podstawie i w celu wykonania ustaw Rada Ministrów wydaje rozporządze
nia, podejmuje uchwały oraz czuwa nad ich wykonaniem. Rada Ministrów jest liczebnym organem kolegialnym. Z tej przyczyny ustanawia
Konstytucja
organ
wewnętrzny
rządu
Rządu.
Prezydium
-
rządu oraz występuje na zewnątrz
kieruje bieżąco pracami
Prezydium
w zakresie zadań zleconych mu przez Radę Ministrów. W skład Prezydium Rządu wchodzą: prezes i wiceprezesi rządu oraz ewentualnie inne osoby
powołane przez Radę Ministrów ze swego grona. Prezydium Rządu nie jest organem naczelnym administarcji. Nie mają
takiego statusu również wicepremierzy (wiceprezesi) Rządu. Wiceprezesi Rady
Ministrów
wykonują
funkcje
zastępcze
w
bieżącej
koordynacji
działalności naczelnych i centralnych organów administacji państwowej,
na
zlecenie
Prezydium Rządu
premiera,
B.
lub
(rządu).
Ministrów
Rady
Prezes Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów (premier rządu) jest samoistnym,
naczelnym
organem administracji państwowej oraz przewodniczącym i organizatorem
prac
rządu.
Ministrów
W
(zob.
myśl
Konstytucji,
wyżej),
wywiera
reprezentuje
wpływ
on
rząd na
na
zewnątrz
skład oraz
Rady
kieruje
pracami Rady Ministrów i Prezydium Rządu. Do uprawnień premiera, jako
naczelnego organu administracji państwowej, zaliczyć należy zwłaszcza: wydawanie rozporządzeń i zarządzeń (na podstawie i w celu wykonania
prawo
ustaw),
ministrów ministra
mianowania
(podsekretarzy
właściwego
wniosek wojewody),
do
kierowników spraw
centralnych
urzędów
powoływanie
stanu),
wojewodów
administracji)
i
(na
i
wice
wniosek
wicewojewodów
sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań
(na przez
wojewodę (w ramach którego może uchylić niezgodne z prawem rozporzą
dzenie
lub zarządzenie
wojewody)
oraz
wydawanie
Dziennika
Ustaw
i
Monitora Polskiego, z czym związane jest prawo kontroli aktów norma
tywnych ministrów. W
wykonywaniu
niektórych
funkcji,
zwłaszcza
w
sferze
bieżącej
koordynacji działalności naczelnych i centralnych organów administra
cji. Prezesa RM zastępują wiceprezesi.
C.
Minister organem
jest
członkiem
administracji
Minister
rządu
i
zarazem
państwowej
o
własnych
samoistnym,
naczelnym
kompetencjach.
Jako
49
minister
rządu
członek
powoływany
Jest
i
odwoływany
w
Już
trybie
przedstawionym (w pkt. A). Ponosi on odpowiedzialność przed Sejmem (a w niektórych przypadkach przed Prezydentem) za wykonywanie własnych kompetencji
oraz
(zadań)
-
razem
członkami
z
Rady
Ministrów
-
za
całokształt działalności rządu. Jako naczelny organ administracji państwowej minister stoi na czele przy pomocy którego kieruje pewną dziedziną administra
ministerstwa,
cji,
z
reguły
dziedziną
Minister
resortem.
Ma
administracji.
kieruje
Jednoosobowo
wpływ
znaczący
na
podległą
mu
stanowisk
obsadę
kierowniczych w ministerstwie i w resorcie. Na wniosek ministra prezes Rady Ministrów powołuje wiceministrów, którzy są zastępcami i pomocni
kami ministra w kierowaniu resortem. Na podstawie aktów normatywnych, i Prezydium Rządu,
rządu
Sejmu,
wytycznych
minister określa zadania
podporządkowanych mu organów i Jednostek oraz czuwa nad ich realiza cją. Ministrowie wydają na podstawie ustaw i w celu ich wykonania rozporządzenia i zarządzenia. niku Ustaw,
a
Rozporządzenia są publikowane w Dzien
lub w dziennikach
zarządzenia - w Monitorze Polskim
(gdy mają
urzędowych
ministerstw
normatywne
ministrów podlegają
znaczenie wewnątrzresortowe).
kontroli
rządu.
Rada
Akty
Ministrów może
bowiem uchylić rozporządzenie lub zarządzenie wydane przez ministra. Urząd ministra tworzy się w drodze ustawy. Stanowisko utworzone na tej podstawie daje ministrowi status naczelnego organu administracji państwowej.
utworzone
Natomiast
w drodze
ministrowie,
ustaw,
nie mają
których
tego
stanowiska
statusu
nie
(wchodzą
zostały Jednak w
skład Rady Ministrów). D.
Określone w ustawach komisje i komitety
Naczelnymi organami administracji państwowej są również te komisje i
komitety,
których
przewodniczący
z
mocy
ustawy
wchodzą
w
skład
rządu. Są to organy kolegialne o własnych, ustawowo określonych
kompetencjach. Takim organem jest np. Komitet do Spraw Nauki i Postępu
Technicznego przy Radzie Ministrów. Natomiast Komitet Obrony Kraju nie Jest nadzekt^, .
’anem administracji państwowej (jest organem wykonaw
czym,
w
właściwym
sprawach
obronności
i
bezpieczeństwa
państwa).
g 6. Pozycja obywatela w państwie
Okres
walki
burżuazji
z
feudalizmem
przyniósł
zmianę
statusu
człowieka wobec państwa. Z poddanego monarchy stal się on obywatelem,
posiadającym prawo do kształtowania woli państwa. Zrodziła się wówczas
również idea, aby prawa obywatelskie były gwarantowane w konstytucji.
Konstytucyjnie zagwarantowana pozycja obywatela w danym państwie przesądza o ustroju politycznym i gospodarczym tegoż państwa. W szczególności stosunek państwa do wolności gospodarczej i do własności
przesądza o ustroju gospodarczym tego państwa (ustrój kapitalistyczny
socjalistyczny).
czy
W
ustroju
własność
socjalistycznym
zostaje
uspołeczniona, działalność gospodarczą mogą prowadzić z reguły tylko podmioty uspołecznione. W ustroju kapitalistycznym uznaje się przyro dzone
i niezbywalne prawa jednostki,
bezpieczeństwo
i
prawo
takie
jak:
wolność,
oporu przeciwko uciskowi.
własność, nacisk
Szczególny
kładzie sie na prawo własności, ujmując je jako "świete i nietykalne". W związku z tym prawo do posiadania własności i wolność
gospodarcza
stają się filarami ustroju kapitalistycznego. Walka o należytą pozycję obywatela w państwie przeniosła
się na
arenę międzynarodową. Dowodem tej tendencji jest fakt, że problematyka
praw człowieka stała się przedmiotem wielu konwencji międzynarodowych, np.
Międzynarodowego
Paktu
Praw Obywatelskich
Politycznych
i
oraz
Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych. Regulacja
podstawowych praw
i wolności
obywatelskich
nie
już
jest
teraz wyłączną, wewnętrzną sprawą danego państwa. W razie naruszenia przez konkretne państwo praw i wolności
wobec
niego
zastosowane
sankcje
"na
swoich obywateli
arenie
mogą
międzynarodowej"
być
np.
-
zerwanie stosunków dyplomatycznych, bojkot gospodarczy.
Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie reguluje w naszym kraju
Konstytucja oraz akty ustawodawcze. To unormowanie dotyczy obywateli polskich chociaż stosuje się z reguły także do cudzoziemców, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z wielu ustaw wynika np. zakaz zajmowania przez cudzoziemców określonych stanowisk (np. sędziami mogą być tylko
obywatele polscy). Z drugiej jednak strony cudzoziemcy są zwalniani z wielu obowiązków wobec państwa
wojskowej). państw. Przed
Prawo
azylu
przystąpeniem
(np.
przysługuje
do
omawiania
z pełnienia
zasadniczej
służby
(natury)
obywatelom
innych
z
praw,
wolności
i
obowiązków
obywatelskich warto wskazać na różnice między tymi pojęciami. obywatelskie
zapewnienia
rodzą
roszczenia
realizacji
tych
wobec
państwa,
roszczeń.
które
Wolności
ma
Prawa
obowiązek
obywatelskie
to
uznawana przez państwo sfera działania jednostki (człowieka), wolna od ingerencji państwa. Państwo ma obowiązek zagwarantować jednostce taką
sferę, wyznaczając jej prawne granice. W ramach tak określonych granic
51
obywatel ma możliwość wyboru postępowania według własnej woli, państwo
zaś ma obowiązek zagwarantowania mu tej swobody działania. Nadto, w razie zakwestionowania przez organ państwowy prawa obywatelskiego, obywatel ma obowiązek wskazania podstawy prawnej. W przypadku ingeren
w
cji
to
obywatelskie
wolności
organ
nie
a
państwowy,
obywatel,
obowiązany Jest do wskazania podstawy prawnej.
W odróżnieniu od praw i wolności obywatelskich, obowiązki obywatel skie sprowadzają się do nałożenia przez prawo na obywatela nakazu lub zakazu
określonego
wiązku
przez
zachowania
się,
podmiot
wskazanie
obciąża
obywatela
żądający wykonania
prawnej.
podstawy
obo
Nadto,
państwo winno zapewnić warunki gwarantujące wywiązywanie się obywateli z nałożonych na nich obowiązków. Konstytucja RP ustanawia zasady odnoszące się do podstawowych praw,
wolności
i
obywateli.
obowiązków
W
szczególności
wymienić
należy
zasadę równości. Określa ona równość obywateli w udziale w sprawowaniu
władzy.
Z
zasady wynika prawo obywatela do równego traktowania
tej
przez państwo, bez względu na płeć, urodzenie, wykształcenie, wykony wany
zawód,
realizacji
skuteczniejsze
rzeczywistości
prawno-instytucjonalne
wiednich
postępowań).
praw
swych
takie Jak np.
wolności zakresie
tym
obywateli
przez
analizie
Przy
należy
podstawowych
i
wyznanie
obywateli. są
i
gospodarczego
W
gwarancje
i społecznej,
drodze
na
praw,
pod uwagę
również brać
politycznego
ustroju
(podstawy)
Polskiej,
i
praw
w
system kontroli państwowej
(np.
dochodzenia
obowiązków obywateli
rasę,
narodowość,
Konstytucja mówi również o zapewnieniu gwarancji
służących
materialnych
możliwość
społeczne,
pochodzenie
położenie społeczne.
odpo
wolności
ogólne
i
zasady
Rzeczypospolitej
zasada zwierzchnictwa Narodu,
zasada dobro
wolności i równości obywateli w zrzeszaniu się w partie polityczne w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa, zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy, zasada swobody działalności innych form samorządowych, zasada swobody
działalności
gospodarczej
ochrony własności dziedziczenia .
bez
względu
(szczególnie
formę
na
Przewidziane
w
Konstytucji
prawa
usystematyzować
w
następujący
sposób:
i
własności,
osobistej)
własności
wolności
prawa
i
zasada
oraz
prawa
obywatelskie
można
wolności
polityczne,
prawa i wolności osobiste,•* prawa ekonomiczne, prawa socjalne i prawa kulturalne. W zakresie praw i wolności politycznych
udziału
w
rządzeniu
państwem
/
(pośrednio,
należy wymienić: prawo do bezpośrednio,
w
ramach
52
prawa wyborcze
terytorialnego),
samorządu
przedstawicielskiego
funkcjonowaniem
lub samorządu
państwowej
i
terytorialnego,
związane
prawa
inne
prawo
z
władzy
sprawowania
systemu
uczestniczenia w
do
sprawowaniu kontroli społecznej, prawo zrzeszania się, wolność słowa i
druku,
wolność
zgromadzeń,
się do
zwracania
wnioskami. Podstawowe wyznania,
i
prawa
nietykalność
tajemnica
mieszkania,
pochodów
wieców,
wolności
i
to:
osobiste
wolność
do
prawo
skargami
i
sumienia
i
ze
osobiste,
bezpieczeństwo
korespondencji,
prawo
manifestacji,
państwowych
wszystkich organizacji
nienaruszalność
obrony,
prawo
do
prawo
do
korzystania za granicą z opieki Rzeczypospolitej Polskiej . Prawa
ekonomiczne
to:
prawo
do
rozumiane
pracy
jako
zatrudnienia za wynagrodzeniem według ilości i jakości pracy, prawo do własności oraz prawo do swobodnej inicjatywy gospodarczej . Konstytucja wymienia w rozdziale I jako podstawę ustroju RP swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności stanowiąc, że ograniczenie tej swobody może nastąpić jedynie w ustawie. Z tego zapisu wynika dla
obywatela
polskiego
prawo
do
swobodnej
gospodarczej
inicjatywy
na
równych zasadach. Obywatel (obok innych podmiotów gospodarczych) może prowadzić działalność gospodarczą "jaką chce i z kim chce" .
Jednakże
ta wolność ma granice prawem zakreślone. W przypadkach prawem określo
nych działalność gospodarcza musi być zarejestrowana Nadto,
ewidencji.
możność
prowadzenia
lub wpisana do
rodzajów
pewnych
działań
gospodarczych wymaga koncesji, a w ogóle działania te muszą mieścić
się
w
regulacji
prawnej
obrotu
gospodarczego
(w
przeciwnym
razie
podmiot gospodarczy poniesie sankcje prawne). Prawa
socjalne
stanowią:
prawo
do
ochrony
zdrowia,
prawo
do
wypoczynku, prawo do pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy, prawo rodziny do pomocy, prawo do ubezpieczeń społecznych,
prawo do
korzystania z wartości naturalnego środowiska.
Do
praw
kulturalnych
zaliczane
są:
prawo
do
nauki,
prawo
do
korzystania ze zdobyczy kultury i twórczego udziału w rozwoju kultury narodowej.
Podstawowe obowiązki obywateli można podzielić na obowiązki ogólne wobec państwa (obowiązek przestrzegania przepisów Konstytucji i ustaw
oraz poszanowania zasad współżycia społecznego,
obowiązek sumiennego
wykonywania powinności wobec państwa), obowiązki w zakresie obronności
(obowiązek: obrony ojczyzny, służby wojskowej, czujności wobec wrogów narodu
i strzeżenia tajemnicy państwowej),
pomnożenia
dorobku
ogólnonarodowego
i
obowiązki
rozwoju
zmierzające do
Ojczyzny
(obowiązek
53
strzeżenia własności społecznej, swoich obowiązków obywatelskich.
obowiązek obowiązek
rzetelnego wykonywania przyczyniania sie do
rozwoju Ojczyzny, obowiązek ochrony środowiska naturalnego).
Katalog praw i wolności obywatelskich określony Konstytucją RP nie pokrywa
się
z
"międzynarodowym"
katalogiem
tych
praw
i
wolności.
Obywatele polscy mają z jednej strony więcej, a z drugiej strony mniej praw i wolności niż to przewidują normy prawa międzynarodowego publicznego. Polska Konstytucja nie przewiduje np. prawa do rzetelnej
i
wszechstronnej
informacji,
prawa
do
rodziny
mieszkania.
Prawa
i
wolności obywatelskie wymagają też gwarancji prawno-instytucjonalnych. już
Wiele
uczyniono
nowego
ustroju
jednak
Polska
w
tym
zakresie
przy
polityczno-gospodarczego z
państwa
o
ustroju
okazji
państwa
tworzenia
podstaw
polskiego.
Jeżeli
ma
totalitarnym
rzeczywiście
przekształcić się w demokratyczne państwo prawne, to proces tworzenia
omawianych gwarancji praw
deklarowanych
jest jeszcze daleki od zakończenia.
sferze
w
ekonomicznej
i
socjalnej
Realizacja daleka
jest
również od doskonałości, a jej osiągnięciu nie sprzyja panujący kryzys gospodarczy.
Należałoby podjąć działania zmierzające do podniesienia
kultury prawnej obywateli (aby wiedzieli o przysługujących im prawach) oraz
ukształtowania
ich
kultury
politycznej
(aby
obywatel
chciał
aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym). Obywatel
wolności (np.
ma
szereg
Sądu Administracyjnego,
organów
uprawnień
w
zakresie
obrony
swych
praw
i
może wnieść sprawę do sądu powszechnego lub Naczelnego
państwowych).
może składać skargi
Ważnym
gwarantem
i wnioski do wszystkich
realizacji
obywateli jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
praw
i
wolności
Rozdział III WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO
8 1. Prawna regulacja obrotu gospodarczego W systemie wolnorynkowym państwo, jako prawodawca, wykonuje zadania
dość złożone, posługuje się też przy tym różnymi metodami oddziaływa nia, z których najdonioślejsza jest metoda cywilnoprawna. Po pierwsze, skoro założeniem systemu jest wolność działalności gospodarczej samodzielnych podmiotów prawa, prawodawca zakreślić musi
granice tej wolności, ażeby postawić tamę jej ewentualnym nadużyciom,
ze
wykorzystywaniu
jej
innych.
szkodą
Wyda je
a także wprowadza określone zakazy
obwarowując
ich
sankcjami
naruszenie,
przy
czym
przepisy
zatem
on
charakterze ochronnym,
obszarze
na
też
inną
postać
sankcja
(np.
nieważności
umowy
prawa
choć mogą
cywilnego sankcje te najczęściej mają charakter majątkowy,
mieć
o
i nakazy,
zawartej
z
naruszeniem przepisów o reprezentacji osoby prawnej).
Po drugie, prawodawca reguluje sposoby tworzenia podmiotów prawa, w szczególności
osób
prawnych,
które
prawa - osób fizycznych
sferze
na
formułuje
(zob.
rozdz.
podobieństwo
w
sposób nie
W ten
IV).
-
tylko daje możliwość pomnażania ilości podmiotów obrotu gospodarczego,
co powoduje jego ożywienie i rozwój, ale przede wszystkim pozwala na
włączenie
do
gospodarczego
życia
środków,
koncentrację
i
które
z
powodu rozproszenia nie mogłyby inaczej zostać użyte w celach produk cyjnych
Same
(aktywizacja kapitałów).
też wartości
będące w
rękach
państwa i jego struktur (własność państwowa, własność komunalna) nie mogły by być inaczej
Ponadto
spożytkowane produkcyjnie.
konstrukcja
osobowości prawnej pozwala na uruchamianie aktywności i przedsiębior czości obywateli.
Po
trzecie,
prawodawca
prawa
rozmaite
instrumenty prawne
których ogromnie
mogą
one
ważnego
tworzy
realizować
w
życiu
i
i
stawia
i
do
dyspozycji
mechanizmy
chronić
gospodarczym
swoje
prawne,
interesy.
instrumentu
podmiotów za
pomocą
Przykładem
prawnego
jest
umowa.Przykładem złożonego mechanizmu prawnego, chroniącego naruszony
interes podmiotu jest odpowiedzialność odszkodowawcza, skorzystać poszkodowany.
z której
może
55
Wszystkie trzy wskazane powyżej sfery działań prawodawcy realizują
się prawie wyłącznie w obszarze prawa cywilnego i przy zastosowaniu cywilnoprawnej metody. Charakteryzuje ją równorzędność prawna stron, inaczej mówiąc, żadną z wchodzących w stosunek prawny osób nie ma
uprawnień władczych wobec innych osób, pozostających w tym stosunku.
czwarte,
Po
państwo
za
ma
zadanie
dla
bezpieczeństwo
zapewnić
podstawowych dóbr obywateli (życie, zdrowie, naturalne), a także pobudzać i ukierunkowywać
mienie, środowisko rozwój gospodarczy
kraju. Całość działań państwa w tym obszarze zadań określa się mianem
państwowego.
interwencjonizmu tych
Wykonywanie
wobec
występują jest
prawo
do
w
się on
administracji
administracyjne.
podmiotów gospodarczych
stosunku
cechą
należy
zadań
reguluje
działania
Realizuje
formach
państwowej,
Organy
Jego
której
administracyjne
w charakterze
administracyjno-prawnego.
prawnych.
władczym,
przykłady
co
można
znaleźć zarówno w dziedzinie regulowanej przepisami mającymi zapewnić
bezpieczeństwo (np. przepisy o ruchu drogowym, przepisy o bezpieczeń stwie i higienie pracy, przepisy prawa budowlanego), jak i w dziedzi nach regulowanych przepisami, za pomocą których państwo oddziałuje na zachowanie podmiotów gospodarczych (np. prawo podatkowe, prawo celne).
Poza tworzeniem ogólnych powszechnie obowiązujących reguł postępowa
nia, zawartych w aktach normatywnych, organy administracyjne posługują się
tu
również
aktami
administracyjnymi
(jak
indywidualnymi
np.
decyzje, zezwolenia, koncesje).
g 2. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa cywilnego Prawo cywilne jest gałęzią prawa złożoną i reguluje
ogromnie
rozległe
i
rozbudowaną,
dziedziny
skomplikowane
ponieważ
życia.
Naj
ważniejsze, że reguluje ono stosunki gospodarcze, ale wiedzieć należy,
że
jego
przepisy
służą
też
ochronie
życia
duchowego
i
wartości
niematerialnych, chronią np. twórczość człowieka, jego wolność, życie.
dobrą
sławę
precyzyjnej wskazując
na
itp.
Ta
definicji
tematykę
prawo zobowiązań,
różnorodność prawa
materii
cywilnego,
powoduje,
najczęściej
regulacji cywilnoprawnej
(np.
że
brak
opisujemy
prawo
jest je,
rzeczowe,
prawo spadkowe, prawo na dobrach niematerialnych i
inne części składowe systemu prawa cywilnego).
W prawie cywilnym wyodrębnione są trzy grupy norm, z których każda ma całkowicie inny charakter, a to:
1)
prawo cywilne materialne,
■i
56
2)
prawo cywilne formalne, czyli procesowe (proceduralne),
3)
prawo cywilne kolizyjne. Prawo cywilne materialne normuje byt podmiotów
Ad 1)
oraz treść zachodzących miedzy nimi stosunków prawnych,
ogromnej większości charakter majątkowy,
tego prawa
które mają w
choć niekiedy są stosunkami
niemajątkowymi. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne, stosunki miedzy nimi zatem mogą powstawać w trzech relacjach:
miedzy
osobami
fizyczną
z
fizycznymi,
jednej,
miedzy
prawną
a
z
osobami
miedzy
prawnymi,
strony.
drugiej
osobą
Regulacja
prawna
wszystkich tych relacji nie jest zróżnicowana.
Zróżnicowanie
natomiast
regulacji
w
prawnej
stosunków
sferze
cywilnoprawnych wiąże sie z okolicznością, która może wystąpić zarówno
co do osoby fizycznej, zawodowe
jak
(profesjonalne)
i osoby prawnej;
prowadzenie
okolicznością
tą
jest
gospodarczej
działalności
nawiązanie konkretnego stosunku właśnie w ramach tej działalności.
i Z
tego zatem punktu widzenia powstające w obrocie gospodarczym stosunki mogą mieć charakter
obustronnie profesjonalny
(np.
umowne
stosunki
miedzy producentem wyrobów a dostawcą surowców do produkcji),
jednostronnie
profesjonalny
wydawnictwem,
które
wydaje
(np.
jego
stosunek
umowny
miedzy
Niektóre
utwór).
albo
autorem
przepisy
a
prawa
cywilnego odnoszą sie tylko do stosunków obustronnie profesjonalnych, tworząc w niektórych kwestiach odrębny reżim prawny dla tzw. obrotu
zawodowego. W okresie przedwojennym stosunki te regulował handlowy, obecnie jest to materia tzw. prawa gospodarczego
należy,
zastrzec
że
zarówno
pojecie,
jak
i
obszar
kodeks - choć
regulacji
prawa
gospodarczego są szersze i niedość precyzyjnie zakreślone.
W prawie cywilnym materialnym wyodrębnia sie też jeszcze inny reżim oparty
na
kryterium
profesjonalnych
podmiotowym.
wyróżniono
Ze
mianowicie
sfery
te,
stosunków w
których
jednostronnie
drugą,
nie
profesjonalną stroną jest konsument. To ostatnie pojecie jest wyprowa
dzone z ekonomii, w prawie nie daje sie wystarczająco ściśle zdefinio
wać, ogólnie stwierdzić można jedynie, że nawiązuje do roli społeczno-ekonomicznej strony, która na podstawie umowy w zamian za świadczenie
pieniężne
nabywa
towar
lub
korzysta
z
usługi
celem
zaspokojenia
konsumpcyjnych potrzeb własnych i osób bliskich. Konsument w stosunku
z profesjonalistą jest zawsze stroną słabszą (ekonomicznie, organiza cyjnie,
fachowością i doświadczeniem itp).
Z tej przyczyny przepisy.
regulujące ten tzw. obrót konsumencki mają konsumenckie, tzn. ochronne wobec konsumenta.
“nachylenie"
pro-
Trzy powyższe reżimy regulacji stosunków cywilnoprawnych znalazły unormowanie w kodeksie cywilnym z 1964 r. , który w latach następnych
57
ulegał
nowelizacji.
wielokrotnej
przeprowadzana Jest w
kodeksu
Najbardziej
okresie od
radykalna
1988
r. ,
reforma tego
głębokie
bardzo
zmiany wprowadzono w 1990 r. , a obecnie trwają prace nad kolejnym etapem zmian, mających zapewnić efekt całkowitej przebudowy kodeksu cywilnego. Przebudowa ta Jest niezbędna z dwu przyczyn:
po pierwsze,
ze względu na całkowitą zmianę ustroju państwa i systemu gospodarczego dokonaną w tym okresie, a po drugie z uwagi na to, że nasze węwnątrz-
krajowe ustawodawstwo musi być stopniowo dostosowywane do ustawodaw które Jest ukierunkowywane przez
stwa krajów Wspólnot Europejskich,
dyrektywy Rady Europy, do członkowstwa której kraj nasz aspiruje. Systematyka kodeksu cywilnego w ogólnym Jego układzie pozostaje nie
zmieniona. Składa się on z czterech ksiąg: - księga I "Część ogólna" zawiera przepisy wstępne (zob. dalej § 3), przepisy dotyczące podmiotów prawa cywilnego, przepisy dotyczące mienia, normujące czynności prawne oraz sposoby obliczania terminów i
przedawnienie roszczeń majątkowych.
- księga
własności,
II
"Własność
i
inne
prawa rzeczowe"
zawiera
regulację
praw rzeczowych ograniczonych
i
zawiera przepisy ogólne o istocie
i
użytkowania wieczystego,
posiadania, -
księga
rodzajach
III
"Zobowiązania"
o
szczególne
przepisy
o
zobowiązań,
ich
powstawaniu
zobowiązaniach
w
i
wygaśnięciu,
zależności
od
także
a
źródła
ich
powstania: z umów nazwanych i czynności prawnych, z czynów niedozwolo nych i z innych zdarzeń prawnych. - księga IV "Spadki" zawiera regulację dziedziczenia.
Oprócz kodeksu cywilnego obowiązuje bardzo wiele ustaw z dziedziny prawa cywilnego, bądź takich, w których obok przepisów cywilnoprawnych się
znajdują
karno-prawne.
bankowe
z
przepisy
też
administracyjno-prawne
czy
nawet
Wymienić tu trzeba, np. kodeks morski z 1961 r., prawo
1989
r. .
prawo
geologiczne
i
górnicze z
1992
prawo
r. .
autorskie z 1992 r. , prawo spółdzielcze z 1982 r. , i wiele innych. Ich temat jest zawsze oznaczony w tytule. Ad
2)
Prawo cywilne formalne
pozyskiwania
ochrony
prawnej,
(procesowe)
czyli
-
reguluje sposób
uchylanie
skutków.
i
tryb jakie
wyniknęły z dokonanych naruszeń praw podmiotowych, normowanych prawem materialnym. Ochrony takiej poszukiwać można w drodze procesu sądowego i
uzyskać
ją
przez
egzekucję,
przeprowadzoną na podstawie
sądowego
wyroku względnie innego tytułu egzekucyjnego. Prawo procesowe w sposób szczegółowy reguluje postępowanie sądowe i egzekucyjne. Jego źródłem
Jest kodeks postępowania cywilnego z 1964 r. . radykalnie zmieniony w latach 1989-1992.
58
Ad
3)
Prawo
cywilne
kolizje,
bowiem
rozwiązuje
kolizyjne,
obejmuje mogą
jakie
grupy
zagadnień,
między
przepisami
dwie
zachodzić
prawa w czasie i w przestrzeni. 0 treści unormowań należących do prawa kolizyjnego mowa była w rozdz. I. Źródłem prawa rozwiązującego kolizje
w przestrzeni jest ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z 1961 r., ale
poszczególne przepisy tego prawa znajdują sie też w innych ustawach, np. w kodeksie morskim, w prawie wekslowym. Przepisy natomiast prawa
międzyczasowego (intertemporalnego) zawarte są w każdej nowej ustawie,
jaka wchodzi w miejsce starej, regulującej te same stosunki. Najbar dziej ogólną w tej kwestii zasadę wyraża kodeks cywilny, stanowiąc, że
ustawa
nie
ma
mocy
wstecznej,
chyba,
sam
że
przewidziałby jej wsteczne działanie albo, wydania tej ustawy.
prawodawca
wyraźnie
że wynikałoby ono z celu
fi 3. Ważniejsze reguły realizacji praw podmiotowych
Prawodawca tworzy prawa podmiotowe po
możliwość osiągania określonych celów,
to.
ażeby
ażeby
dać
uprawnionym
zabezpieczyć
określone
ich interesy, materialne i niematerialne, drogą realizacji wyrażają
cych
je
uprawnień.
Takie
jest
społeczno-gospodarcze
przeznaczenie
każdego prawa podmiotowego. Uwzględniając to, kodeks cywilny stanowi,
że
nikt nie może
ze
swego
prawa
czynić użytku
właśnie jego przeznaczeniem albo z zasadami
Gdyby tak właśnie postąpił (np.
sprzecznego
z
tym
współżycia społecznego.
chciał wykorzystać przysługujące mu
prawo dla dokuczenia czy zaszkodzenia drugiemu), nie mogło by to być uważane za "wykonywanie prawa" i nie mogłoby też korzystać z prawnej ochrony.
Z prawa podmiotowego wypływają konkretne roszczenia, nione prawem określone żądania uprawnionego,
czyli chro
kierowane w konkretnym
czasie (w chwili obecnej) przeciwko konkretnej osobie, ażeby zachowała
się ona w konkretny sposób (np. żądanie pożyczkodawcy w chwili, kiedy nadszedł
już termin spłaty pożyczki,
ażeby pożyczkobiorca
należność
zapłacił). Ochrona, jaką daje prawo, polega na tym. że roszczenia mogą
być dochodzone wyroku.
przed
sadem
i
egzekwowane
na
podstawie
sądowego
Jednakże przy udzielaniu ochrony roszczeniom o charakterze majątko
wym prawodawca bierze pod uwagę także interes tego,
przeciwko komu
roszczenie jest kierowane i kto nie powinien być zmuszony do beztermi
nowego oczekiwania i liczenia się z obowiązkiem zapłaty.
Uwzględnia
się tez fakt, że po upływie długiego czasu zaciera się pamięć uczest
59
ników
i
świadków
dowody
-
nie
Z
sprawy.
o
jest
tych
możliwe
przyczyn
roszczeń majątkowych,
tzw.
osoba,
dokumenty
należyte
i
sprawiedliwe
przewiduje
prawo
czyli
przedawnienia
okresu
przepadają
szczegółach,
więc
dla
terminy
przedawnienia.
terminy
przeciwko
której
inne
i
osądzenie
dochodzenia
upływie
Po
komuś
przysługuje
roszczenie, może się uchylić od zaspokojenia go. Przy
roszczeń w szczególności
wszelkich
dochodzeniu
przed
sądem
zachodzi konieczność przedstawienia dowodów na prawdziwość twierdzeń Łączy się z tym ryzyko,
wysuwanych przez każdą ze stron.
uwzględni
nieuzasadnionych,
twierdzeń
ważne
że sąd nie
zatem pytanie,
jest
na
której ze stron ciąży obowiązek przeprowadzenia danego dowodu. W tej
zgodnie z którą ciężar udowo
kwestii kodeks cywilny stanowi regułę,
dnienia faktu skutki prawne.
spoczywa
tej
na
osobie,
się do konkretnych zdarzeń,
Reguła powyższa odnosi
wiście w przeszłości miały miejsce
zaobserwowane przez świadków,
strowane
fotograficznie czy
fakt ujemny,
tzw.
nie
czyli
powstać
trudności
potwierdzone pismem,
zareje
Jeżeli jednak ktoś powołuje się na
na to,
że określone zdarzenie w określonym
dowodowe,
tego może
być
niemożliwe,
a w
Również w wielu innych sytuacjach
każdym razie jest ogromnie trudne.
mogą
które rzeczy
tp.
udowodnienie
zaistniało,
tego wywodzi
fakty dodatnie), mogły być
(tzw.
więc np.
czasie
z faktu
która
a
to
z
kolei
grozi
niemożnością
skorzystania przez uprawnionego z przysługującej mu ochrony prawnej. Na wypadek
zajścia
(objętych
takiej
sytuacji
mianowicie
pozwalaja
domniemania:
obowiązkiem
przepisy prawa wprowadzają wnioskować
na
udowodnienia)
pewnych
o
podstawie
innych
tzw.
faktach
faktów
(łatwiejszych do udowodnienia), z którymi te pierwsze fakty pozostają w
normalnym
wodnić, nadał
następstwie
Przykładowo:
zdarzeń.
kto
ma
obowiązek
udo
że kontrahent wiedział o wysłaniu towaru, wykazuje tylko, że na
jego
przesyłkę
adres
poleconą
odpowiedniej
o
treści.
W
normalnym bowiem następstwie zdarzeń adresat otrzymuje wysłany list i zaznajamia się z jego treścią (domniemanie faktyczne). Dla niektórych
sytuacji same przepisy tworzą domniemanie (domniemanie prawne): jeżeli np.
właściciel
gruntu
poniósł
koszty naprawy płotu dzielącego jego
grunt od gruntu sąsiada i chce. ażeby sąsiad zwrócił mu połowę tych
może
kosztów,
zgodnie
z
powołać
się
którym płoty,
na
rowy,
wynikające
mury,
miedze
z
przepisu itp.
znajdujące
granicy gruntów służą do wspólnego użytku sąsiadów,
też mają
ponosić
taktycznych,
jak
koszty i
przy
ich utrzymania. domniemaniach
domniemanie, się na
którzy wspólnie
Zarówno przy domniemaniach prawnych
jest
dopuszczalne
przeprowadzenie dowodu przeciwnego celem obalenia domniemania mocy dowodowej),
tak więc w powyżej
powołanych przykładach
(Jego
adresat
listu może udowodnić, że np. skutkiem wyjazdu zagranice listu nie odebrał i nie zaznajomił sie z nim, a sąsiad może wykazać, że płot jest dla niego zbędny i neużyteczny, służy jedynie potrzebom drugiej strony.
Szczególnie szerokie zastosowanie do różnych sytuacji życiowych ma domniemanie
prawne,
wprowadza
jakie
swoich przepisów wstępnych. skutki
prawne
dobrej wiary"
od
dobrej
kodeks
Przepis głosi:
lub
złej
wiary,
cywilny
w
ostatnim
ze
"Jeżeli ustawa uzależnia
domniemywa
(np. kto kupuje rzecz wiedząc,
się
istnienie
albo mając uzasadnione ten jest w
podstawy do przypuszczenia, że pochodzi ona z kradzieży,
złej wierze i mimo wydania mu rzeczy nie nabywa jej własności. Jednak ta zła wiara musi zostać udowodniona, regułą
domniemania
dobrej
wiary,
nabywca rzeczy stanie się jej posiadanie).
w przeciwnym razie
korzystający
z
tego
właścicielem z chwilą
zgodnie z
domniemania
objęcia
jej
w
Rozdział IV
PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH 8 1. Pojęcie i rodzaje podmiotów stosunków
cywiInoprawnych
Polskie
prawo
wyróżnia
cywilne
dwa
rodzaje
podmiotów
stosunków
cywilnoprawnych, a mianowicie: 1) osoby fizyczne, czyli ludzi oraz 2) osoby prawne, tj . niektóre jednostki organizacyjne. W przeciwieństwie
do podmiotowości prawnej osób fizycznych,
osobowość prawna jednostek
organizacyjnych nie jest ich cechą przyrodzoną lecz normatywną, tzn. nie wynika z obiektywnych, naturalnych właściwości tych podmiotów,
lecz z przepisów prawa. Jej istotą jest możliwość bycia podmiotem praw i
obowiązków
z
gólnych
prawa
zakresu
zdolności prawnej.
cywilnego,
a
więc
posiadanie
tzw.
Zakres tej zdolności nie jest jednak dla poszcze
jednakowy,
podmiotów
nie
wszystkie
bowiem
osoby
mogą
w
jednakowym stopniu stawać się podmiotami takich samych praw i obowiąz
ków. Jeżeli jednak założyć, że wszystkie osoby fizyczne są potencjal
nie pod
tym
względem równouprawnione,
to
oczywistym jest
fakt,
że
osoby prawne nie mogą być podmiotami np. z zakresu prawa rodzinnego.
Generalnie prawnej
nych,
ujmując
można
problem
powiedzieć,
że
zakres
zdolności
osób prawnych jest węższy od zdolności prawnej osób fizycz
zaś przepisy szczególne mogą dodatkowo jeszcze wprowadzać inne
jeszcze ograniczenia
(np.
korzyści
z
majątkowych
takiego wsparcia np. kiego itd).
prawa,
zdolności
procesowej
w
w
przy dopuszczalności
z
pewnych uprawnień
szczególności (czyli
charakterze
pozyskiwania
osoby prawne Kościoła Katolic
i osób prawnych funkcjonują pewne jednostki
korzystające
podmiotów sądowym
zagranicy,
przez fundacje,
Obok osób fizycznych organizacyjne
zakaz otrzymywania przez partie polityczne
jego
zaś
możliwości
z
tzw.
stanowiących atrybut
zdolności
występowania w
uczestnika),
sądowej
i
postępowaniu
samodzielnego
dokonywania
rozliczeń pieniężnych, posiadania własnych dóbr osobistych itp. Nazywa się je niekiedy ułomnymi osobami prawnymi. Ustawodawca jednak konsek
wentnie prawnej ,
przestrzega
nie
zasady
dopuszczając
do
normatywnego
kreowania
charakteru podmiotów
podmiotowości
prawa
w
rodzaju
ułomnych osób prawnych” przez naukę i orzecznictwo sądowe. Tak więc
62
nawet wyodrębnione organizacyjnie i działające niejako na podobieństwo osoby prawnej
przez
jednostki organizacyjne,
jako
prawo
osoby prawne,
zakwalifikowane
nie
osobami
nie
tymi
wyraźnie
też.
Dlatego
są.
zgodnie z dyspozycją art. 39 k.c., "Kto zawarł urnowe w imieniu osoby
prawnej,
która
nie
obowiązany
istnieje,
jest
zwrotu
do
co
tego,
otrzymał od kontrahenta w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą kontrahent poniósł przez zawarcie umowy
nie wiedząc
braku
o
osobowości prawnej strony przeciwnej".
zdolności
Od
odróżnić
należy
prawnej
zdolność
do
czynności
prawnych, czyli zdolność do tego, by na drodze własnego, samodzielnego
działania, poprzez czynności prawne, nabywać prawa i zaciągać zobowią
do
Zdolność
zania. prawne,
czynności
fizyczne
osoby
zaś
prawnych
mogą
ją
wszystkie
posiadają
posiadać
pełnym
w
osoby
zakresie,
zakresie ograniczonym, lub być jej całkowicie pozbawione. Od zdolności
do czynności prawnej należy odróżnić tzw.
zdolność deliktową,
zdolność ponoszenia niedozwolonym.
szkody
za
odpowiedzialności
wyrządzone
czyli czynem
S 2. Osoby fizyczne Zgodnie zdolność
z
art.
prawną".
8
z
polskim
wpływu
rasa,
z
od
chwili
uzyskaniem
urodzenia
ma
kwalifikacji
Zdolność prawna wszystkich osób fizycznych
Nie
jednakowa.
zasady
człowiek
równoznaczne
to
podmiotu prawa cywilnego.
jest
"Każdy
k.c.
Jest
ma
na nią w
pochodzenie
płeć,
w
szczególności
społeczne,
prawie
narodowość
itp.
Zdolność prawna osób fizycznych, jakkolwiek jest kategorią normatywną, wynika w naturalny sposób z przesłanek biologicznych.
Dziecko poczęte
a nie urodzone, żyjące w łonie matki, nie ma zdolności
prawnej,
nie
może być przeto w myśl obowiązującego obecnie prawa uważane za osobę
fizyczną. Prawo dopuszcza wprawdzie takie dziecko do nabycia spadku, jednakże
pod warunkiem,
że urodzi
sie ono żywe.
Jest
to
oczywiste
odstępstwo od zasady, że spadkobiercą może być jedynie osoba fizyczna. która żyje w chwili otwarcia spadku (tj . w momencie śmierci spadkodaw
cy).
Dla ochrony ewentualnych praw spadkowych dziecka poczętego
jeszcze
nie
urodzonego,
ustanawia
sie
kuratora.
jeżeli
jest
lecz to
potrzebne dla strzeżenia przyszłych praw dziecka. Rodzice dziecka poczętego nie posiadają bowiem jeszcze w tym okresie statusu przedsta wicieli
ustawowych
(zob.
§
4).
Fakt
narodzenia
dziecka
zostaje
urzędowo stwierdzony w Urzędzie Stanu Cywilnego tzw. aktem urodzenia. Problem uznania przez prawo dziecka poczętego lecz nie urodzonego
za podmiot prawa w szerszym, niż ma to miejsce obecnie zakresie, jest
63
wielce
i
dyskusyjny
że zahacza obecnie
skomplikowany tym bardziej,
nawet o zagadnienie eksperymentów genetycznych i ich dopuszczalności z punktu widzenia ochrony praw nienarodzonego dziecka.
Podmiotowość osoby fizycznej kończy się z chwilą śmierci człowieka. Z tą chwilą gasną jej prawa i obowiązki o charakterze niemajątkowym,
zaś prawa majątkowe i majątkowe obowiązki przechodzą na spadkobierców. Stwierdzenie śmierci dokumentuje Urząd Stanu Cywilnego wystawiając akt
zgonu. Nie zawsze jednak, mimo że fakt śmierci danej osoby nie budzi żadnych wątpliwości,
można sporządzić akt zgonu (np.
zgon
Wówczas
zwłok).
ustala
na
wydane
z powodu braku
specjalnego
przeprowadzeniu
sądowe stwierdzenie zgonu). Postanowienie
postępowania sądowego (tzw.
sądu
po
się
zakończenie
podstawę
stanowi
postępowania
tego
wystawienia aktu zgonu. Od sądowego stwierdzenia zgonu należy odróżnić uznanie
do
za zmarłe
W tym przypadku bowiem śmierć danej osoby jest jedynie prawdo
go.
podobna i wiąże się z jej zaginięciem. Kodeks cywilny przewiduje, że
jeżeli
oznaczony
przez
analogicznym,
nia sądu
okres
nie
czasu
czy
wiadomo,
jaki powstaje w razie śmierci. Na podstawie postanowie
za
uznaniu
o
przepisami
czy też umarł, można go uznać za zmarłego ze skutkiem
zaginiony żyje
zmarłego
sporządza się następnie akt
zgonu.
Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli do końca roku kalenda rzowego, żył-
którym
w
lat
upłynęło
zaginięcie
- stosownie
dziesięć.
nastąpiło w
terminy przewidziane
Skrócone
związku z
- jeszcze
istniejących wiadomości
gdy
są,
lub powietrzną,
katastrofą morską
i innymi zdarzeniami związanymi z bezpośrednim
działaniami wojennymi niebezpieczeństwem
do
dla
życia.
Postanowienie
o
uznaniu
za
zmarłego
zostaje uchylone, gdy uznany za zmarłego zjawi się osobiście w sądzie
i wykaże swoją tożsamość. W przeciwieństwie do
zdolności
fizyczne
mogą
przez
zdolność
do
prawnych,
być
w
nią
aktywnego
czyli
prawo
do
tego,
nie
wyposażone,
kreowania
świadomego
i
zdolność
prawnej,
by
przez
osoby
wszystkie
ponieważ
stosunków
czynności
jest
to
cywilno
prawne
swym
własnym, samodzielnym działaniem, nabywać prawa i zaciągać zobowiąza
nia. Osoba fizyczna może być: - pozbawiona zdolności do czynności prawnych. - posiadać ją w ograniczonym zakresie, - mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
Ograniczoną
który
ukończył
majątkowymi
i
zdolność 13
lat
do
czynności
życia.
Może
zaciągać zobowiązania,
prawnych
on
uzyskuje
rozporządzać
małoletni,
swymi
prawami
ale tylko za zgodą przedstawi-
64
ustawowego.
cielą
samodzielnie.
odnośnie
Małoletni
Zgoda
działa
więc
ustawowego
przedstawiciela
czynności,
przez
czynności prawnych nie
osoba
która
sam,
ale
Jest
wymagana
wprawdzie
nie
ograniczona
rozporządzą prawem i. nie
w
nie
zdolności
zaciaga
do
zobowiązań
(np. przyjęcie darowizny). Czynność prawna jednostronna dokonana przez osobę
taka
bez
zgody
przedstawiciela
ustawowego
Jest
bezwzględnie
nieważna. Jeżeli natomiast osoba ograniczona w zdolności do czynności
prawnych zawarła bez zgody swego przedstawiciela ustawowego urnowe, to ważność tej umowy Jest uzależniona od potwierdzenia jej przez przed
stawiciela ustawowego. Umowa taka zawsze Jednak wiaże druga stronę. która w związku z tym nie może się powołać na brak zgody przedstawi ciela ustawowego, może natomiast wyznaczyć przedstawicielowi odpowie dni
termin do potwierdzenia umowy,
po którego bezskutecznym upływie
przestaje być umowa zwiazana. Niektóre czynności prawne mogą być dokonywane przez osobę ograni
czona w zdolności do czynności prawnych nawet bez zgody przedstawi
ciela ustawowego. Sa to przypadki następujące: - zawieranie umów należących do umów powszechnie zawieranych w drob
nych. bieżących sprawach życia codziennego. Należy przy tym zazna czyć. że wprawdzie osoby całkowicie pozbawione zdolności do czynno ści
mogą
prawnych
skutecznie
zawierać
umowy
typu.
tego
ale
z zastrzeżeniem, że umowa taka staje sie ważna z chwila jej wykona
nia. chyba że pociąga za sobą rażace pokrzywdzenie osoby. - rozporządzanie swoim zarobkiem.
chvba że sad opiekuńczy z ważnych
powodów postanowi inaczej.
- rozporządzanie przedmiotami majątkowymi otrzymanymi od przedstawi ciela ustawowego do swobodnego użytku,
z wyjątkiem tych czynności.
dla których nie wystarcza jego zgoda (np. zbycie nieruchomości przez osobę ograniczona w zdolności do czynności
prawnych
wymaga
zgody
sadu opiekuńczego).
Pełna zdolność do czynności
prawnych uzyskuje
człowiek
z
chwila
osiągnięcia pełnoletności. tj. ukończenia 18 roku życia. Zdolność odpowiedzialnego
niem
jest
bowiem
tylko
nie
dotknięty
i rozsądnego kierowania swym postępowa
funkcja osiągniętego wieku.
niedorozwojem
umysłowym.
Człowiek może
być
psychiczna
lub
choroba
innego rodzaju zaburzeniami na skutek np. alkoholizmu lub narkomanii. Wobec
takich
osób
istota jest to.
przeprowadza
sie
tzw.
ubezwłasnowolnienie.
Jego
że po zakończeniu stosownego postępowania sad wydaje
orzeczenie pozbawiające w całości (ubezwłasnowolnienie całkowite)
lub
w części (ubezwłasnowolnienie częściowe) osobę fizyczna w zdolności do
65
prawnych.
czynności
ubezwłasnowolniona
Osoba
całkowicie
w
jest
zakresie zdolności do czynności prawnych traktowana analogicznie Jak
poniżej
małoletni
życia.
roku
13
wyznacza
Sąd
niej
dla
opiekuna.
Ubezwłasnowolniony częściowo natomiast zachowuje zdolność do czynności prawnych w rozmiarze,
rokiem
Jaki
przysługuje małoletniemu miedzy
Sąd wyznacza wówczas dla niego kuratora.
życia.
wolnienie zostaje uchylone których zostało orzeczone.
Na ustalenie
przez
jeżeli
sąd,
13 a 18
Ubezwłasno
odpadną przyczyny dla
fizycznych ma też wpływ ich
zakresu zdolności osób
oraz miejsce zamieszkania. Okoliczności te mają znacze
obywatelstwo
nie w stosunkach międzynarodowych z uwagi na to, że istnieją różnice w prawnym unormowaniu kwestii zdolności prawnej i zdolności do czynności
prawnych przez poszczególne państwa.
zdolność
i
prawna
do
zdolność
I tak art. 9 p.p.m. stanowi, że
prawnych
czynności
osoby
fizycznej
podlega Jej prawu ojczystemu, tj. zależy od obywatelstwa, a gdyby nie
go
można
było
ustalić
-
od
zamieszkania.
miejsca
Kodeks
cywilny
że miejscem zamieszkania osoby fizycznej Jest miejscowość, w
uznaje,
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko
jedno miejsce
zamieszkania.
Miejscem zamieszkania małoletniego Jest
miejsce zamieszkania rodziców lub opiekuna. uznaniem człowieka
Z wiąże
się
ochrona
osobowością
Objęcie
swoistych
konkretnej
tych
dóbr
prawo
przez
osoby
ochroną
podmiot w naturalny
za
sposób
wartości,
nierozerwalnie
fizycznej,
zwanych dobrami osobistymi.
prawa
cywilnego
z
związanych
(niezależnie
od ochrony
przewidzianej w innych gałęziach prawa) podnosi te dobra do rangi praw
podmiotowych osobistych. Według art. 23 k.c. ka,
Jak w
szczególności lub
nazwisko
mieszkania,
pseudonim,
twórczość
racjonalizatorska,
zdrowie,
wolność,
tajemnica
naukowa,
dobra osobiste człowie
cześć,
swoboda sumienia.
korespondencji,
literacka,
artystyczna,
nietykalność wynalazcza
i
pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie
od ochrony przewidzianej w innych przepisach". Cechą praw osobistych jest to, że sa to prawa niemajątkowe tak ściśle związane z podmiotem uprawnionym, że razem z nim powstają i wygasają. Nie mogą być przeno
szone na inne osoby, czyli są niezbywalne i niedziedziczne. Ten, czyje dobro
osobiste
zostało
zagrożone
lub naruszone
cudzym działaniem.
może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie Jest ono bezpraw
ne. W razie dokonanego naruszenia może on żądać, ażeby osoba,
która
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia
jego skutków, treści
i
w
w szczególności,
odpowiedniej
formie
by złożyła oświadczenie odpowiedniej (np.
wyjaśnienie
i
przeproszenie).
66
Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego powstała szkoda majątkowa (np. zniesławiony utracił możliwości zarobkowania), poszkodowany może
jej
żądać
na
naprawienia
ogólnych.
zasadach
dobro
Jeżeli
osobiste
zostało naruszone umyślnie, poszkodowany może żądać - niezależnie cd środków
innych
potrzebnych
usunięcia
do
skutków
wyrządzonej
szkody - aby sprawca uiścił odpowiednią sumę pieniężną na rzecz PCK.
To
ma
roszczenie
ostatnie
zasądzonej
wyłącznie
charakter
pieniężnej
sumy
nie
otrzymuje
satysfakcyjny,
gdyż
lecz
PCK.
pokrzywdzony
8 3. Osoby prawne Uwagi ogólne
A.
Osobami
prawnymi
jednakże
jako
już
początkami
swoimi
sięga
prawnych
organizacyjne
wyposażone
ukształtowana
prawna,
konstrukcja
rzymskiego,
prawa
czasów
w
Instytucja
zdolność do czynności prawnych.
zdolność prawną a także osób
jednostki
nazywamy
osoby
prawne
pojawiły się w okresie feudalizmu, na gruncie wyodrębnienia majątko wego
poszczególnych kościelnych
diecezji,
jednostek
(parafii,
organizacyjnych
- a więc w prawie kanonicznym.
zakonów)
Wyodrębnienie
to
bowiem - jak już wówczas zauważono - sprzyjało pomnażaniu majątku tych
jednostek
i
były
szczególnie rozwinęła się
odgrywać
zaczęły
handlowe.
Osobami
sprawniejszemu nim zarządzaniu.
historycznej
epoce
nowe
Ułatwiały
również
prawnymi w
osób
Instytucja
osób
strony
jednej
z
a
prawnych,
mianowicie
koncentrację
umożliwiając efektywniejsze jego wykorzystanie, z drugiej
zmniejszały
ryzyko
wyodrębnienie
odpowiedzialności
za
wspólników
od
majątku
spółki
zobowiązania
spółki
kapitału,
strony zaś
gospodarczej,
działalności
prowadzenia
majątku
tej
prawnych
w epoce kapitalizmu, kiedy to ważną rolę
rodzaje
one
cechy.
spółki
tylko
przez
ograniczenie
i
wysokości
do
jej
kapitału zakładowego. Obecnie instytucja osób prawnych znajduje bardzo szerokie zastosowanie, będąc wykorzystywaną nie tylko dla realizacji
zadań typu gospodarczego ale także ©ozaekonomicznych funkcji,
jak
funkcje
np.
oświatowe.
polityczne,
społeczne,
charytatywne,
Cnarakterystyczne jest przy tym zjawisko,
demokratyczne
i praworządne jest
państwo,
żc
tym. bogatsza
rodzajów osób prawnych w państwie tym funkcjonujących, bo uwolniona od politycznej
reglamentacji,
takich
religijne, im bardziej
Jest
paleta
tym prostsza,
jest procedura tworzenia
nowych osób prawnych. Osoba prawna bowiem nie jest wartością abstrak cyjną, osoby
Jest
jedynie
fizyczne,
środkiem
określonych
urzeczywistniania celów
i
zamierzeń
przez przy
ludzi,
pomocy
czyli specy
67
ficznej,
trwałość
na
nastawionej
funkcjonowania
metody
w
społe
czeństwie .
następujące
na
wskazać
Można
charakterystyczne
cechy
w
każdej
zasadzie osoby prawnej:
- osoba
powstałą
w
jest
prawna
celu
zorganizowaną
pewną
realizacji
określonych
wewnętrznie
jednością,
będącą podmiotem
zamierzeń,
prawa wyposażonym w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, - wewnętrzna strukturę osoby prawnej opiera się zarówno na przepi
sach prawa jak i na Jej własnym statucie,
a nie biologiczny, osoba prawna działa
- jako twór organizacyjny,
swoje
poprzez
organy,
czyli
fizyczne upoważnione
osoby
prawnie
do
działania ze skutkiem analogicznym, jakby działała sama osoba prawna i
będące jednocześnie elementem struktury osoby prawnej, - osoba prawna może posiadać własny
zawierać
umowy,
pozywać
przed
sąd
i
majątek, występować w obrocie,
pozywana.
być
Za
zaciągnięte
osób
fizycznych,
zobowiązania osoba prawna odpowiada własnym majątkiem, - osoba
funkcjonuje
prawna
zawsze
z
udziałem
rola substratu osobowego w poszczególnych rodzajach osób
aczkolwiek
prawnych jest zróżnicowana, - osoba prawna posiada
własne
dobra
osobiste
(w
szczególności
nazwę, firmę, dobrą sławę, tajemnicę, nienaruszalność lokalu).
Osoby prawne
można klasyfikować przy zastosowaniu różnych kryte
riów. Tradycyjnym podziałem, który po latach odzyskał w prawie polskim aktualność,
podział
jest
osob prawnych na korporacje i na zakłady.
Korporacjami nazywa się osoby prawne, których organizacja opiera się
na
zbiorowości
ich
członków
realizujących
wspólny
cel.
Zakładami
natomiast są osoby prawne, których organizacja oparta jest na pewnej wyodrębnionej członkowie,
celach
i
masie majątkowej.
Substratem korporacji są ludzie, jej
zaś substratem zakładu - majątek.
zasadach
działalności
korporacji
Stosownie do tego,
decydują jej
o
członkowie,
podczas gdy w przypadku zakładu cele i sposoby jego działania są z
góry określone w akcie założycielskim. Przedstawione rozróżnienie ma w znacznym
stopniu
charakter
modelowy,
gdyż funkcjonujące w praktyce
osoby prawne łączą w sobie niekiedy cechy obu tych typów. Przykładami korporacji są stowarzyszenia,
spółdzielnie,
związki zawodowe.
Zakła
dami natomiast są przedsiębiorstwa państwowe, banki, wyższe uczelnie i fundacje. Kodeks cywilny zerwał z dotychczas obowiązującymi podziałami osób prawnych opartymi o kryterium rodzaju własności reprezentowanego przez daną osobę prawną stanowiąc,
że osobami prawnymi są Skarb Państwa i
68
jednostki organizacyjne,
którym przepisy szczególne przyznają osobo
wość prawną. Wynika stąd, że podczas gdy osobowość Skarbu wynika bezpośrednio z kodeksu cywilnego, to o osobowości
Państwa prawnej
wszystkich innych jednostek organizacyjnych decydują przepisy szcze gólne .
Jak już wspomniano, osoba prawna wykonuje swą zdolność do czynności prawnych poprzez swoje organy, którymi mogą być zarówno pojedyncze osoby (dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, rektor wyższej uczelni), jak również grupy osób fizycznych występujących kolegialnie (np. zarząd spółdzielni, zarząd spółki). Obok organów osoba prawna może posiadać swych pełnomocników. Organ osoby prawnej stanowi konieczny element jej struktury organizacyjnej, podczs gdy pełnomocnik Jest podmiotem samodzielnym, funkcjonującym poza tą strukturą. Osoba prawna
nie może funkcjonować bez organu, podczas gdy pełnomocnika mieć przecież nie musi. Pełnomocnik jest ustanawiany przez organ osoby prawnej, który jednocześnie określa zakres udzielonego pełnomocnikowi umocowania, które może być zawsze cofnięte. Jeżeli osoba prawna zostałaby pozbawiona swego organu, nie mogłaby oczywiście prowadzić
swych spraw. Dlatego w takim przypadku sąd ustanawia dla takiej osoby kuratora.
Osoba prawna ponosi nie tylko konsekwencje prawne dokonanych przez jej organ czynności prawnych, ale odpowiada także za szkody wyrządzone
czynem niedozwolonym swego organu (art. 416 k.c.), w tym także za naruszenie przez organ dóbr osobistych innego podmiotu prawa. Istotne znaczenie prawne ma okoliczność. czy osoba fizyczna występująca jako organ posiada formalnoprawne kwalifikacje organu, czy też nie - będąc jedynie np. wykonującym sprawy wewnętrznego zarządu osoby prawnej. Kodeks cywilny zajmuje w tej sprawie następujące stanowisko: "Jeżeli ktoś występując jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu, nie będąc jej organem lub przekraczając zakres
umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał
od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania" (art. 39 3 1 k.c.). B. Wyróżnia prawnych:
się
Powstanie i ustanie osoby prawnej
trzy
zasadnicze
systemy
- system aktów organów państwa.
Aktem
powoływania
tym może
do
być
życia
zarówno
osób
akt
normatywny jak i akt administracyjny. Osoba prawna powstająca w tym
69
systemie rozpoczyna swój byt prawny z inicjatywy organu państwowego (np. w drodze ustawy powołana została Polska Akademia Nauk, w drodze ustawy tworzy się nowe szkoły wyższe, ale w operciu o akt administra
cyjny rozpoczyna się procedura tworzenia przedsiębiorstwa państwowe go), - system koncesyjny. W tym trybie inicjatywa utworzenia csooy prawnej powstaje oddolnie, natomiast samo jej utworzenie uzależnione Jest od zgody organu państwowego. Tak powstają m.in. stowarzyszenia, - system normatywny. W systemie tym nie jest wymagana specjalna
zgoda organu państwowego na powstanie osoby prawnej. Muszą Jednak zostać spełnione określone w stosownym akcie normatywnym uniwersalne przesłanki warunkujące powstanie osoby prawnej. W ten sposób powstają
np. spółdzielnie. Sposoby ustania osób prawnych są bardziej zróżnicowane, niż systemy ich tworzenia. Zwykle same akty normatywne regulują zarówno tryb
jak
powstawania
i
ustawania
Powodem
prawnych.
osób
ustania
osoby
przez powołany do tego organ uprawniony jest do utworzenia
prawnej może być akt prawny wydany państwowy, zazwyczaj ten sam, który
osoby prawnej. Przyczyną ustania osoby prawnej może być także cofnię
cie
zgody na dalsze
spowodować
też
jej
względy
Ustanie osoby prawnej mogą
funkcjonowanie.
obiektywne,
upływ
np.
czasu
na
jaki
osobę
powołano. Wreszcie organy samej osoby prawnej mogą podjąć postanowie
nie o rozwiązaniu osoby prawnej (np. stowarzyszenia). Szczególnymi przypadkami ustania osoby prawnej jest jej likwidacja, ustanie w drodze postępowania upadłościowego. reorganizacja prowadząca połączenia odrębnych dotąd osób prawnych i utworzenia nowej osooy. Podobnie
jak
osooa
fizyczna
ma
swoje
miejsce
zamieszkania,
do tak
osoba prawna ma swoją siedzibę. Siedziba osoby prawnej decyduje m.in. o właściwości miejscowej sądu w postępowaniu sądowym, jeżeli nic
innego nie wynika z przepisów szczególnych. Każda osoba prawna musi mieć nazwę, która służy do jej
indywi
dualizacji w stosunkach prawnych, w jakie w trakcie swej działalności wstępuje. Nazwa przedsiębiorstwa (a w przypadku spółek handlowych firma)
stanowi
nie
tylko
dobro
osobiste
osoby
prawnej,
którego
naruszenie uzasadnia wystąpienie z roszczeniem o zaniechanie naruszeń i
usunięcie
skutków
naruszenia.
Dla
osób
prawnych
prowadzących
działalność gospodarczą nazwa (firma) zyskuje jeszcze inne znaczenie. Wraz z innymi oznaczeniami indywidualizującymi przedsiębiorstwo (np.
znakiem towarowym) staje się ona istotnym czynnikiem w walce konkuren
cyjnej na rynku, oczywiście jeżeli w opinii klienteli cieszy się dobrą
70
reputacją. Dzięki temu oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwa (a więc i nazwa) stają się samodzielnymi dobrami prawnymi o wymiernej wartości majątkowej, które dzięki owemu usamodzielnieniu właśnie mogą być podmiotem obrotu, a przynajmniej wyceny jako składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Nazwa (firma) osoby prawnej musi być sprecyzowana w momencie powstania osoby prawnej i podlega wpisaniu do stosownego rejestru. Wpis do rejestru dla większości osób prawnych jest ostatnim momentem w procesie tworzenia osoby prawnej, momentem z którym osoba prawna znajdująca się w stadium tworzenia uzyskuje osobowość prawną. W rejestrach osób prawnych dokonuje się różnorodnych wpisów. Niektóre z nich mają znaczenie konstytuatywne (prawotworzące) inne natomiast jedynie deklaratywne (stwierdzające). Obowiązek dokonywania wpisów w rejestrze umożliwia organowi rejestrowemu (jest nim sąd lub organ administracji), który decyduje o wpisie, sprawdzenie, czy zachowano przepisy normujące proces powstawania osoby prawnej, z drugiej zaś strony późniejsze zapoznanie się z informacjami zawartymi w rejestrach przez osoby zainteresowane (np. banki, partnerów handlowych). Do najważniejszych rejestrów osób prawnych neleżą: - rejestr przedsiębiorstw państwowych, -
rejestr rejestr rejestr rejestr rejestr
spółdzielni, handlowy, związków zawodowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych
prowadzących
działalność
gospo
darczą, - rejestr fundacji. C.
Charakterystyka poszczególnych osób prawnych
1. Skarb Państwa Zgodnie z art. 34 k.c. Skarb Państwa jest w stosunkach cywilno prawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych. Zwykle utożsamia się Skarb Państwa (fiskus) z państwem uważając, że ono właśnie pod tą postacią występuje jako podmiot stosunków cywilnoprawnych. Niewątpli wie jednak nie może być tu mowy o pełnym utożsamianiu Skarbu Państwa
jako państwowej osoby prawnej z państwem. Byłoby to błędne uproszcze nie zagadnienia. Przecież państwo, jako organizacja społeczno-polity czna, wyposażona jest w tzw. imperium, czyli atrybut władzy i przymu
71
su.
Państwo nie mogłoby w stosunkach cywilnoprawnych występować Jako
równorzędny podmiot. co charakter tych stosunków.
tym samym kwestionowałoby cywilistyczny Tymczasem państwo Jest przecież podmiotem
praw własnościowych (własność państwowa) i chociażby z tego powodu musi nawiązywać stosunki cywilnoprawne w zakresie produkcji, obrotu itp. Istotna część mienia państwowego została wydzielona i przekazana innym państwowym osobom prawnym, w szczególności zaś przedsiębiorstwom państwowym, które zarządzając nim wykonują w tym zakresie cywilno prawne uprawnienia właścicielsKie. Pozostała Jednak część mienia państwowego znajduje się pod zarządem państwowych Jednostek organiza cyjnych, które nie mając statusu osoby prawnej, nie mogą same występo wać w stosunkach cywilnoprawnych Jako ich podmioty. Zbiorczą reprezen tacją tych Jednostek Jest osoba prawna zwana Skarbem Państwa. Nie reprezentuje ona ani całości mienia należącego do państwa, ani też nie dysponuje charakterystycznym dla państwa imperium. Rozgraniczenie majątkowe między Skarbem Państwa a państwowymi osobami prawnymi zostało dokonane przez art. 40 k.c., który stanowi, że Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności ze, zobowiązania przed siębiorstw’ państwowych i innych państwowych osób prawnych, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej. Przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania
Skarbu Państwa. Skarb Państwa Jest osobą prawną o swoistym, zupełnie odmiennym od innych osób prawnych charakterze. Przede wszystkim nie znajdują wobec tej osoby prawnej zastosowania ograniczenia jakie ustawy szczególne mogą wprowadzać wobec pozostałych typów osób prawnych. Skarb Państwa może więc nabywać wszelkie prawa i obowiązki z zakresu prawa cywilne go, jakie tylko pozostają w zgodzie z jego naturą osoby prawnej. Nie
znajdują też wobec Skarbu Państwa zastosowania reguły dotyczące zasad wykonywania zdolności do czynności prawnych (w szczególności problem organów, których w dosłownym tego słowa znaczeniu Skarb Państwa nie posiada), jak również powstawania i ustawania osób prawnych. Skarb Państwa firmuje zarząd mienia państwowego służącego przede
wszystkim celom administrowania państwem, wykonywania przezeń jego funkcji wewnętrznych Jak i zewnętrznych. Z tych głównie powodów utożsamia się Skarb Państwa z państwem. Faktyczny zarząd tym mieniem sprawują Jednak państwowe jednostki organizacyjne pozbawione osobowo ści prawnej i będące tym samym jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa. Są to tzw. jednostki budżetowe. Przez jednostkę budżetową
72
rozumie się państwową jednostkę organizacyjną, której dochody i wydatki są objęte budżetem w pełnej wysokości. Jednostki te wyposażone są zazwyczaj tylko w samodzielność organizacyjną i sądową. Nie odpowiadają też z reguły samodzielnie za zobowiązania, lecz odpowie dzialność ta obciąża Skarb Państwa. Skarb Państwa jako osoba prawna nie posiada swojoj siedziby ani organów, dlatego też w stosunkach cywilnoprawnych i procesowych reprezentowany jest przez organy tej jednostki budżetowej, która zarządza mieniem, którego czynność prawna dotyczy lub przez organ nadrzędny tej jednostki. Jednostkami budżeto wymi są w szczególności: - jednostki organizacyjne administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie i in.), - inne państwowe jednostki organizacyjne (sądy, prokuratura, wojsko, policja, więziennictwo, państwowa służba zdrowia, szkoły podstawowe i średnie i in.). Niekiedy jednostkom budżetowym nadaje się specjalnymi aktami normatywnymi osobowość prawną, by przez wyodrębnienie przekazanej im części mienia państwowego zapewnić im większą samodzielność. W konsekwencji tego zabiegu wyposażona w osobowość prawną jednostka budżetowa uczestniczy w obrocie cywilnoprawnym jako samodzielny podmiot. Taki status prawny posiada m.in. Polska Akademia Nauk, szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze. Od jednostek budżetowych należy odróżnić pozbawione osobowości prawnej zakłady budżetowe. Są nimi państwowe
z reguły jednostki
organizacyjne, których związek z budżetem jest luźniejszy niż jednos tek budżetowych. Rozliczają się one mianowicie z budżetem saldem swej działalności finansowej. W razie salda ujemnego, czyli nadwyżki wydatków nad dochodami, mogą otrzymać dotację budżetową. Natomiast w przypadku salda dodatniego - odprowadzają osiągniętą nadwyżkę do budżetu. Innymi słowy zakłady budżetowe moRa swoje dochody przeznaczać na pokrycie wydatków z pominięciem budżetu. Przyznanie jednostce organizacyjnej statusu zakładu budżetowego uzasadnione jest charakte rem prowadzonej działalności, w szczególności gdy jednostka taka poprzez swoją działalność osiąga dochody i gdy zarazem celowe jest uzależnienie wydatków tej jednostki od jej dochodów. Zakładami budżetowymi są m.in. urzędy miar i wag. domy kultury, niektóre muzea. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy probiercze.
73
2. Przedsiębiorstwo państwowe a.
Uwagi ogólne
Unormowanie pozycji prawnej przedsiębiorstwa państwowego jest naturalną konsekwencją przyjętych metod zarządzania gospodarką narodową. Dlatego też, przy względnie stabilnym modelu konstrukcyjnym innych osób prawnych, konkretne rozwiązania normatywne uległy znacznej ewolucji. Najbardziej radykalne przeobrażenia w tej mierze przyniosła zapoczątkowana w 1981 r. reforma gospodarcza z jej dwoma podstawowymi wówczas ustawami, a mianowicie ustawą o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawą o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Wspomniane akty normatywne od chwili ich uchwalenia ulegały bardzo licznym zmianom. Obecnie można już stwierdzić, że ewolucja form organizacyjnych podmiotów gospodarczych zmierza w wyraźnym kierunku preferowania konstrukcji prawnej spółki kapitałowej, kosztem przedsię biorstwa państwowego. Jest to nie tylko następstwo postępujących procesów prywatyzacyjnych majątku państwowego. W szeregu przypadków bowiem forma spółki kapitałowej, której kapitał zakładowy należy nadal do państwa, jest sprawniejszą i efektywniejszą ekonomicznie niż forma przedsiębiorstwa państwowego. Tym niemniej przedsiębiorstwa państwowe będą jeszcze zapewne przez wiele lat formą organizacyjną zarządzania poważną częścią majątku państwowego. Artykuł 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (u.p.p.) określa przedsiębiorstwo państwowe jako samodzielny, samorządny i samofinansu jący się podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną. Już z powyższej definicji normatywnej przedsiębiorstwa państwowego wynika wniosek, że w ramach pojęciowych "przedsiębiorstwo państwowe" mieści się wielka różnorodność jednostek gospodarczych, których z oczywistych powodów nie da się w pełni zunifikować. Sama u.p.p. wyłączyła od stosowania zawartych w niej przepisów takie przedsiębiorstwa jak:
Polskie Koleje Państwowe, Porty Lotnicze, Polskie Linie Lotnicze LOT, banki oraz przedsiębiorstwa gospodarki leśnej (art. 4 u.p.p.). Ustawa ta nadto upoważniła Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządze nia zakresu stosowania ustawy do niektórych innych przedsiębiorstw (podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Finansów, Narodo wemu Bankowi Polskiemu, a także przedsiębiorstw działających przy
zakładach karnych). Tym niemniej ustawa stwarza określony, ogólny model przedsiębiorstwa państwowego, reprezentatywny dla aktualnie stosowanego systemu zarządzania gospodarką narodową.
74
b.
Zasady dziaiania przedsiębiorstw
państwowych Przedsiębiorstwo państwowe działa w oparciu o "zasadę 3 S", t j . samodzielności, samorządności i samofinansowania. Istotę samodzielności przedsiębiorstwa określa wstępnie art. 2 u.p.p. stanowiąc, że organy przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują decyzje oraz organizują działalność we wszystkich sprawach przedsię biorstwa, zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadań przed siębiorstwa. Ingerencja decyzyjna organów państwowych dopuszczalna jest w tym zakresie jedynie wyjątkowo i musi mieć podstawy ustawowe. Kolejnym przejawem samodzielności przedsiębiorstwa jest to, że jako
osoba prawna działa ono w oparciu o własny statut, który uchwalany jest przez ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsię biorstwa. Pozycja prawna organu założycielskiego, tj. tego, który wydaje akt o założeniu przedsiębiorstwa, ograniczona jest do sprawowa nia nad przedsiębiorstwem ogólnego nadzoru, ze zredukowaniem uprawnień decyzyjnych do sytuacji szczególnych i poważnych. Formalnoprawną gwarancją tej relacji jest poddanie właściwości sądów powszechnych rozstrzygania sporów między organem założycielskim a przedsię biorstwem. Przedsiębiorstwo w zasadzie samo decyduje o tworzeniu z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym także z jednostkami niepaństwowymi a nawet z osobami fizycznymi, jednostek gospodarczych przewidzianych w przepisach prawa (np. spółek). Przedsiębiorstwo wreszcie zostało wyposażone w samodzielność w dziedzinie opracowywania planów działalności przedsiębiorstwa. Organy państwowe mogą oddziaływać na plan przedsiębiorstwa jedynie pośrednio, poprzez dobór odpowiednich parametrów ekonomicznych, w szczególności zaś przez rozwiązania podatkowe. Samorządność podkreśla szczególnie znaczącą rolę jaką odgrywają w przedsiębiorstwie organy samorządu załogi. Formalnym podkreśleniem
rangi, jaką ustawodawca nadal samorządności jest okoliczność, że problematyka funkcjonowania organów samorządowych została uregulowana w odrębnej ustawie o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (u.b .z.). Samofinansowanie przedsiębiorstwa rozumiane jest w ten sposób, że przedsiębiorstwo musi z osiąganych dochodów pokrywać swe wydatki. Zysk
staje się więc podstawowym miernikiem efektywności działania przedsię biorstwa. Przedsiębiorstwo państwowe nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, ale też Skarb Państwa nie odpowiada za długi przedsię
75
biorstwa państwowego. Konsekwencją złych wyników przedsiębiorstwa, utraceniem przezeń zdolności kredytowej (t j. możliwości uzyskiwania kredytu w banku finansującym) i jego niewypłacalności, może stać się specjalne postępowanie mające na celu próbę uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa (tzw. postępowanie naprawcze). Złe wyniki przedsię biorstwa mogą stać się również powodem podjęcia przez organ założy
cielski decyzji o jego likwidacji, a także postawienia przedsię biorstwa w stan upadłości (celem zaspokojenia roszczeń wierzycieli przedsiębiorstwa) .
c.
Rodzaje przedsiębiorstw państwowych
Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych wyróżnia zasadniczo dwa rodzaje przedsiębiorstw: - przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych oraz - przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są to przedsiębiorstwa, które mają na celu przede wszystkim bieżące i nieprzerwane zaspokaja
nie potrzeb ludności przez produkcję lub świadczenie usług w zakresie: 1) inżynierii sanitarnej, 2) komunikacji miejskiej, 3) zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną, 4) zarządu państwo wymi zasobami lokalowymi, 5) zarządu państwowymi terenami zielonymi, 6) zarządu uzdrowiskami, 7) usług pogrzebowych i utrzymania cmentarzy, 8) usług kulturalnych. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej z uwagi na szczególny przedmiot swej działalności, mogą być z założenia deficytowe. Wówczas organ założycielski ma obowiązek dotowania działalności takiego przedsiębiorstwa, jeżeli jego działalność jest konieczna ze względu na wymóg zaspokajania potrzeb ludności. Przedsiębiorstwa te są w znacz niejszym stopniu uzależnione od organu założycielskiego, niż przedsię biorstwa działające na zasadach ogólnych. Ustawa nie określa natomiast pojęcia “przedsiębiorstwo działające
na zasadach ogólnych". Należy więc przyjąć, że wszelkie przedsię biorstwa nie będące przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, a działające w ramach u.p.p., są przedsiębiorstwami działającymi na
zasadach ogólnych.
d.
Tworzenie przedsiębiorstw państwowych
Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego jest wynikiem pewnego procesu, którego pierwszym etapem jest tzw. postępowanie przygotowaw cze. Jego celem jest zbadanie i ocena potrzeb i warunków utworzenia
76
przedsiębiorstwa a także jego lokalizacji. Postępowanie to przeprowa dza specjalny zespól przygotowawczy, powoływany przez organ założy cielski. Zespól ten kończy swoja działalność przedstawieniem stosownej opinii. Następnym etapem na drodze do utworzenia przedsiębiorstwa jest wydanie aktu o utworzeniu przedsiębiorstwa, czyli tzw. aktu erekcyjne go. Akt taki może być wydany przez: 1) naczelne oraz centralne organy
administracji państwowej oraz przez 2) Narodowy Bank Polski i banki państwowe. W uzasadnionych wypadkach przedsiębiorstwo państwowe może utworzyć też inny niż wymienione organ państwowy. Wymagane jest jednak wówczas porozumienie z właściwym ze względu na rodzaj działalności tworzonego przedsiębiorstwa naczelnym lub centralnym organem admini stracji państwowej. Etapem kolejnym jest wpis do rejestru przedsię biorstw państwowych. Dopiero z chwila dokonania takiego wpisu przed siębiorstwo uzyskuje osobowość prawna. e.
Majatek przedsiębiorstwa państwowego
Istnieją dwa zasadnicze źródła majatku przedsiębiorstwa państwowe go, a mianowicie: 1) pierwsze wyposażenie, którego dokonuje na rzecz przedsiębiorstwa organ założycielski, oraz 2) przyrost majatku, jaki następuje w trakcie działalności przedsiębiorstwa. Aczkolwiek przedsiębiorstwo państwowe nie jest w u.p.p. nazywane właścicielem mienia wydzielonego mu i nabytego w trakcie działalności, to jednak wykonuje względem tego mienia cywilnoprawne uprawnienia właścicielskie, z wyjątkiem uprawnień wyłączonych przez przepisy szczególne rangi ustawowej. Co więcej, przedsiębiorstwo występuje w obrocie we własnym (a nie państwowym) imieniu i na własny rachunek. Państwo zaś - jako właściciel mienia wydzielonego dla przedsiębiorstwa państwowego - występuje wobec niego za pośrednictwem organu założy cielskiego. Organ ten jednak nie może pozbawić przedsiębiorstwa składników wydzielonego lub nabytego mienia. Jedynie w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa jego mienie pozostałe po likwidacji przejmuje Skarb Państwa. 0 przeznaczeniu tego majatku decyduje organ założycielski likwidowanego przedsiębiorstwa. Szczególna pozycję w majatku przedsiębiorstwa zajmują tzw. dobra niematerialne, a więc przede wszystkim patenty, licencje, know-how. prawa ochronne dotyczące wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych, znaki towarowe, renoma przedsiębiorstwa, której nośnikiem jest jego nazwa (firma). Patenty i prawa ochronne sa przez przepisy prawa wynalazczego imiennie przypisane przedsiębiorstwu państwowemu, na rzecz którego zostały udzielone. Jako ich "właścicielowi". Natomiast oznaczenia
77
indywidualizujące przedsiębiorstwa (znaki towarowe, nazwa, firma). Jak również ucieleśniony w nich "image" przedsiębiorstwa, czyli Jego dobra sława, są ze swej natury z zasady niezbywalne, chyba źe z całością lub częścią przedsiębiorstwa, które Je wykreowało. Dobra te bowiem mają w sobie zawarte elementy majątkowo-osobiste. Należy dodać, że niekiedy wartość składników niematerialnych stanowi pozycje równoważną wartości składników materialnych.
f.
Organy przedsiębiorstwa państwowego
Organami przedsiębiorstwa państwowego są: - ogólne zebranie pracowników (delegatów),
- rada pracownicza, - dyrektor przedsiębiorstwa. Pojecie "organu przedsiębiorstwa". Jakim posługuje sie u.p.p., Jest
nieco odmienne od cywilistycznego pojęcia organu osoby prawnej, który w stosunkach cywilnoprawnych działa tak. Jakby to działała sama osoba prawna. W tym sensie organem przedsiębiorstwa państwowego Jest Jedynie dyrektor przedsiębiorstwa, gdyż tylko on Jest uprawniony do "zarządza nia przedsiębiorstwem i reprezentowania go na zewnątrz". On też dokonuje w imieniu przedsiębiorstwa czynności prawnych. Kompetencje organów samorządowych, aczkolwiek szerokie i tematycznie dotyczące wszelkich spraw przedsiębiorstwa, mają charakter niejako wewnętrzny,
choć niekiedy wręcz warunkują dokonanie "na zewnątrz" określonych czynności prawnych przez dyrektora lub pełnomocników przedsiębiorstwa. Ogólne zebranie pracowników tworzą wszyscy pracownicy przedsię biorstwa. Ma ono prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. Ponadto u.p.p. przyznaje temu organowi uprawnienia o charakterze stanowiącym, w szczególności zaś prawo:
- uchwalania na wniosek dyrektora statutu przedsiębiorstwa, - uchwalania wieloletnich planów przedsieborstwa. Rada pracownicza składa sie z 15 osób i Jest wybierana przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa na kadencje dwuletnią. Jest
ona wyposażona zarówno w uprawnienia stanowiące Jak i opiniodawcze. inicjatywne i kontrolne. Do najważniejszych uprawnień stanowiących rady pracowniczej należ©: - powoływanie i odwoływanie dyrektora przedsiębiorstwa (z wyjątkiem przedsiębiorstw nowo organizowanych 1 przedsiębiorstw użyteczności
publicznej), - uchwalania rocznego planu przedsiębiorstwa, - podejmowania uchwal w sprawie inwestycji.
78
Dyrektor przedsiębiorstwa jest organem zarządzającym i reprezentu jącym przedsiębiorstwo na zewr.ątrz. Wykonuje on swoje zadania na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Oznacza to, że jest on przełożo nym wszystkich pracowników oraz, że tylko on (ew. upoważnione przez niego osoby) mogą wydawać w przedsiębiorstwie wiążące polecenia. Dyrektor reprezentuje przedsiębiorstwo wobec władz, urzędów i innych podmiotów prawa. Domniemywa się, że wszelkie kompetencje nie zastrze żone wyraźnie dla organów samorządowych przysługują dyrektorowi. Dyrektor przedsiębiorstwa jest powoływany w trybie konkursu przez radę pracowniczą. Wyjątkowo jedynie w przypadku przedsiębiorstw nowo organizowanych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej dyrektora
przedsiębiorstwa powołuje organ założycielski. Radzie pracowniczej przysługuje jednak wówczas prawo wniesienia od takiej decyzji sprzeci wu. Dyrektora przedsiębiorstwa powołuje się na okres lat 5 lub na czas nieokreślony. Dyrektora odwołuje ze stanowiska ten sam organ, który go powołał. W stosunku do decyzji odwołującej dyrektora przysługuje prawo sprżeciwu odpowiednio: organowi założycielskiemu lub radzie pracowni czej . Ustawa przewiduje szczególny tryb rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć między dyrektorem a radą pracowniczą, a także między organami przedsiębiorstwa (tj. dyrektorem i radą pracowniczą) a organem założycielskim. Sprzeciw wobec decyzji będącej przedmiotem sporu wnosi się wówczas do organu, który ją wydał, w terminie 7 dni od daty jej przekazania. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie decyzji. Jeżeli organ do którego sprzeciw został skierowany podtrzyma decyzje, wówczas wnoszącemu sprzeciw przysługuje prawo wniesienia w ciągu siedmiu dni rozprawy do sądu. Obok organów samorządowych i dyrektora przedsiębiorstwa, u.p.p. wymienia jeszcze stanowiska zastępcy dyrektora i głównego księgowego. Zastępca dyrektora nie jest organem przedsiębiorstwa, działa jedynie w ramach upoważnienia otrzymanego od dyrektora poprzez merytoryczny podział kompetencji w zarządzaniu przedsiębniorstwem. Główny księgowy natomiast zajmuje stanowisko równorzędne zastępcy dyrektora. Do jego podstawowych obowiązków należy zorganizowanie i prowadzenie księgowo ści przedsiębiorstwa, zorganizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów, wewnętrzna kontrola dokonywanych przez przedsiębiorstwo operacji gospodarczych. W celu zapobieżenia możliwościom korupcji wprowadzony został zastępcy, głównemu
do u.p.p. przepis zakazujący dyrektorowi, jego księgowemu, osobom zatrudnionym na stanowiskach
79
równorzędnych (np. tymczasowemu kierownikowi przedsiębiorstwa), a także członkom rady pracowniczej, posiadania akcji lub udziałów w podmiotach gospodarczych tworzonych przez przedsiębiorstwo, a także pozostawania w nich w stosunku pracy lub świadczenia na ich rzecz pracy z innego tytułu (np. umowy zlecenia). Naruszenie tego zakazu jest podstawą do odwołania ze stanowiska lub wypowiedzenia stosunku pracy.
g.
Tworzenie przez przedsiębiorstwo podmiotów gospodarczych
Przedsiębiorstwo
państwowe,
zgodnie
z
ogólną
dyrektywą ustawy o
prowadzeniu działalności gospodarczej, korzysta ze swobody tworzenia nowych organizacji i podmiotów gospodarczych, w szczególności zaś spółek. Mogą to być zarówno spółki prawa cywilnego, a więc nie posiadające osobowości prawnej, jak i spółki handlowe, przede wszyst kim zaś spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. W tym zakresie przedsiębiorstwa państwowe podlegają ogólnym zasadom zawartym w kodeksie cywilnym i w kodeksie handlowym.
3.
a.
Spółdzielnie
Pojęcie spółdzielni
Spółdzielnią jest samorządne i dobrowolne zrzeszenie o nieograni czonej liczbie członków i zmiennym funduszu udziałowym, które prowadzi
działalność gospodarczą, kierując się potrzebami zrzeszonych członków, jak również działalność społeczno-wychowawczą dla stałego podnoszenia materialnego i kulturalnego poziomu życia swych członków. Pjwyższa, normatywna definicja spółdzielni, zawarta w art. 1 ustawy
Prawo spółdzielcze z dnia 16 IX 1982 r. (Dz.U. późniejszymi licznymi zmianami), wskazuje na
Nr 30 poz. 210, z następujące cechy
charakteryzujące spółdzielnię: - zrzeszeniowy charakter; spółdzielnia jako zrzeszenie, jest swoistą osobą prawną, różną nie tylko od przedsiębiorstwa państwowego, ale także od innych osób prawnych, jak np. stowarzyszenie czy spółka. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą (to odróżnia ją od stowarzyszenia) w oparciu o majątek stanowiący własność grupową.
Członkostwo w spółdzielni spółce handlowej),
ma charakter
ściśle osobisty
(inaczej
w
- dobrowolność przynależności do spółdzielni; wyklucza ona możli wość stosowania jakiegokolwiek przymusu prawnego, zarówno co do samego
80
zakładania spółdzielni jak i przystępowania do niej i występowania z niej , - samorządność; oznacza ona przyznanie członkom spółdzielni prawa bezpośredniego decydowania o sprawach spółdzielni (począwszy od założenia spółdzielni, poprzez uchwalanie jej statutu, wybór organów, ewentualne rozwiązanie spółdzielni). Samorządność spółdzielni jest dalej posunięta niż samorządność przedsiębiorstwa państwowego. Jest to m.in. wynikiem tego, że podstawą działalności spółdzielni jest majątek grupowy, a nie wyodrębniona część majątku państwowego, jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstwa państwowego. Ponadto samorządność spółdzielni obejmuje sobą także element określany w przypadku przed siębiorstwa państwowego mianem jego samodzielności, a więc nie zależność w zakresie zarządzanie spółdzielnią od władz państwowych. Niezależność ta również sięga w spółdzielni głębiej niż w przedsię biorstwie: brak tu mianowicie jakiegokolwiek nadzoru, który byłby odpowiednikiem nadzoru państwowego sprawowanego przez organ założy cielski nad przedsiębiorstwem państwowym. Po likwidacji związków spółdzielczych zniknął nawet nadzór sprawowany przez te organizacje w ramach samej spółdzielczości jako takiej. - nieograniczona liczba członków; spółdzielnia jest zrzeszeniem otwartym w zasadzie dla każdego, kto spełnia statutowe warunki uzyskania członkostwa, chyba, że przyjęcie nowego członka w określo nych warunkach uniemożliwiałoby spółdzielni wykonanie wobec niego zadań statutowych (np. gdyby spółdzielnia pracy nie mogła - z braku stanowisk pracy - zapewnić nowemu członkowi zatrudnienia). Ustawa przewiduje minimalną liczbę członków, poniżej której spółdzielnia nie może istnieć jako osoba prawna, tj. 10 osób fizycznych lub - jeżeli członkami spółdzielni są osoby prawne - 3 osoby prawne. - zmienność funduszu udziałowego; fundusz ten jest tworzony z udziałów wnoszonych przez członków. Ponieważ zarówno zasada dobrowol ności jak i nieograniczonej liczby członków umożliwiają fluktuację stanu członków, w konsekwencji również fundusz udziałowy jest zmienny
(inaczej w spółkach), - obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej w celu podnoszenia materialnego i kulturalnego poziomu życia członków spółdzielni; prowadzenie działalności gospodarczej należy do podstawowych obowiązków każdej spółdzielni, jednakże głównym celem tej organizacji jest zaspokajanie potrzeb społeczno-gospodar czych członków a nie maksymalizacja samego wyniku finansowego.
81
W założeniu ruch spółdzielczy ma stanowić swoistą jedność. Dlatego też na szczeblu ogólnokrajowym działa Naczelna Rada Spółdzielcza, która jest naczelną reprezentacją- tego ruchu w kraju. Czuwa ona nad rozwojem spółdzielczości, reprezentując ją w kraju i zagranicą. Naczelna Rada Spółdzielcza posiada osobowość prawną.
b.
Tryb zakładania spółdzielni
Spółdzielnie zakładają tzw. członkowie założyciele. Mogą nimi być osoby fizyczne lub osoby prawne. Winni oni przede wszystkim uchwalić statut spółdzielni jako podstawowy akt prawny ustalający zasady funkcjonowania spółdzielni jako osoby prawnej. Statut reguluje bowiem szereg kwestii w sposób indywidualny, dostosowany do konkretnej, zakładanej spółdzielni i niemożliwych do generalnego ujęcia w ustawie. Kolejnym etapem postępowania jest wybór organów spółdzielni, w
szczególności powołanie zarządu, który winien wystąpić do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie spółdzielni. Wystąpienie to rozpoczyna etap trzeci postępowania, w którym sąd, po weryfikacji kompletności dokumentów i zgodności statutu z obowiązującymi przepisa mi,
rejestruje
spółdzielnie,
która
z
tą chwilą
uzyskuje
osobowość
prawną. c.
Członkowie spółdzielni
Przez członkostwo spółdzielni rozumie sie stosunek prawny łączący członka spółdzielni' ze spółdzielnią. Nawiązuje sie on (wyjąwszy człon ków założycieli, którzy uzyskują członkostwo spółdzielni z mocy prawa,
z chwilą jej zarejestrowania), przez tzw. przystąpienie do spółdziel ni. Członkami spółdzielni mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zasadniczo) i spełniające określone w statucie warunki przyjęcia na członka. Członkami spółdzielni mogą być także osoby prawne oraz organizacje społeczno-polityczne nie posiada
jące osobowości prawnej. Stosunek członkostwa rodzi wzajemne prawa i obowiązki określone przez przepisy ustawy i statut spółdzielni.
Członkostwo może ustać z różnych przyczyn, a mianowicie: - na skutek śmierci członka (członkostwa sie nie dziedziczy), - przez wystąpienie członka ze spółdzielni, - na skutek wykluczenia członka ze spółdzielni. Sprawy wynikające z członkostwa są przez spółdzielnie rozstrzygane w formie uchwały organu spółdzielni. Od uchwały tej przysługuje członkowi prawo odwołania sie do przewidzianego przez statut organu spółdzielczego (tzw. postępowanie wewnątrzspółdzielcze). Dopiero po
82
jego wyczerpaniu można z wystąpić na drogę sądową.
d.
-
zaskarżeniem
uchwały
organu
spółdzielni
Organy spółdzielni
Organami spółdzielni są: walne zgromadzenie (ew. zebranie przedstawicieli), rada nadzorcza, zarząd, zebranie grup członkowskich (w spółdzielniach, w
których
walne
zgromadzenie zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli). Walne zgromadzenie spółdzielni jest najwyższym organem spółdzielni. W jego obradach może uczestniczyć każdy członek spółdzielni. Prawo spółdzielcze wylicza kategorie spraw do których załatwienia organem wyłącznie kompetentnym jest walne zgromadzenie. Statut może jednak te kompetencje rozszerzyć. Uchwały walnego zgromadzenia mogą być zaskar
żane przez członka spółdzielni do sądu z powodu ich niezgodności z prawem lub statutem. Rada nadzorcza jest organem wewnętrznej kontroli spółdzielni i nadzoru nad jej działalnością. Składa się ona z co najmniej 3 członków
wybieranych przez walne zgromadzenie. Zarząd jako organ spółdzielni kieruje jej działalnością
i repre
zentuje ją na zewnątrz. Jest on organem kompetentnym do załatwiania wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów spółdzielni. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków spółdzielni. Członków zarządu, w tym jego prezesa, wybiera - stosownie do postanowień statutu - rada nadzorcza lub walne zgromadzenie. Zarząd działa kolegialnie, zaś oświadczenia woli składają za spółdzielnię przy najmniej dwaj członkowie zarządu.
e.
Ustanie spółdzielni
Spółdzielnia może w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia połączyć się w inną spółdzielnię lub ulec podziałowi na dwie spółdzielnie, tworząc tym samym nową osobę prawną. Możliwa jest także likwidacja spółdzielni oraz jej upadłość. Likwidacja spółdzielni następuje:
- z mocy postanowień statutu, z upływem czasu na który ją utworzono, - z mocy prawa, na skutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wielkości wskazanej w ustawie, - z mocy uchwał walnych zgromadzeń, zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejnych posiedzeniach.
83
Likwidację
likwidatorzy,
przeprowadzają
dokonując
upłynnienia
majątku spółdzielni i zaspokojenia jej wierzycieli. Upadłość spółdzielni jest natomiast następstwem stwierdzenia jej niewypłacalności. Służy więc zaspokojeniu roszczeń wierzycieli i jest przeprowadzana w formie specjalnego postępowania prowadzonego pod nadzorem sądu przez tzw. syndyka upadłości. Po zakończeniu tego postępowania spółdzielnia ulega wykreśleniu z rejestru. Tym samym ustaje jej byt jako osoby prawnej.
4.
Spółki
Spółka stanowi prawną formę współdziałania kilku osób dla osiągnię cia wspólnego celu - najczęściej gospodarczego. Na gruncie obowiązują cego w Polsce prawa nie wszystkie spółki posiadają osobowość prawną. Mają ją jedynie tzw. kapitałowe spółki handlowe, tj. spółki z ograni czoną odpowiedzialnością (sp.o.o.) i spółki akcyjne (S.A.). Natomiast tzw. spółka jawna i jej odmiana - spółka komandytowa - uważane są za ułomne osoby prawne, posiadające jedynie zdolność sądową i zdolność procesową. Podstawową prawną formą funkcjonowania tych spółek są utrzymane w mocy przepisy pochodzącego z 1934 r. kodeksu handlowego. Spółki kapitałowe należy traktować jako osoby typu korporacyjnego, chociaż w ich działalności na pierwszy plan wysuwa się substrat majątkowy spółki, a nie element osobowy (wspólnicy). Działalność spółki służy bowiem korporacji wspólników, nie zaś celom ogólno społecznym. Zgodnie z przeważającym poglądem spółka kapitałowa nie musi prowadzić "przedsiębiorstwa (aczkolwiek najczęściej je prowa dzi). Tak więc fakt nieuruchomienia przez spółkę "przedsiębiorstwa"
lub ewentualne zaniechanie jego prowadzenia, nie stanowi wystarczają cej przesłanki do likwidacji spółki jako osoby prawnej. Spółki handlowe uzyskują osobowość prawną w momencie rejestracji, tracą ją zaś z chwilą ich wykreślenia z rejestru. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona w dowolnym celu gospodarczym, o ile przepisy ustawowe nie wprowadzają w tym względzie jakichś wyraźnych ograniczeń. Formę sp.o.o. stosuje się zwykle do prowadzenia mniejszych przedsięwzięć o stosunkowo niewiel kiej liczbie wspólników. Funkcjonowanie sp.o.o. opiera się na kapitale zakładowym podzielonym na udziały o równej lub nierównej wysokości. W
przeciwieństwie do akcji w spółce akcyjnej (patrz niżej), udziały nie są papierami wartościowymi, są jedynie formą majątkowej partycypacji współnika w spółce. Mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub rzeczo wej (tzw. aporty). Odpowiedzialność za zobowiązania sp.o.o. ograni
84
czona jest do majątku samej spółki, wspólnicy nie odpowiadają więc za zobowiązania spółki majątkiem osobistym. Prawo przewiduje tzw. minimum kapitału zakładowego sp.o.o. Kapitał zakładowy spółki, który gwaran tuje jej odpowiedzialność majątkową wobec wierzycieli, nie może zostać
uszczuplony. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tworzy się przez zawarcie umowy spółki. Wymagana jest tu pod rygorem nieważności forma aktu notarialnego. Polskie prawo dopuszcza możliwość utworzenia jednoosobo wej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to możliwe, gdyż spółka ta posiada osobowość prawną i gospodaruje majątkiem wniesionym przez jednego wspólnika jako majątek wyodrębniony od jego majątku osobistego. Jednoosobowy wspólnik jest więc właścicielem spółki. Przed zarejestrowaniem sp.o.o. w sądzie żąda się wniesienia kapitału zakładowego spółki (jego wysokość musi być sprecyzowana w umowie spółki) i ustanowienia organów spółki (zarządu). Wpis do rejestru ma charakter obowiązkowy i konstytutywny. Dopiero z chwilą zarejestrowania spółka staje się osobą prawną. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada pewne cechy właściwe spółkom osobowym, w szczególności zaś: - każdemu wspólnikowi przysługuje prawo kontroli spraw spółki, tak więc więź osobista między wspólnikami istnieje, podobnie jak w spółkach osobowych. Z tego też powodu sp.o.o. jako organ obowiązkowy musi posiadać jedynie zarząd, zaś rada nadzorcza jest powoływana jeżeli przewiduje to statut. Oczywiście sp.o.o. jako osoba prawna
korporacyjna posiada organ zwany walnym zgromadzeniem wspólników), chyba że jest spółką jednoosobową,
(zebraniem
- możliwe jest orzeczenie przez sąd na żądanie wspólników wyłą czenia poszczególnego wspólnika ze spółki. Spółka może ustać przez likwidację lub ogłoszenie upadłości. Jednakże momentem utraty przez nią osobowości prawnej jest dopiero moment wykreślenia jej z rejestru handlowego. Konstrukcja prawna spółki akcyjnej umożliwia koncentrację znacznego kapitału, w którym udział (w postaci akcji) mogą mieć zarówno wielcy potentaci finansowi (osoby fizyczne lub osoby prawne), jak też drobni akcjonariusze. Działalność tej typowej spółki kapitałowej opiera się wyłącznie na kapitale zakładowym (tzw. kapitale akcyjnym), który dzieli się na tzw. akcje o równej wartości nominalnej. Akcje są papierami wartościowymi i każda wyemitowana przez S.A. akcja stanowi źródło jednakowych (w zasadzie) praw i obowiązków wspólnika wobec spółki,
będąc
ułamkową
częścią
jej
kapitału
akcyjnego.
Akcje
są
85
zbywalne, statut spółki może jednak w tym zakresie wprowadzić pewne ograniczenia.
Założenie S.A. następuje w drodze zawarcia umowy notarialnej. Ponadto musi być sporządzony statut spółki akcyjnej (również w formie aktu notarialnego) i wniesiony kapitał akcyjny o wysokości określonej w statucie (obowiązuje ustawowe minimum kapitału akcyjnego). Założy ciele spółki akcyjnej przed jej zarejestrowaniem w sądzie muszą wybrać władze spółki. Są nimi: - zarząd, - rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, - walne zgromadzenie wspólników.
Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Z chwilą jego dokona nia S.A. uzyskuje osobowość prawną. Wspólnik w S.A. jest pozbawiony możliwości nie tylko kierowania jej działalnością ale nawet osobistego kontrolowania jej. Funkcje te wykonują wyspecjalizowane organy spółki. Wspólnicy w S.A. odpowiadają jedynie majątkiem zaangażowanym w spółce, nie odpowiadają więc mająt kiem osobistym. Ponieważ w formie S.A. działają najczęściej wielkie przedsiębiorstwa wytwórcze, ubezpieczeniowe i banki, wspólnik posiada
jący pojedynczą akcję jest osobą całkowicie anonimową i jego związek ze spółką ogranicza się do udziału w walnym zgromadzeniu wspólników, pobierania dywidendy i ew. zbycia akcji na giełdzie. Polskie prawo dopuszcza istnienie jednoosobowej spółki akcyjnej. Może ona powstać bądź jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa (z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego), bądź przez skupienie w
ręku jednego właściciela wszystkich wyemitowanych przez S.A. 5.
31
akcji.
Banki
Sytuacja prawna banków została uregulowana w ustawie z dnia I 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 21 z późniejszymi
zmianami). Banki są samodzielnymi i samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną, działającymi na podstawie ustawy i statutów. Do podstawowych zadań banków należy: - gromadzenie środków pieniężnych, - udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. W Polsce działają aktualnie następujące rodzaje banków: - banki państwowe; bankiem państwowym jest przede
wszystkim
Narodowy Bank Polski. Jest on bankiem emisyjnym, tzn. takim, któremu przysługuje
(na
zasadzie
wyłączności)
prawo
emitowania
pieniędzy
86
polskich. Ponadto bank ten jest centralna instytucja kredytowa, rozliczeniowa i dewizowa, która organizuje i koordynuje działalność
pieniężno-kredytowa oraz kontroluje jej realizacje. Bank ten ma obowiązek umacniania polskiego pieniądza i współdziała w realizacji polityki gospodarczej państwa. Na jego czele stoi Prezes, powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta. Bankiem państwowym jest także bank Powszechna Kasa Oszczędności (PKO). Z chwilą wyodrębnienia ze struktury NBP, bank PKO przejął zadania obsługi bankowej ludności. Ponadto w 1988 r. Rada Ministrów utworzyła 9 nowych banków komercyjnych, mających swe siedziby w większych aglomeracjach miejskich. Banki państwowe tworzone są i likwidowane w drodze rozporządzenia przez Rade Ministrów. Nie podlegają one, jako swoista osoba prawna, wpisowi do rejestru. - banki spółdzielcze; każdy bank spółdzielczy jest spółdzielnią i w związku z tym podlega jednocześnie przepisom prawa spółdzielczego i prawa bankowego. Na jego utworzenie wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa NBP. - banki w postaci spółek akcyjnych; banki te tworzy sie analogicz
nie jak i inne spółki akcyjne. Wymagana jest tu jednak dodatkowo zgoda Prezesa NBP wydana w porozumieniu z Ministrem Finansów. Bank w postaci spółki akcyjnej może być utworzony udziałem kapitału zagranicznego.
6.
przez
osoby
zagraniczne
lub
z
Stowarzyszenia
Problematykę prawną stowarzyszeń reguluje ustawa z dnia 7 IV 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104). Stowarzyszeniami są dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenia o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie wyróżnia sie od innych osób prawnych głównie swym niezarobkowym charakterem. Nie oznacza to jednak, że stowarzyszenie nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej przynoszącej dochód. Działalność ta jednak nie może być głównym celem stowarzyszenia, gdyż zyskiwałoby ono wówczas charakter spółki. Ponadto dochód z takiej działalności może służyć jedynie realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być dzielony między jego członków. Ze stosowania przepisów prawa o stowarzyszeniach
zostały wyłączone niektóre zrzeszenia, jak np. organizacje społeczne działające na podstawie ustaw (m.in. partie polityczne i związki zawodowe), kościoły, związki wyznaniowe, organizacje religijne.
87
komitety wyborcze,
stowarzyszenia akademickie, stowarzyszenia wojsko
we ). Ustawa wyróżnia zasadniczo dwa rodzaje stowarzyszeń, a mianowicie: - stowarzyszenia posiadające osobowość prawną (zwane dalej stowarzy
szeniami) oraz - stowarzyszenia zwykle (tzn. nie posiadające osobowości prawnej). Aby założyć stowarzyszenie, co najmniej 15 osób winno uchwalić statut stowarzyszenia i wybrać komitet założycielski, a następnie złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o rejestracje wraz ze statutem i innymi dokumentami. Sąd przesyła następnie odpisy złożonych dokumentów do organu sprawującego nadzór nad stowarzyszeniami (jest nim organ administracji rządowej szczebla wojewódzkiego), który ma prawo w ciągu
14 dni wypowiedzieć sie w .sprawie wniosku. Sąd może wydać postanowie nie o odmowie zarejestrowania stowarzyszenia lub o jego zarejestrowa niu. W przypadku wydania postanowienia o zarejestrowaniu stowarzysze nia uzyskuje ono osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się tego postanowienia, po czym następuję wpisanie stowarzyszenia do rejestru. Najważniejszym organem stowarzyszenia jest walne zebranie członków.
Jest ono kompetentne we wszystkich sprawach stowarzyszenia, chyba że statut stanowi inaczej. Stowarzyszenia o znacznej liczbie członków mogą walne zebranie członków zastąpić zebraniem delegatów. Ponadto stowarzyszenie musi posiadać zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej.
Stowarzyszeniom mającym szczególne osiągnięcia w realizacji celów społecznych Prezydent RP może nadać honorowy tytuł “Stowarzyszenia
Wyższej Użyteczności". Stowarzyszenie zwykłe nie jest osobą prawną, nie podlega rejestra cji, jednakże osoby zamierzające je założyć w liczbie co najmniej trzech, muszą uchwalić regulamin działalności i przedstawić organowi nadzorującemu stowarzyszenia. Jeżeli w ciągu 30 dni
go od
uzyskania przez organ nadzorujący informacji o założeniu stowarzysze nia nie zakazano jego działalności, stowarzyszenie może rozpocząć działalność. Zakaz działalności stowarzyszenia może wydać sąd reje strowy na wniosek organu nadzorującego stowarzyszenia.
7.
Fundacje
Fundacjami są osoby prawne o charakterze zakładów, powołane do życia przez tzw. akt fundacyjny, poprzez który założyciel fundacji
przeznacza pewien majątek na określone cele, ustanawiając jednocześnie sposób administrowania tym majątkiem przez powołane do tego organy fundacj i.
88
Problematykę prawną fundacji reguluje ustawa z dnia 6 IV 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. , Nr 25, poz. 103). Wspo instytucje mniana ustawa reaktywowała od strony formalnoprawnej fundacji, która była przez wiele lat powojennych pozbawiona prakty cznego znaczenia jako "relikt ustroju kapitalistycznego". Fundacje mogą zakładać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, niezależnie od swego obywatelstwa, miejsca zamieszkania lub siedziby, dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami państwa celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój społeczno-gospodarczy, nauka, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terenie RP. Oświadczenie woli fundatora o ustanowieniu fundacji musi być złożone w formie aktu notarialnego (chyba, że fundacje ustanowiono w testamencie), z jednoczesnym wskazaniem celu fundacji i środków
majątkowych przeznaczonych na jego realizacje- Ustanowienie fundacji wymaga zatwierdzenia przez właściwego ministra. Fundacja działa w oparciu o swój statut. Ustala go fundator. Może on też upoważnić inną osobę do ustanowienia statutu. Również statut fundacji wymaga zatwierdzenia przez właściwego ministra. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru fundacji. Fundacja ulega likwidacji w sposób wskazany w statucie, jeżeli został osiągnięty cel dla którego fundacja została ustanowiona, lub wyczerpa nia środków finansowych i majątku fundacji. Organy fundacji określa statut. Każda fundacja musi jednak posiadać organ zwany zarządem fundacji. Jego skład, organizacje i sposób powoływania, a także prawa i obowiązki członków, precyzuje statut. Zarząd fundacji ma mniej lub bardziej ograniczone - wyrażone w statucie wolą fundatora - możliwości działania, które mają bardziej wykonawczy niż kreatywny charakter. Tym samym zarówno zakres zdolności prawnej jak i zdolności do czynności prawnych fundacji jest wyraźnie - w stosunku do innych osób prywatnych uszczuplony. Do najbardziej znanych fundacji należą: Fundacja Nobla, Fundacja Forda. Fundacja Kultury Polskiej, Fundacja "Odnowa Zabytków Krakowa i inne.
8.
Inne osoby prawne
Wprowadzone w ostatnich latach nowe uregulowania prawne podniosły do rangi osób prawnych szereg jednostek organizacyjnych, które dotychczas nie posiadały podmiotowości prawnej, lub co do podmioto
89
wości których toczyły się spory doktrynalne. Idzie przede wszystkim o takie “nowo kreowane" osoby prawne, Jak partie polityczne, osoby prawne Kościoła Katolickiego i innych kościołów w Polsce, gminy. Partie polityczne działają w oparciu o ustawę z dnia 28 VII 1990 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 312). Uzyskują one osobowość prawną z chwilą zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Partia politycza musi mieć organ upoważniony do reprezentowania partii przy czynnościach prawnych. Partia polityczna posiada swą nazwę i symbole, które podlegają ochronie jako jej dobra osobiste. Osoby prawne Kościoła Katolickiego działają w oparciu o ustawę z dnia 15 V 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154). Osobami prawnymi Kościoła Katolickiego są w szczególności: Konferencja Episkopatu Polski, metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie, kościoły rektoralne, Caritas, opactwa, klasztory, seminaria duchowne i uczelnie katolickie. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego nie podlega ją rejestracji, lecz nabywają osobowość prawną z chwilą powiadomienia właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu.
Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego otrzymały osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 8 III 1990 r. o zmianie Konstytucji RP (Dz.U. Nr 16, poz. 95). Gmina jako osoba prawna posiada organ stanowiący i kontrolny, którym jest rada gminy oraz organ wykonawczy w postaci zarządu gminy. Gmina posiada stanowiące jej własność mienie komunalne. Obok gminy mogą być tworzone inne komunalne osoby prawne, w szczególności przedsiębiorstwa komunalne. Gmina nie ponosi odpowie dzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy. Gminy mogą tworzyć związki komunalne w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związki komunalne posiadają osobowość prawną uzyskiwaną przez zarejestrowanie w rejestrze związków komunalnych prowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów.
Gminy mogą również dla obrony wspólnych interesów tworzyć stowarzy szenia. Działają one wówczas w oparciu o przepisy prawa o stowarzy szeniach .
3 4. Reprezentacja podmiotów Podmioty prawa mogą dokonywać czynności prawnych bądź osobiście, bądź też za pośrednictwem innej osoby, a mianowicie przedstawiciela.
90
Rozwiązanie takie uwzględnia różnorodne sytuacje życiowe, umożliwiając podejmowanie czynności prawnych ze skutkiem prawnym dla osób, które same działać nie mogą (z powodu swej małoletności, ubezwłasnowolnie nia. nieobecności i innych tego typu przeszkód) lub też osobiście działać nie chcą. Stanowi to duże ułatwienie w zakresie obrotu gospo darczego dokonywanego z udziałem osób prawnych (działających - jak wiadomo - przez swoje organy), umożliwiając organom osób prawnych wyręczanie się przedstawicielami. Przedstawicielstwo polega na tym, że osoba fizyczna (przedstawi ciel) dokonuje w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezen towanego) czynności prawnej, która wywołuje skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego. Przedstawicielstwo charakteryzuje się więc następującymi cechami: - przedstawiciel działa w imieniu reprezentowanego, - przedstawiciel składa swoje własne oświadczenie woli, - skutki prawne oświadczenia woli przedstawiciela spadają na reprezen towanego . Od działania przedstawiciela należy odróżnić sytuację posłużenia się tzw. posłańcem, który nie składa własnego oświadczenia woli, lecz przenosi w sposób mechaniczny cudze oświadczenie woli. Posłaniec więc
nie musi ani znać ani też rozumieć oświadczenia woli, które przenosi. Jeżeli posłaniec przekręci lub zniekształci przenoszone oświadczenie woli, to skutki takiego oświadczenia ocenia się według przepisów o błędzie przy oświadczeniu woli samego wysyłającego. Ocenę ewentualnej wadliwości oświadczenia woli przy przedstawicielstwie odnosi się natomiast do samego przedstawiciela (który składa własne, ewentualnie wadliwe, oświadczenie woli), nie zaś do reprezentowanego. Tradycyjnie wyróżnia się trzy rodzaje przedstawicielstwa: - przedstawicielstwo ustawowe. - pełnomocnictwo. - przedstawicielstwo ukryte. Przedstawicielstwo ustawowe ma swoją podstawę prawną albo w przepisach prawnych rangi ustawy albo w orzeczeniu sądowym. Przedsta wicielami ustawowymi na podstawie ustawy są rodzice wobec swych małoletnich dzieci, na podstawie orzeczenia sądowego - opiekunowie i kuratorzy wobec osób poddanych opiece i kurateli, a także przysposa biający wobec przysposobionych. Pełnomocnictwo jest postacią przedstawicielstwa, w której uprawnie nie przedstawiciela do działania opiera się na oświadczeniu woli samego reprezentowanego (tzw. umocowanie lub pełnomocnictwo). Przed
91
stawiciel nazywa się w tej sytuacji pełnomocnikiem, zaś reprezentowany - mocodawcą. Udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością prawną jednostronną. Mocodawca bowiem jedynie upoważnia pełnomocnika do działania. Pełno mocnik może natomiast zostać do działania zobowiązany na podstawie innego stosunku prawnego, w ramach którego udzielono pełnomocnictwa (np. w oparciu o umowę zlecenia zawartą z adwokatem). Wyróżnia się następujące rodzaje pełnomocnictwa: - szczególne i ogólne, - samodzielne i łączne, - wyraźne i domniemane. Pełnomocnictwo szczególne uprawnia do dokonania bądź jednej
czynności prawnej określonej umocowaniem, bądź grupy czynności prawnych określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe). Natomiast pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do dokonywania czynności prawnych tzw. zwykłego zarządu (np. zarządu fermą zwierząt futerkowych w zakresie podejmowania zwykłych czynności niezbędnych do utrzymania
jej w normalnym funkcjonowaniu). Czynności prawne przekraczające ramy zwykłego zarządu wymagają posiadania przez pełnomocnika dodatkowo pełnomocnictwa szczególnego. Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie (pełno mocnictwo samodzielne), chyba że co innego wynika z treści pełno mocnictwa. które wymaga współdziałania dwu lub więcej pełnomocników (pełnomocnictwo łączne). Pełnomocnictwo może być wreszcie udzielone wyraźnie, względnie w sposób domniemany (pełnomocnictwo domniemane). Pełnomocnikiem domniemanym jest np. osoba zawodowo czynna w lokalu przeznaczonym do obsługiwania klientów - np. kelner, kasjer itp. Aby pełnomocnictwo było ważne, muszą być spełnione następujące przesłanki: - pełnomocnik musi posiadać umocowanie i działać w jego granicach. W przypadku przekroczenia granic pełnomocnictwa. ważność czynności
prawnej dokonanej przez pełnomocnika zależy od jej potwierdzenia przez mocodawcę. W braku takiego potwierdzenia pełnomocnik zobowiązany jest
do wynagrodzeni a wyrządzonej szkody, - pełnomocnictwo musi być udzielone w odpowiedniej formie. Przepisy prawa wymagają niekiedy formy szczególnej pełnomocnictwa. Na przykład pełnomocnictwo ogólne musi być pod rygorem nieważności udzielone piftomn ie. czynność prawna musi być możliwa do wykonania przez pełnomocnika.
92
Za wyjątkiem nielicznych czynności prawnych (np. sporządzenie testa mentu), nie jest wymagane osobiste działanie podmiotu prawa, - pełnomocnik musi mieć zdolność do reprezentowania. Wystarcza zasadniczo ograniczona zdolność do czynności prawnych pełnomocnika, bowiem skutki jego działania i tak spadają na mocodawcę. Jednak przedstawicielem ustawowym może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, - pełnomocnik musi działać w imieniu reprezentowanego. Jeżeli przedstawiciel działa w imieniu własnym, nie ujawniając, że działa na cudzy rachunek (tzn. na rachunek mocodawcy), a mimo to skutki działa nia spadają na mocodawcę. mówimy o przedstawicielstwie ukrytym. Przykładem takiego działania jest komis sprzedaży, gdyż sprzedawca komisowy (komisant) nie ujawnia kupującemu istnienia komitenta,czyli osoby, która oddała rzecz do sprzedaży komisowej. Komisant bowiem sprzedaje rzecz w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, ale także na skutek śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, a także - gdy czynność prawna do której realizacji pełnomocnictwa udzielono - została wykonana.
Rozdział V
MIENIE I PRAWA RZECZOWE 0 1. Mienie i jego składniki
Pojecie mienia jest kategorią zbiorczą i może obejmować różne składniki. Odróżnić je trzeba od pojęcia majątku, przez który rozumie sie całość składników mienia (dóbr o charakterze majątkowym), należą cych do określonego podmiotu, czyli mówiąc ściślej, ogól przysługują cych temu podmiotowi praw majątkowych (aktywów). Niektórzy używają też pojęcia majątku w znaczeniu szerszym (tak np. w księgowości), obejmu jąc nim zarówno aktywa, jak i pasywa (ogól obowiązków o charakterze majątkowym, ciążących na danym podmiocie). Kodeks cywilny stanowi, że mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W skład mienia mogą wchodzić: 1) rzeczy, czyli przedmioty materialne, 2) środki pieniężne, choćby nie występowały w postaci pieniężnych (czyli rzeczy), np. suma na rachunku bankowym, 3) papiery wartościowe pieniężne i towarowe,
4) 5) 6)
znaków
wierzytelności nie inkorporowane w papierach wartościowych, energie (np. elektryczna), dobra niematerialne mające wartość gospodarczą,
7) prawa do korzystania z cudzych rzeczy lub cudzych dóbr niemate rialnych, 8) zorganizowane kompleksy powyższych (1-7) składników. Najważniejsze z powyższych składników mienia wymagają omówienia.
bliższego
Ad 1) Rzeczy - w rozumieniu prawa cywilnego - są to przedmioty materialne, wyodrębnione od innych, mające uchwytną wartość majątkową i podlegające władaniu człowieka tak, że mogą stanowić przedmiot obrotu. Klasyfikacja rzeczy jest oparta na kryteriach, mających znaczenie dla regulacji prawnej. I tak rozróżnia się:
a) Rzeczy ruchome (ruchomości) i nieruchomości. Przez te ostatnie prawo rozumie stanowiące odrębny przedmiot własności grunty (części powierzchni ziemskiej ) wraz z budynkami i innymi urządzeniami trwale
94
związanymi z gruntem, a także z rosnącymi na nim drzewami roślinami. Nieruchomościami być wykorzystywane
i innymi
(gruntami) rolnymi są grunty, które są lub mogą do prowadzenia działalności wytwórczej w rol
nictwie. Budynki trwale z gruntem związane, a nawet ich części (np. lokale) mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności, czyli nieruchomością odrębną. Wszystkie pozostałe rzeczy, które nie są
nieruchomościami, określa się mianem ruchomości. Rozróżnienie powyższe ma znaczenie przy ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych (zob. dalej), a także przy obrocie rzeczami, obrót bowiem nieruchomościami podlega szczególnemu reżimowi prawnemu (np. wymaganiom co do formy aktów zbycia i nabycia, ograniczeniom swobody
obrotu) oraz przy niektórych stosunkach zobowiązaniowych. b) rzeczy oznaczone indywidualnie (czyli co do tożsamości) i rzeczy oznaczone rodzajowo (np. sztuki odzieży o identycznych cechach:
rodzaju, fasonie, kolorze, rozmiarze itp.). Jeżeli jednak rzecz taka uzyska cechę indywidualizującą ją (np. podpis właściciela na zakupio nej książce), albo też jeżeli jest to rzecz od początku unikatowa (np. autoportret), uważa się ją za rzecz oznaczoną co do tożsamości. Takimi też rzeczami są zawsze nieruchomości. Jest możliwe, że jedna i ta sama rzecz może być uważana za rzecz oznaczona rodzajowo, innym razem - za rzecz oznaczoną indywidualnie, zależy to od woli stron konkretnego stosunku prawnego, np. futro nabyte w sklepie (rzecz oznaczona rodzajowo) może być następnie oddane do sprzedaży w komisie (rzecz
oznaczona indywidualnie). Rozróżnienie powyższe ma znaczenie dla umów obrotu, bowiem niektóre z nich mogą dotyczyć wyłącznie rzeczy oznaczonych gatunkowo, a ponadto do rozróżnienia tego nawiązują niektóre przepisy o wykonaniu i skutkach niewykonania zobowiązań (zob. dalej). c) Rzeczy podzielne i niepodzielne odróżnia się w zależności od skutków ich fizycznego podziału. Rzecz podzielna może być podzielona na części bez zmiany jej istoty lub wartości (np. cukier), podzielenie
natomiast rzeczy niepodzielnej zmienia jej istotę (np. rozcięcie obrazu). Rozróżnienie to ma znaczenie przy wykonywaniu zobowiązań.
d) Rzeczy zuźywalne i rzeczy długotrwałego użytku różni- uje się według ich normalnego gospodarczego przeznaczenia. W prawie rozróżnie nie to ma znaczenie o tyle, że niektóre instytucje prawne są związane tylko z rzeczami długotrwałego użytku (np. gwarancja). Wiele rzeczy ruchomych posiada budowę złożoną, tzn. składają się z części składowych (np. samochód, okulary). Za części składowe uważa
95
się te elementy rzeczy, których ev;entualne odłączenie powoduje uszkodzenie lub istotną zmianę tej rzeczy lub odłączonego przedmiotu. Część składowa nie może być odrębnym przedmiotem żadnego prawa rzeczowego (zob. dalej), a zatem np. sprzedaż rzeczy składającej się z
części składowych obejmuje Ją całą, chyba że strony wyraźnie uzgodnią wyłączenie określonych części (np. sprzedaż samochodu bez opon, czyli zdekompletowanego). Jednak fizyczne odłączenie części składowej od rzeczy powoduje, że staje się ona rzeczą samoistną, a w konsekwencJi może Już być przedmiotem obrotu i praw rzeczowych (np. można kupić
odłączoną od samochodu oponę). Co do nieruchomości, które również mogą posiadać części składowe (np. grunt zabudowany lub zadrzewiony), od reguł powyższych wprowa dzono ważne wyjątki odnośnie: a) lokali (mieszkalnych i użytkowych, w tym także garaży) oraz b) budynków wzniesionych na gruncie państwowym lub gminnym, oddanym w użytkowanie wieczyste (zob. dalej). Lokale te i budynki, stanowiące przedmiot odrębnej własności, mogą też być przedmio
tem obrotu. Od części składowej trzeba odróżnić przynależność rzeczy, za którą uważa się zgodnie z
rzecz ruchomą potrzebną jej przeznaczeniem (np.
okulary) - jednak tylko wtedy,
do korzystania z innej rzeczy pokrowiec na samochód lub na
gdy pozostaje ona z rzeczą główną w
faktycznym związku, który celowi temu odpowiada. Ten właśnie związek gospodarczy przesądza o tym, że np. zbycie rzeczy głównej obejmuje także
jej
przynależność,
chyba że co
innego wynika z umowy albo z
przepisów szczególnych. Pożytkami rzeczy nazywa się niektóre korzyści, jakie można czerpać z
rzeczy.
I
tak:
pożytki
naturalne
są
to odłączone
od rzeczy jej
części składowe i płody, jakie rzecz przynosi zgodnie z zasadami normalnej, prawidłowej gospodarki. Pożytki cywilne natomiast są to dochody przynoszone przez rzecz na podstawie stosunku prawnego (np. czynsz za wynajmowany pokój). Zasada jest, że prawo pobierania pożytków ma właściciel
rzeczy,
jednak zarówno właściciel, jak i obowiązujące przepisy mogą przyznać to prawo innej osobie (np. użytkownikowi wieczystemu - zob. dalej). Oprócz pożytków rzeczy istnieć mogą pożytki prawa. Są to dochody.
jakie prawo przynosi zgodnie ze swoim przeznaczeniem społeczno-gospo darczym (np. twórca otrzymuje tantiemy za wykonywanie Jego utworu). Ad 2) Pieniądz jest środkiem płatniczym, któremu prawo nadaje moc umarzania zobowiązań (pieniężnych - zob. rozdz. IV). Z punktu widzenia
prawa
rzeczowego
jest
on
rzeczą
szczególnego
rodzaju,
występujący
96
bowiem w obrocie pieniądz gotówkowy (banknoty, monety) sam przez sie nie ma wartości żadnej, albo ma tzw. wartość wewnętrzną mniejszą od tej, jaką nadają mu przepisy prawne (tzw. wartość nominalna). Odwrot nie może sie przedstawiać sytuacja pieniądza - numizmatu: pieniążek o niskiej wartości nominalnej, np. pochodzący z odległej epoki, może mieć bardzo dużą wartość. Nie jest on jednak oczywiście środkiem płatniczym. Pojecie pieniądza mieści w sobie trzy czynniki, są to: znak pieniężny, jednostka pieniężna i suma pieniężna. Znak pieniężny jest to przedmiot (rzecz), który jest nośnikiem sumy pieniężnej (np. banknot 100-złotcwy). Jednostka pieniężna jest to jednostka miary wartości (w Polsce złoty i grosz), za pomocą której w stosunkach prawnych wyraża sie wielkość wartości (np. cena 5,50 zł.). Suma pieniężna jest to abstrakcyjna wielkość wartości wartości wyrażona w jednostkach pieniężnych, a wskazująca wysokość należności (zapłaty). Sumy pieniężne mogą w praktyce występować albo inkorporowane w znakach pieniężnych (tak np. przy zapłacie gotówkowej), albo też w postaci zapisów na rachunkach bankowych, gdzie są oderwane od znaków pienięż nych (tak przy rozliczeniach bezgotówkowych). Ad 3) Papiery wartościowe są dokumentami, w których ucieleśnione jest określone prawo majątkowe, wobec czego mają one określoną wartość. W związku z tym papiery wartościowe potrafią wypełniać w obrocie funkcje analogiczną do funkcji pieniądza, jako środka płatni czego, są zatem nazywane surogatami pieniądza. Do znaku pieniężnego
upodabnia je to, że - z prawnego punktu widzenia - sa dokumentami (w szerokim sensie, nie musi to być papier w fizycznym tego słowa znaczeniu, może być wytworzony z dowolnego materiału i mieć dowolną postać, może też przybrać formę zapisu na koncie w banku lub u maklera giełdowego), czyli z reguły rzeczami, których wartość wewnętrzna jest znikoma w porównaniu z wartością nominalną. Ad 4) Każda wierzytelność. także nie ucieleśniona w papierze wartościowym. posiada wartość majątkową. jest zatem składnikiem mienia. Wartość wierzytelności określa świadczenie, którego spełnienia przez dłużnika ma prawo żądać wierzyciel. Ad 5) Energia nie może być zaliczona do rzeczy, nie ma bowiem postaci materialnej (por. definicje rzeczy). Jednakże mimo tego energia jest przedmiotem obrotu - na zasadach analogicznych do obrotu rzeczami - posiada bowiem wartość majątkową. Zaliczamy ją wiec do składników mienia. Ad 6) Niektóre dobra osobiste, czyli dobra o charakterze niemajat kowym, posiadają wartość majątkową, należy je wiec również zaliczyć do
97
składników mienia. Wiąże się z tym nawet specyficzna terminologia, mówimy tu bowiem - przez analogię do praw rzeczowych, a mianowicie do prawa własności - o własności przemysłowej. Obejmuje ona: a) projekty wynalazcze, b) wzory użytkowe, c) wzory zdobnicze, d) nazwę przedsię biorstwa (firmy), e) oznaczenie pochodzenia towarów, f) znaki "firmo we' (towarowe i usługowe). Niektóre z tych składników w naszej
gospodarce mają dość duże znaczenie (np. wynalazki lub wzory użytkowe we współpracy międzynarodowej), pozostałe nabierać będą znaczenia w miarę postępów przebudowy gospodarki. Ich wartość majątkowa polega, ogólnie rzecz ujmując, na tym, że mogą wpływać na podwyższenie zysku przedsiębiorstwa w drodze zwiększania popytu na jego wyroby (np. wyroby oznaczone popularnym, mającym dobrą renomę znakiem towarowym), w drodze obniżania kosztów, zwiększania ilości produkcji, unowocze śniania jej (np. przez stosowanie wynalazków itp.). Co więcej, prawo umożliwia odpłatne zbywanie tej wartości i w ten sposób czerpanie z nich korzyści bezpośrednich. Jest to możliwe przez to, że przyznaje się uprawnionemu wyłączność korzystania z tych dóbr (tzw. prawa wyłączne) i zapewnia ochronę prawną tej wyłączności. Uprawniony może zatem zezwolić innej osobie na korzystanie z własnego prawa wyłącznego
i pobierać za to wynagrodzenie
(tak np.
przy umowie licencyjnej na
wynalazek czy wzór użytkowy). Analogicznie rozwiązana jest w przepisach sprawa korzystania z praw autorskich, i one zatem wchodzą w skład mienia - o tyle oczywiście, o
ile mają wartość materialną. Ad 7) Podobnie kształtuje
się
sytuacja
w
odniesieniu
do
praw
korzystania z cudzych rzeczy i cudzych dóbr niematerialnych, ten bowiem, komu prawa takie przysługują, może z nich - w procesie gospodarowania - uzyskiwać określone wartości (np. zbierać plony z użytkowanego gruntu albo wykorzystywać cudzy wynalazek w prowadzonym przez siebie procesie produkcyjnym). Ad 8) Wyodrębniony zespól (kompleks) środków majątkowych może być niekiedy, podobnie jak pozostałe składniki mienia, przedmiotem prawnych stosunków w obrocie. Przykładem będzie tu przedsiębiorstwo (w znaczeniu przedmiotowym, nie podmiotowym) lub gospodarstwo rolne. W
skład takiego kompleksu wchodzą rzeczy, prawa itp. inne składniki mienia, jednak tworzą one zorganizowaną całość, która jest czymś innym, niż prosta suma składników, w szczególności może mieć większą wartość. Tak zatem w razie upadłości czyli bankructwa przedsiębiorstwa (w znaczeniu podmiotowym) w pierwszym rzędzie musi być podjęta próba sprzedaży z licytacji przedsiębiorstwa (w znaczeniu przedmiotowym).
98
dopiero ewentualnie potem sprzedaży podlegają poszczególne składniki mienia upadłego. g 2. Prawa rzeczowe, jako główne prawa do korzystania ze składników mienia
Z powyższego omówienia poszczególnych składników mienia wynika, że różne mogą być sposoby ich wykorzystywania, regulowane przez prawo. Najważniejszą podstawową regulację prawną daje tu prawo rzeczowe (księga druga kodeksu cywilnego), które jest jednym z działów prawa
cywilnego. Pojęcie "prawo rzeczowe", poza znaczeniem przedmiotowym wskazanym wyżej, ma też znaczenie podmiotowe, oznacza mianowicie przysługujące określonemu podmiotowi prawo bezwzględne, mające za przedmiot rzecz. Korzyści, jakie zapewnia to uprawnionemu, mogą być bardzo różnorodne, zależnie od treści prawa. To, że prawa rzeczowe są prawami bezwzględ nymi, znaczy, że są one skuteczne wobec wszystkich, czyli że w stosunku do uprawnionego każdy jest obowiązany powstrzymać się od jakichkolwiek zakłóceń sfery jego uprawnień, od działań, które naruszałyby jego uprawnienia. Prawa rzeczowe podmiotowe nie mogą być dowolnie ustanawiane, np. w drodze umowy stron albo za pomocą oświadczenia woli podmiotu. Istnieją takie tylko prawa rzeczowe, jakie kształtują przepisy ustawy (tzw. zamknięty katalog praw rzeczowych), dla jakichkolwiek zmian konieczna byłaby zmiana ustawy. Podmiot uprawniony może natomiast zawrzeć z osobą zainteresowaną umowę o skutkach zobowiązaniowych, czyli skutecz ną między stronami, w której można dowolnie ukształtować korzystanie z określonego prawa rzeczowego (np. właściciel może wydzierżawić grunt). Przy charakterystyce praw rzeczowych zauważyć też trzeba, że niejednakowo oddziałuje na nie upływ czasu, w szczególności niektóre z nich są ukształtowane jako prawa bezterminowe, inne - jako czasowe (terminowe). Będzie o tym mowa w dalszym ciągu. Prawo cywilne normuje następujące prawa rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, oraz pięć ograniczonych praw rzeczowych, a mianowicie: użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka i tzw. własno ściowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Regulacja prawna obejmuje kwestie najważniejsze, tzn. treść i wykonywanie prawa, jego nabycie i utratę oraz ochronę prawną osoby uprawnionej .
99
g 3. Prawo własności A. Własność
jest
Pojęcie i charakterystyka
podstawową
kategorią
ekonomiczną,
stanowi
zatem
przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych. Z prawnego punktu widzenia, mówiąc o własności, używamy tego słowa w dwu ściśle ze sobą związanych, ale różnych znaczeniach: słowem "własność", jako dogodnym skrótem określamy albo podmiotowe prawo własności, albo też przedmiot tego prawa, przy czym przedmiotem tym mogą być rzeczy albo też (iw tym szerszym znaczeniu słowa "własność" używa Konstytucja) przedmiotem tym może być mienie (zob. wyżej). Zgodnie z kodeksem cywilnym własność jest prawem podmiotowym osoby (właściciela) do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią - z wyłączeniem innych osób. Przez "korzystanie" rozumie sie uprawnienie do władania rzeczą, używania jej i pobierania pożytków i innych przychodów, a także uprawnienie do przetworzenia, zużycia czy nawet zniszczenia rzeczy. Przez "rozporządzanie" rozumie sie uprawnienie do wyzbycia sie własności (np. przez zrzeczenie się albo przeniesienie na inną osobę) oraz uprawnienie do obciążenia rzeczy prawami innej osoby (rzeczowymi albo o charakterze zobowiązaniowym). Wszelkie rozporządza
nie rzeczą dokonuje się przez czynności prawne (np. umowę). Wykonanie prawa własności i rozporządzanie nim nie może przekraczać granic, zakreślonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności, inaczej mówiąc. właściciel przy wykorzystywaniu swoich uprawnień musi się liczyć z ograniczeniami, jakie mogą wynikać z powyższych trzech źródeł, kształtują one bowiem treść prawa własności. Treść ta nie jest stała i
niezmienna, podlega zmianom w rozwoju historycznym. Wskazane powyżej trzy granice wykonywania prawa własności nie mają jednorodnego charakteru. Granice zakreślone przez ustawy i zasady współżycia społecznego tym są do siebie podobne, że jedne i drugie tworzą normy postępowania, w tym przypadku - najczęściej zakazy, które nie pozwalają właścicielowi całkiem swobodnie korzystać z przysługują cego mu prawa (np. właściciel gruntu nie może bez indywidualnego zezwolenia administracyjnego zbudować domu na swym gruncie). W inny sposób manifestuje się graoica "społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa", przykładem jest tu mająca duże znaczenie gospodarcze sprawa
przestrzennych rozmiarów nieruchomości gruntowej. Chodzi mianowicie o
rozstrzygnięcie, jak wysoko nad powierzchnię gruntu i jak głęboko pod Jego powierzchnię sięga prawo własności właściciela gruntu. Zgodnie z
100
kodeksem cywilnym decyduje o tym społeczno-gospodarcze przeznaczenie, tak więc woda w źródle (razem z odpływem, czyli ciekiem wodnym) albo w studni (choćby była bardzo głęboka) jest własnością właściciela gruntu - mimo, że w zasadzie cieki wodne i kopaliny należą do państwa. Również niektóre kopaliny - mimo ogólnej reguły, że należą one do państwa - mogą być własnością właściciela gruntu: chodzi tu mianowicie o kopaliny położone płytko, które mogą być wydobywane sposobem odkrywkowym i bez użycia materiałów wybuchowych (kamień, piasek, żwir, glina, również torf i niektóre kopaliny skalne) - czyli są uważane za związane z przeznaczeniem społeczno-gospodarczym samego gruntu. Przeznaczenie to decyduje także o tym, że np. właściciel gruntu nie może się sprzeciwić przeprowadzeniu ponad jego gruntem energetycznych
linii
przesyłowych,
chyba
że
na
gruncie
tym
miałby
stanąć
wysoki
budynek. B.
Współwłasność
Zupełnie odrębnym. szczególnym przypadkiem, uregulowanym przez kodeks cywilny, jest przypadek, w którym jeden przedmiot własności należy do kilku podmiotów niepodzielnie. W sytuacji takiej mówimy o współwłasności (przy czym nie należy mylić tej sytuacji z sytuacją, w której dwie lub więcej osób tworzą osobę prawną, np. spółkę czy spółdzielnię, wówczas bowiem nie powstaje współwłasność, lecz podmio tem własności ich majątku, "wspólnego'- w sensie ekonomicznym, staje się osoba prawna). "Niepodzielność" oznacza, że mimo istnienia wspólności rzecz nie zostaje podzielona, lecz każdy współwłaściciel ma
prawo do całej rzeczy - choć prawo to jest uszczuplone takim samym prawem każdego z pozostałych współwłaścicieli.
Kodeks rozróżnia przy tym dwa rodzaje współwłasności: współwłasność łączną i współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność łączna opiera się na stosunku osobistym między współwłaścicielami i zależy od jego istnienia, jej najważniejszym społecznie przykładem jest współ własność przysługująca małżonkom, a wynikająca ze wspólności ustawowej małżeńskiej, jak również współwłasność wspólników w spółkach nie będących osobami prawnymi. Współwłasność ułamkowa natomiast powstaje np. przy nabyciu spadku przez kilku spadkobierców. Udziały współ właścicieli przy współwłasności ułamkowej nie muszą być równe, są jednak zawsze oznaczone (ułamkiem), każdemu też ze współwłaścicieli wolno w każdym czasie żądać zniesienia współwłasności i stosownego podziału rzeczy wspólnej. Natomiast przy współwłasności łącznej udziały nie są oznaczone, dopiero przy ewentualnym zniesieniu stosunku
101
podstawowego sąd dokonuje podziału. Przy współwłasności ułamkowej każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać go), czego nie może zrobić żaden ze współwłaścicieli łącz nych, którzy mogą rozporządzać rzeczą wspólną tylko za obopólną zgodą. C.
Nabycie i utrata prawa własności
Nabyć prawo własności rzeczy można w sposób pochodny (tzn. przez przejście prawa w takim kształcie i stanie, w jakim miał je poprzednik prawny, na następcę prawnego - jest to tzw. sukcesja), albo też w sposób pierwotny (tzn. przez uzyskanie prawa "od nowa", czyli bez względu na poprzednika, na jego prawa, a nawet na jego istnienie). Nabycie pochodne następuje przez przeniesienie własności, którego dokonuje się na podstawie umowy między zbywcą a nabywcą. Cały obrót towarowy i zaopatrzeniowy, a także obrót nieruchomościami realizują się przez wykorzystanie tego właśnie sposobu nabywania własności rzeczy. Zasadniczo umowa zobowiązująca do przeniesienia własności przenosi tę własność, chyba że przepis szczególny wymaga zawarcia
także umowy rozporządzającej, albo że strony tak postanowiły. W takim
przypadku do przeniesienia własności jest konieczne zawarcie drugiej umowy (rozporządzającej, czyli o skutku rzeczowym). Przykładem jest
tu umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, zawarta pod warunkiem zawieszającym: spełnienie się tego warunku nie wystarczy do przejścia własności, konieczne jest zawarcie drugiej umowy rozporządzającej. Dodać trzeba, że ta druga umowa nie może być zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Drugi wyjątek od reguły, że sama umowa zobowiązująca przenosi własność, występuje przy
umowie obejmującej rzeczy oznaczone rodzajowo i rzeczy przyszłe (tzn. jeszcze nie istniejące w chwili zawierania umowy): do przeniesienia ich własności niezbędne jest przeniesienie ich posiadania (o posiada niu zob. dalej). Przeniesienie posiadania (wydanie rzeczy) nie jest
natomiast konieczne do przeniesienia własności rzeczy indywidualnie oznaczonych. Nawet zatem fakt, że rzecz taka w chwili dokonywania zbycia znajduje się w ręku (we władaniu) osoby trzeciej - nie stoi na przeszkodzie przejściu własności. Przy przenoszeniu własności obowiązuje zasada, że nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, niż sam posiada. W konsekwencji
zbycia może dokonać albo właściciel, albo osoba przez niego do zbycia upoważniona (pełnomocnik, pracownik sklepu, komisant itp.). I od tej zasady jest jednak ważny wyjątek: jeżeli mianowicie zbycia rzeczy
ruchomej
dokonuje
osoba
nieuprawniona do
rozporządzania
i
wyda
tę
102
rzecz nabywcy, a nabywca jest w dobrej wierze (tzn. działa w przeko naniu, że nabywa od uprawnionego), to z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie nabywa jej własność. Jednakże, jeżeli rzecz nabyta została wpierw utracona przez prawowitego właściciela wbrew jego woli (np. skradziona lub zgubiona) - to własności tej rzeczy nie może nikt uzyskać przed upływem trzech lat od chwili jej utraty, jest to bowiem termin na poszukiwanie i odzyskanie rzeczy przez jej właściciela. Ta szczególna ochrona prawna właściciela nie znajduje zastosowania w odniesieniu do pieniędzy i dokumentów na okaziciela, a także do rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej, w tych bowiem przypadkach przeważa potrzeba ochrony nabywcy działającego w dobrej wierze. Przy przenoszeniu własności nieruchomości obowiązuje - pod rygorem nieważności - forma aktu notarialnego, Żadna inna zatem umowa, nawet połączona z przeniesieniem posiadania, nie może przenieść własności
nieruchomości. Zbywca, przenosząc własność, wyzbywa się jej, przeniesienie jest więc zarazem sposobem utraty własności. Do nabycia pochodnego dochodzi także przy dziedziczeniu - co nie będzie tu omawiane. Nabycie pierwotne własności następuje przez: a) wytworzenie nowej rzeczy z własnych materiałów - właściciel materiałów staje się wówczas pierwszym właścicielem nowej rzeczy. Ten sposób nabycia realizuje się, generalnie biorąc, w działalności
produkcyjnej;;'/1* „ \( \ b) wytworzenie nowej rzeczy ruchomej nawet z cudzych materiałów, jeżeli wartość materiałów jest mniejsza od wartości nakładu pracy a wytwórca był w dobrej wierze (tzn. nabycie własności nie nastąpi, jeżeli wytwórca wiedział, że kto inny jest właścicielem materiałów,
jak to ma miejsce przy wielu usługach polegających na wytworzeniu nowej rzeczy z powierzonego materiału). W takim razie następuje
równoczesna utrata własności przetworzonych materiałów. Dodać można, że logicznym przeciwieństwem wytworzenia rzeczy jest jej fizyczne zniszczenie, które - niezależnie od przyczyn je powodują cych - powoduje utratę własności; c) odłączenie pożytków naturalnych od rzeczy - powoduje zbycie ich własności przez uprawnionego do ich pobierania - i to niezależnie od tego, kto dokonał odłączenia. Ten sposób nabycia realizuje się. generalnie biorąc, w rolnictwie i hodowli. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków nie był właścicielem rzeczy, lecz np. dzierżawcą sadu, to równocześnie z nabyciem własności pożytków (owoców) następuje
103
uszczuplenie wartości rzeczy głównej, której częściami składowymi były pożytki do momentu ich odłączenia; d) nacjonalizacje, upaństwowienie na podstawie decyzji indywidual nej i wywłaszczenie r są ważnymi gospodarczo sposobami administra cyjnego (władczego) nabycia własności nieruchomości przez państwo, połączonymi z utratą własności przez poprzedniego właściciela. Wbrew odmiennym pozorom nie jest to jednak nabycie pochodne (sukcesja), lecz pierwotne, z mocy bowiem przepisów uważa się, że państwo nabywa tu własność tak, jak gdyby nie było poprzedniego właściciela. Prawo może tę sprawę regulować odmiennie; e) zrzeczenie się własności nieruchomości prywatnej (Jednostronna czynność o charakterze konsensualnym) - państwo może nabyć własność nieruchomości prywatnej wtedy, gdy właściciel nieruchomości - za zgodą
organu administracyjnego - zrzeknie się jej własności; f) tzw. zawłaszczenie, czyli objęcie ruchomej rzeczy niczyjej w posiadanie samoistne (zob. dalej) - ma znaczenie gospodarcze i Jest jednostronną czynnością prawną o charakterze realnym. Rzeczą niczyją jest rzecz, której właściciel się zrzekł, np. przez akt porzucenia (wyrzucenia) z zamiarem pozbycia się własności (jest to także Jedno stronna czynność prawna o charakterze realnym). Również w tym wypadku (podobnie ad d) nie ma tu sukcesji, lecz następuje nabycie pierwotne;
g) znalezienie - należy również do sposobów nabycia własności, Jest to jednak sposób uzależniony od spełnienia wielu warunków. Przede wszystkim znalazca rzeczy zgubionej (nie mylić z rzeczą porzuconą) albo zabłąkanego zwierzęcia ma obowiązek zawiadomić o znalezieniu osobę uprawnioną do odbioru. Jeżeli nie może tego uczynić (nie da się ustalić,kto jest tą osobą), ma obowiązek zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy i oddać mu rzecz na przechowanie, jeśli jest to przedmiot szczególnie wartościowy, albo, odnośnie innych przedmio tów, jeśli organ tego zażąda. Znalazca ma przy tym prawo żądać znaleźnego (0,1 wartości rzeczy), z tym, że odpowiednie roszczenie może zgłosić do momentu wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. Własność przedmiotów wartościowych, nieodebranych przez uprawnionego w ciągu roku od wezwania go przez organ (a w ciągu dwu lat od znalezie nia w razie, gdy wezwanie było niemożliwe) nabywa państwo, innych przedmiotów - znalazca. Także w razie, gdy znalezienie rzeczy o
znacznej wartości materialnej, naukowej lub artystycznej (tzw. "odkrycie skarbu") nastąpiło w takich okolicznościach, że oczywiście bezcelowe jest poszukiwanie ich właściciela, rzeczy stają się własnoś cią państwa, znalazca ma zatem obowiązek oddać je właściwemu organowi
104
państwowemu (znalazcy należy się odpowiednie wynagrodzenie). Jedynie zatem w razie, gdy znalezienie w powyższych okolicznościach dotyczyło rzeczy nie mającej znaczniejszej wartości, znalazca może uważać ją za rzecz niczyją i dokonać zawłaszczenia. Powyższe reguły nia mają zastosowania w razie, gdy znalezienie nastąpiło w budynkach lub pomieszczeniach otwartych dla publiczności, w budynkach publicznych, albo w środkach transportu publicznego. W takim bowiem przypadku znalazca ma obowiązek oddać rzecz zarządcy budynku lub środka transportu publicznego; h) Zasiedzenie - jest pierwotnym sposobem nabycia własności, jakie - z mocy przepisów - dokonuje się w następstwie upływu czasu. Następuje ono równolegle z utratą własności przez poprzedniego
właściciela. Nieco bliżej zostanie to omówione w § 6. Obok omówionych powyżej sposobów nabywania i utraty własności wspomnieć trzeba o szczególnym sposobie powstawania współwłasności połączonym z utratą własności: mianowicie w razie, gdy z jakichkolwiek przyczyn nastąpi połączenie lub pomieszanie rzeczy ruchomych, będących własnością dwu lub więcej właścicieli, w taki sposób, że ich rozdzie lenie i przywrócenie stanu istniejącego poprzednio byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub kosztami - dotychczasowi właściciele stają się współwłaścicielami całości. Tylko w razie, gdy jedna z rzeczy połączonych (pomieszanych) ma wartość znacznie większą, niż pozostałe, te ostatnie stają się częściami składowymi pierwszej, która zatem nie zmienia właściciela, natomiast pozostali właściciele tracą własność. D.
Ochrona prawna własności
W razie naruszenia prawa własności właścicielowi przysługują roszczenia, zmierzające do zaniechania naruszeń prawa i usunięcia ich skutków. Roszczenia te, zróżnicowane w zależności od rodzaju narusze nia. mogą być dochodzone przed sądem (ochrona prawna). Oczywiście możliwość skorzystania z prawnej ochrony własności zależy od udowod nienia prawa własności do danej rzeczy. Przeprowadzenie takiego dowodu wiąże się z reguły ze sposobem nabycia własności (zob. dalej). Jeżeli naruszenie prawa własności polega na tym, że kto inny włada jego rzeczą (jako posiadacz lub choćby dzierżyciel - zob. dalej). właścicielowi służy roszczenie windykacyjne (czyli wydobywcze), t j . roszczenie o wydanie rzeczy, z wyjątkiem jedynie przypadku, gdy osoba
ta ma uprawnienie do władania tą rzeczą i to uprawnienie skuteczne względem właściciela (np. najemca wobec właściciela domu).
105
Jeżeli natomiast naruszenie prawa właściciela polega na czym innym, niż władanie Jego rzeczą (np. na przeszkodzeniu w korzystaniu z rzeczy przez właściciela, na używaniu Jego rzeczy itp.), to właścicielowi służy roszczenie negatoryjne (czyli zaprzeczające), które idzie w dwu kierunkach: właściciel może żądać zaprzestania dalszych naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem, co może obejmować także usunie cie skutków Już dokonanych naruszeń (np. usunięcie materiałów składo wanych na cudzej łące i ponowne obsianie jej trawą).
S 4. Prawo użytkowania wieczystego Prawo szczególnie długo trwającego użytkowania gruntu państwowego w obrębie miast, a także gruntu komunalnego, przysługujące osobom fizycznym lub niepaństwowym osobom prawnym (np. spółdzielniom budo wnictwa mieszkaniowego) na podstawie umowy zawartej pomiędzy użytko wnikiem wieczystym a terenowym organem administracji rządowej lub organem gminy - nazywa się użytkowaniem wieczystym. Treść tego prawa polega na możności wyłącznego korzystania z gruntu i rozporządzania nim, jest więc podobna do treści prawa własności. Jednakże jego wykonywanie określają granice wyznaczone nie tylko przez ustawy i zasady współżycia społecznego, ale i przez umowę, która wyznacza wiążąco cel gospodarczy (przeznaczenie gruntu), a ponadto nakłada na użytkownika wieczystego obowiązek uiszczania tzw. opłaty rocznej oraz określa długość trwania prawa (99 lat, wyjątkowo krócej, nie mniej jednak niż 40 lat, zawsze z możliwością umownego przedłużenia). Prawo użytkowania wieczystego jest dziedziczne i przenaszalne. Modyfikuje ono zasadę, zgodnie z którą budowla wzniesiona przez kogokolwiek na gruncie staje się własnością właściciela gruntu (zob. wyżej o pojęciu nieruchomości), bowiem budowle wzniesione na terenie państwowym lub
gminnym przez użytkownika wieczystego stanowią jego własność (odrębną od gruntu nieruchomość), choć oczywiście to prawo własności jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Gospodarcza i społeczna funkcja prawa użytkowania wieczystego polega na tworzeniu warunków do lepszego zagospodarowywania terenów państwowych i komunalnych.
Ze względu na swój charakter i treść prawo użytkowania wieczystego stanowi kategorię pośrednią między prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi.
106
0 5. Ograniczone prawa rzeczowe A.
Charakterystyka ogólna
W zestawieniu z prawem własności, które zapewnia pełnię uprawnień podmiotu do rzeczy, każde z ograniczonych praw rzeczowych daje uprawnionemu jedynie pewien "wycinek" tego obszaru uprawnień, wycinek wyraźnie i wiążąco określony przez kodeks. Prawa te odnoszą się do rzeczy będących własnością osoby innej, stąd dawna ich nazwa: prawa na rzeczach cudzych. Jest zrozumiałe, że każde ograniczone prawo rzeczowe uszczupla prawo właściciela (przy czym na jednej i tej samej rzeczy może być ustanowione więcej niż jedno ograniczone prawo rzeczowe),
dlatego też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dokonuje się z reguły za zgodą właściciela, a mianowicie przez umowę między właści cielem a osobą nabywającą to prawo. Ustanowienie takiego prawa określa się też jako "obciążenie rzeczy prawem innej osoby". Prawa ograniczone - poza użytkowaniem i służebnością osobistą (zob. dalej) mogą być przenoszone na inne osoby również w drodze umowy. Ich wygaśnięcie powoduje, że prawo właściciela wraca do swego pierwotnego "stanu pełni". Przyczyną wygaśnięcia jest przede wszystkim czynność prawna (np. umowa o zniesienie ograniczonego prawa rzeczowego) oraz tzw. kontuzja, czyli połączenie się w jednej osobie prawa własności i ograniczonego prawa rzeczowego, a ponadto szereg zdarzeń specyficznych dla poszczególnych praw. Rzeczowy charakter tych praw powoduje, że są one skuteczne wobec wszystkich, nawet wobec właściciela (ewentualnie kolejnego właściciela) rzeczy obciążonej. W konsekwencji właściciel nie może jednostronnie znieść ani wypowiedzieć ograniczonego prawa do swojej rzeczy. Funkcja społeczno-gospodarcza ograniczonych praw rzeczowych polega na wykorzystywaniu cudzej rzeczy w sposób określony treścią każdego z tych praw.
B.
Prawo użytkowania
Użytkowaniem nazywamy niezbywalne prawo do używania i pobierania pożytków z cudzej rzeczy obciążonej (nieruchomości lub ruchomości) albo cudzego prawa (np. wierzytelności). Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub prawna, użytkowanie może być odpłatne lub nieodpłatne, terminowe lub bezterminowe, zależy to od umowy stron.
107
C.
Prawo służebności
Służebność jest prawem do ograniczonego korzystania z cudzej nieruchomości (nieruchomość obciążona) albo do określonego ogranicze nia właściciela tej nieruchomości w wykonywaniu jego prawa własności (np. służebność przejazdu lub przechodu przez cudzy grunt, sień itp. , służebność czerpania wody z cudzej studni, służebność widoku, polega jąca na zakazie sadzenia wysokich drzew lub budowy wysokich obiektów na działce obciążonej tą służebnością). W zależności od tego, kto jest uprawniony ze służebności, rozróżnia sie służebność: osobistą i gruntową. Przy służebności osobistej
uprawniona jest określona imiennie osoba, przy gruntowej - każdoczesny właściciel tej nieruchomości (tzw. władnącej), w razie zatem np.
przeniesienia własności tej nieruchomości prawo służebności automaty cznie przechodzi na nabywcęGospodarcze znaczenie służebności wiąże sie zarówno ze stosunkami wiejskimi (korzystanie z gruntów sąsiadujących), jak i z zabudową miejską
(korzystanie z działek budowlanych położonych obok siebie). D.
Spółdzielcze prawo do lokalu
Spółdzielcze prawo do lokalu (tzw. prawo własnościowe) jest prawem członka spółdzielni mieszkaniowej, będącego osobą fizyczną, do
używania lokalu mieszkalnego, przydzielonego mu przez spółdzielnie (albo nabytego przez poprzedniego uprawnionego), oraz do rozporządza
nia tym prawem. Prawo to może służyć albo jednej tylko osobie, albo małżonkom. Analogiczne prawo do lakalu użytkowego lub garażu w budynkach spółdzielni mieszkaniowej może służyć albo osobie fizycznej albo osobie prawnej. Właścicielem nieruchomości (budynku mieszkalnego) jest spółdzielnia mieszkaniowa. Wobec tego,że omawiane prawo może służyć wyłącznie członkowi spółdzielni, jego nabywca (np. kupujący
albo spadkobierca) musi także być (stać sie) członkiem tej spół dzielni . Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego może należeć tylko do jednej osoby (fizycznej) albo do małżonków, jednakże funkcja społe czno-gospodarcza spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego polega na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nie tylko uprawnionego (uprawnio nych). ale całej pozostającej we wspólnocie rodziny.
108
K. Prawo zastawu Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym na rzeczy ruchomej (albo na zbywalnym prawie), które służy zabezpieczeniu spłaty wierzytelności w ten mianowicie sposób, że uprawniony (zastawnik) ma możność zaspoko jenia swej wierzytelności z zastawionej rzeczy i to z pierwszeństwem przed ewentualnymi innymi wierzycielami zastawcy-dłużnika, chyba że któremuś z nich ustawa przyznawałaby pierwszeństwo szczególne. Realizacja prawa zastawu następuje w ten sposób, że zastawnik - po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania sądowego i uzyskaniu wyroku z klauzulą wykonalności - może doprowadzić do licytacyjnej (przy udziale komornika sądowego), sprzedaży przedmiotu zastawu i to niezależnie od tego, czyją jest własnością, a to w tym celu, ażeby z uzyskanej w ten sposób sumy pokryć swoją wierzytelność. Ustanowienie prawa zastawu może nastąpić w drodze umowy między wierzycielem-zastawnikiem a dłużnikiem-zastawcą, wraz z wydaniem rzeczy zastawionej w ręce zastawnika lub uzgodnionej osoby trzeciej. W określonych przypadkach wydanie to może być zastąpione wpisem odnośnej umowy do specjalnego bankowego rejestru zastawów (jest to tzw. zastaw rejestrowy, nazywany też bankowym, na surowcach, materiałach, pół
fabrykatach itp.). Oprócz zastawu umownego istnieje też, wprowadzone w określonych przypadkach przez przepisy, ustawowe prawo zastawu na rzeczach rucho mych dłużnika, znajdujących się w dzierżeniu (zob. dalej) wierzyciela (np. prawo przewoźnika do zastawu na przesyłce), a to celem zabezpie czenia zaspokojenia jego roszczeń wypływających z określonej przyczy ny.
F. Prawo hipoteki Prawo hipoteki może być ustanowione tylko na nieruchomości albo na prawie użytkowania wieczystego albo na spółdzielczym prawie do lokalu. Ponieważ jednak istota prawna i funkcja gospodarcza hipoteki i prawa zastawu są analogiczne, hipotekę nazywa się też: zastaw na nierucho mości.
Poza różnicą, związaną z przedmiotem, hipoteka różni się od zastawu także sposobem jej ustanawiania, bowiem konieczny tu jest - poza umową stron - także wpis hipoteki w księdze wieczystej (zob. 9 6), nato miast nie ma wydania wierzycielowi hipotecznemu nieruchomości obciążo nej hipoteką. Jednakże w wypadku tzw. hipoteki przymusowej prawo hipoteki powstaje bez umowy, a tylko na podstawie orzeczenia sądu
109
stwierdzającego wierzytelność. oraz wpisu w księdze wieczystej. natomiast w wypadku hipoteki ustawowej powstaje ona z mocy prawa, zatem bez umowy i bez wpisu. Właściciel nieruchomości obciążonej, pozostając w jej posiadaniu, może jej nie tylko nadal używać (do chwili ewentualnej realizacji prawa hipoteki, kiedy traci własność), ale może nią też rozporządzać (np. sprzedać - oczywiście z obciążeniem
hipotecznym). § 6. Księgi wieczyste i ewidencja gruntów Księgi wieczyste sa to urzędowe rejestry prowadzone w państwowych biurach notarialnych, a zawierające wpisy danych dotyczących stanu prawnego danej nieruchomości. W dziale I księgi wpisuje się oznacze
nie nieruchomości i prawa związane z jej własnością, w dziale II - prawa: własności i użytkowania wieczystego, w dziale III ograniczone prawa rzeczowe z wyjątkiem hipotek, w dziale IV - prawa
hipoteki. Księgi wieczyste są jawne, każdy może je przeglądać, to też nikomu nie wolno powołać się na nieznajomość treści księgi wieczystej. Co więcej, ustawa wprowadza domniemanie, że wpis w księdze, dotyczący prawa, jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. W oparciu o tę tzw. rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych korzysta z ochrony prawnej
osoba, która w zaufaniu do treści księgi nabywa - przez odpłatną czynność prawna - własność nieruchomości (albo inne prawo rzeczowe) od tego, kto według treści księgi jest uprawniony do zbycia (ustanowie nia) tego prawa - i to nawet wtedy, gdyby w rzeczywistości uprawnionym nie był (np. kupujący, działając w dobrej wierze, nabywa własność od sprzedawcy wpisanego w księdze wieczystej, Jako właściciel nieruchomo ści - i to nawet wtedy, gdyby się okazało, że w rzeczywistości sprzedawca właścicielem już nie był. bo prawo własności np. wcześniej
utracił, a wpis w księdze wieczystej nie został zaktualizowany). Funkcją społeczno-gospodarczą ksiąg wieczystych Jest zapewnienie bezpieczeństwa interesie
obrotu
każdego
nieruchomościami,
uzyskującego
z
uprawnienie
jednej
(prawo
bowiem
strony
rzeczowe)
w
leży
staranie o to. ażeby dokonany został stosowny wpis w księdze wieczys tej . z drugiej zaś - każdy może bezpiecznie polegać na dokonanych
wpisach. Równolegle z księgami wieczystymi istnieje drugi rejestr nierucho mości. a mianowicie prowadzona przez organy administracyjne ewidencja
gruntów i budynków. Jednostkami ewidencyjnymi są tu gminy i dzielnice
110
miast lub miasta, dla każdej takiej jednostki prowadzi sie operat ewidencyjny (mapy, rejestry i dokumenty). Do ewidencji wpisuje sie działki stanowiące własność lub bedące we władaniu tej samej osoby (tzw. jednostki rejestrowe). Celem tych rejestrów jest ujawnienie danych faktycznych, charakteryzujących od strony gospodarczej zasoby
ziemi i budynków - co ułatwia wykonywanie przez administracje państwo wą Jej zadań. Wpisy mają znaczenie jedynie informacyjne, są urzędowym
stwierdzeniem danych. 9 7. Posiadanie i dzierżenie
Posiadanie nie jest prawem, lecz stanem faktycznym, który polega na faktycznym władaniu rzeczą. Władanie to albo może mieć oparcie w stanie prawnym (posiadanie prawne, tak np. władanie wykonywane przez właściciela rzeczy, przez najemco rzeczy), albo też może być oparcia takiego pozbawione (posiadanie bezprawne). W tym ostatnim przypadku
odróżnia sie dwie sytuacje: w pierwszej posiadacz jest w zlej wierze. czyli ma świadomość, że posiadanie nabył wbrew prawu albo też nie wie o tym skutkiem własnego zaniedbania (np. ukradł rzecz albo kupił ja w takich okolicznościach, w których powinien był podejrzewać, że sprzedawca nie jest uprawniony do rozporządzania rzeczą): w drugiej sytuacji posiadacz jest w dobrej wierze, czyli jest przekonany, że nabył posiadanie zgodnie z prawem (np. kupił rzecz nie mając żadnych podstaw do podejrzenia, że sprzedawca ją wpierw ukradł właścicielowi). Przedmiotem posiadania może być także służebność. Drugim obok posiadania, stanem faktycznym, który polega na rzeczy wistym władaniu rzeczą, jest dzierżenie. Różni sie ono od posiadania tym, że dzierźyciel włada rzeczą za kogo innego, albo dla kogo innego.
nie ma zatem, jak posiadacz, intencji władania rzeczą dla siebie (np. dzierżycielem przesyłek jest poczta). Nabycie posiadania może nastąpić albo przez akt jednostronny (objecie w posiadanie rzeczy, która nie znajduje sie w niczyim posiadaniu: zawładniecie - siła lub podstępem - rzeczą będąca w posiadaniu innej osoby) albo dwustronny, czyli przeniesienie posiada nia przez posiadacza dotychczasowego na nowego (wydanie rzeczy albo środków, które dają faktyczna władze nad rzeczą, np. kluczy do lokalu
lub samochodu). W zależności od zakresu, w jakim posiadacz włada rzeczą, posiadanie może być samoistne (jt. władanie w zakresie pełnym tzn. porównywalnym z
władaniem
przez
właściciela)
albo
zależne
(władanie
w
zakresie
111
niepełnym. tzn. porównywalnym z władaniem przez uprawnionego z któregoś z ograniczonych praw rzeczowych albo z umowy np. dzierżawy). Posiadanie, choć nie Jest prawem, rodzi ważne konsekwencje prawne: a) z posiadaniem przepisy wiaża kilka domniemań - co Jest oczywi ście korzystne dla posiadacza, zwalnia go bowiem od konieczności przeprowadzenia dowodów. Domniemywa sie mianowicie, że ten, kto włada rzeczą. Jest posiadaczem samoistnym, dalej - że posiadanie Jest zgodne ze stanem prawnym, że posiadacz Jest w dobrej wierze i że posiadanie
Jest ciągłe (to ostatnie ma znaczenie przy zasiedzeniu, zob. lit. b). Tak wiec każdy, kto faktycznie włada rzeczą, Jest przez prawo uważany za jej właściciela - chyba, że ktoś inny przeprowadzi dowód obalający domniemanie, tzn. wykaże. że w rzeczywistości Jest inaczej, niż to wynika z domniemania, b) długotrwałe (przy nieruchomościach 20 lat dla posiadacza w dobrej wierze i 30 lat dla posiadacza w złej wierze, przy ruchomoś ciach 3 lata, ale tylko dla posiadacza w dobrej wierze) nieprzerwane posiadanie samoistne powoduje nabycie prawa własności rzeczy posiada
nej (Jt. zasiedzenie), c) posiadaczowi (i
dzierżycielowi)
przysługuje
ochrona
prawna.
Opiera sie ona na zasadzie. zgodnie z która nie wolno naruszać samowolnie posiadania w żadnym wypadku, nawet wtedy, gdy posiadacz Jest w złej wierze. Zakaz ten obowiązuje wszystkich. Ochrona prawna posiadania, w razie pogwałcenia tego zakazu, występuję w dwu posta ciach: pierwsza, to ochrona własna realizowana przez samego posiada
cza. druga - to ochrona sadowa. W ramach tej pierwszej posiadaczowi wolno zastosować ochronę konieczna celem odparcia (udaremnienia) samowolnego naruszenia, zaś w razie, gdy naruszenie Już nastąpiło, może niezwłocznie po tym zastoso wać samopomoc (bez przemocy wobec osoby) celem przywrócenia poprzednio istniejącego stanu posiadania. Natomiast w ramach ochrony sądowej. posiadaczowi
służą
tzw.
roszczenia
posesoryjne.
czyli
roszczenia o
przywrócenie posiadania, którego został pozbawiony, albo o zaniechanie innych naruszeń posiadania. Roszczenia te może posiadacz kierować zarówno przeciwko osobie. która sama dokonała naruszenia. Jak i przeciwko osobie, na której korzyść naruszenie nastąpiło.
Cena 21.000,— zł